Тренинг «Отчет за II квартал 2018 года», актуально на 9 июля 2018 г.

Отчет за II квартал 2018 года

НДС

Компенсацию убытков не включаем в базу, а плату за утилизацию товаров — да

Договором может быть предусмотрена обязанность субподрядчика компенсировать убытки подрядчика за невыполненный объем работ. Так вот, у подрядчика эта компенсация не должна облагаться НДС.

Все дело в том, что ст. 162 НК требует увеличивать налоговую базу, если получаемые суммы так или иначе связаны с оплатой проданных товаров, работ или услуг. В нашем случае такой связи нет. Поэтому НДС подрядчик платить не должен (Письмо Минфина от 22.02.2018 № 03-07-11/11149).

Кстати, то же самое чиновники говорят и о компенсации убытков, которую покупатель платит продавцу за отказ от товаров (Письмо Минфина от 28.07.2010 № 03-07-11/315).

А если товар некачественный и по правилам его надо утилизировать? Обычно обязанность забрать товар и уничтожить его лежит на продавце. Но если транспортные расходы высоки, то забирать товар у покупателя только для того, чтобы уничтожить, продавцу невыгодно. Поэтому стороны договариваются, что утилизацией занимается покупатель, а продавец возмещает ему расходы.

Минфин считает, что в этом случае покупатель оказывает продавцу услугу. Со всеми вытекающими, как говорится. Покупатель-исполнитель должен выставить продавцу-заказчику счет-фактуру с НДС и, соответственно, уплатить налог в бюджет (Письмо Минфина от 14.03.2018 № 03-07-11/15622).

Но если покупатель совершенно не хочет платить налог по утилизации, то стороны могут договориться о посредничестве. То есть покупатель будет комиссионером или агентом продавца и будет только перевыставлять последнему счета-фактуры компании, которая заберет и уничтожит товар. Правда, документооборот у сторон усложнится.

Когда надо и не надо платить НДС с поощрительных премий по договору

Иногда премию за объем поставок платит не продавец, а покупатель. То есть стороны договорились, что за достижение определенного объема закупок покупатель готов вознаградить продавца. Не спешите называть это абсурдом — речь о скупке товаров у населения. То есть продавец потихоньку их скупает, а после оптом реализует. Ясно, что покупатель заинтересован в объеме и готов поощрить контрагента.

Минфин апрельским Письмом № 03-07-11/25596 сообщил, что по умолчанию продавец не включает такие премии в базу по НДС, поскольку с оплатой товаров они не связаны. Но чиновники делают оговорку: окончательный вывод возможен только после изучения договора, а это не их компетенция.

О чем это они? Поясню: договор может быть составлен так, что премия будет частью цены товаров. Например, НДС с премии придется заплатить при такой формулировке: «Если объем поставок с начала года достиг 1 000 000 руб., покупатель выплачивает продавцу премию в виде увеличения цены каждой единицы ранее поставленных товаров на 1000 руб.».

А иногда поощрительные премии появляются в посреднических договорах, чтобы стимулировать комиссионера или агента наращивать темп реализации товара комитента либо принципала.

Минфин считает, что посредник включает премию в базу на основании ст. 162 НК как средства, связанные с оплатой услуг. Но если поступить так, комитенту или принципалу не видать вычета НДС с премии. Ведь посредник исчислит налог по ставке 18/118 и составит счет-фактуру только для себя (Письмо Минфина от 16.03.2018 № 03-07-11/16393).

Так что если комитент либо принципал рассчитывает на вычет, не надо прописывать в посредническом договоре премии. Назовите это дополнительным вознаграждением посредника — и дело с концом.

НДС по недействительной сделке у продавца: уточненка за квартал продажи имущества

Признание сделки недействительной влечет за собой массу вопросов в учете для обеих сторон. Но главный из них: сторнировать операцию как ошибочную или все-таки отражать движение активов вспять как новый факт, который стал известен позднее?

По большому счету итог у продавца один — НДС, начисленный при реализации имущества, должен уменьшиться. Но как: через подачу уточненки за квартал сделки или через вычет в квартале возврата имущества? Судя по февральскому Определению ВС № 302-КГ17-16602, первый вариант может вылиться в нешуточные проблемы. Дело было так.

Компания-продавец подала уточненку за квартал продажи имущества и успешно прошла камеральную проверку. По ее результатам организации вернули переплату. Казалось бы, все, счастливый финал! Но не тут-то было. При выездной проверке налоговики поменяли мнение, заявив, что для уточненки не было оснований. Мол, возврат имущества по недействительной сделке — это обыкновенный возврат товаров. А при нем вычет возможен только в течение года со дня возврата (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ).

Но вот незадача: спорную сделку заключили в 2011 г., а признали недействительной — в 2013 г. Получается, что срок для заявления «возвратного» вычета истек в 2014 г. — еще до вынесения решения по выездной проверке. И скорректировать налог так, как хотели налоговики, продавец уже не мог. Получилось, что инспекция фактически заставила компанию заплатить НДС по сделке, которой не было.

Фирма ожидаемо не согласилась и пошла судиться. Шутка ли, на кону стояли 205 млн руб. с хвостиком. Суд первой инстанции поддержал налоговиков, апелляция — компанию. В кассации маятник снова качнулся в пользу инспекторов. Так дело дошло до Верховного суда.

Судьи ВС указали, что ИФНС злоупотребила правом, когда доначислила продавцу НДС по недействительной сделке, поскольку заранее знала — продавец не сможет вернуть налог через вычет. Соответственно, продавец имел право подать уточненку за квартал продажи имущества и уменьшить НДС к уплате.

Вдобавок суд попенял инспекции за халатность в разъяснениях: в ответ на запрос компании-продавца о том, как правильно пересчитать налог, ИФНС отделалась лишь общими фразами. Если бы инспекторы сразу указали фирме верный путь, все сложилось бы иначе.

НДС по недействительной сделке у продавца: вычет в квартале возврата имущества

Итак, при недействительности сделки, согласно позиции ВС, продавец вправе сдать уточненку за квартал продажи имущества и уменьшить НДС к уплате. Но зачем городить огород, если можно принять к вычету исчисленный налог в квартале возврата имущества?

Еще в 2011 г. ВАС указал: для налогообложения важны не сами сделки, а операции в рамках сделок — все то, что мы видим в бухучете. Заключили сделку: вот деньги, вот товар, — стороны обменялись активами. И даже если потом сделка станет недействительной, то снова произойдет обмен активами — вот товар, вот деньги. Это реальные факты, и не отражать их в учете, будто ничего не было, — значит искажать учет (п. 9 Информационного письма Президиума ВАС от 17.11.2011 № 148).

Если следовать позиции ВАС, мы приходим к тому, что продавцу из Определения ВС № 302-КГ17-16602 действительно было бы логично заявить вычет в квартале возврата имущества по недействительной сделке. Сделай он так с самого начала, никто бы и слова не сказал. А покупатель, в свою очередь, должен был восстановить вычет в квартале, когда вернул имущество (Письмо ФНС от 06.05.2015 № СА-4-3/7819@).

Только не подумайте, что я критикую решение ВС. Напротив, он блестяще разрешил спор исходя из сложившихся условий. Но лучше ведь до спора не доводить, правда?

Справка

Для покупателя возврат товара, принятого к учету, в том числе при недействительности сделки, считается реализацией. Потому покупатель — плательщик НДС выставляет продавцу счет-фактуру с выделением налога.

По сути это копия счета-фактуры продавца, которую тот выставил при продаже. И если, например, в счете-фактуре продавца НДС исчислен по расчетной ставке 18/118, такая же ставка должна быть в «возвратном» счете-фактуре покупателя (Письмо Минфина от 21.05.2018 № 03-07-09/34040).

Комиссионер на ОСН не облагает НДС товары и услуги комитента-упрощенца

Так как упрощенцы не платят НДС, то и не предъявляют налог покупателям. Это правило работает, даже если товар комитента на УСН реализует комиссионер на ОСН. Ведь товары комитента не становятся собственностью посредника, потому и НДС покупателям он не предъявляет (Письмо Минфина от 06.03.2018 № 03-07-11/14185).

Но бывает так: в рамках одной сделки комиссионер на общей системе реализует товары комитента и попутно за отдельную плату занимается монтажом проданного. На нее счет-фактуру выставить нужно обязательно — это уже доход посредника.

К слову, в обратной ситуации, когда посредник на УСН продает товары комитента или принципала на ОСН, посредник выставляет покупателям счета-фактуры с НДС. Логика та же самая — он продает не свой товар, а комитента либо агента — плательщика налога (Письмо Минфина от 27.06.2016 № 03-07-11/37290).

Курортный сбор НДС не облагают

С 1 мая 2018 г. в некоторых муниципалитетах Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев гостиницы и дома отдыха взимают с приезжих курортный сбор за каждые сутки проживания (ч. 3 ст. 2 Закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ; Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 76-ЗС; Закон Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ; Закон Ставропольского края от 08.12.2017 № 130-кз).

И хотя сумму сбора указывают в счете за номер, в плату за проживание он не входит. Поэтому в апреле ФНС Письмом № СД-4-3/6986@ разъяснила, что курортный сбор не нужно включать и в базу по НДС.

Кассовый чек и счет-фактуру на сумму сбора выдавать не надо, а вот квитанцию к приходному кассовому ордеру — обязательно (ч. 2 ст. 10 Закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ; Письмо ФНС от 19.04.2018 № ЕД-4-20/7551).

Списание имущества ≠ восстановление вычета

ОС, которое до завершения срока полезного использования устарело морально или физически, списывают с баланса, а остаточную стоимость включают в расходы. Восстанавливать НДС, принятый к вычету при покупке ОС, не нужно — такого основания нет в ст. 170 НК. Об этом ФНС напомнила в апреле Письмом № СД-4-3/7167@.

А месяцем раньше, в марте, Минфин в Письме № 03-03-06/1/15834 сказал то же самое о вычете по имуществу, которое фирма списывает в связи с порчей, хищением, пожаром, истечением срока годности.

Но помните: нужно документально подтвердить причины списания. Иначе инспекторы квалифицируют это как безвозмездную передачу и доначислят НДС. Вот обстоятельства, которые в одном из арбитражных дел позволили налоговикам поступить именно так (п. 10 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33; Постановление АС ЗСО от 12.02.2018 № Ф04-6026/2017):

— противоречия в документах бухгалтерского и складского учета;

— несколько инвентаризационных описей на одну проведенную инвентаризацию;

— внезапная инвентаризация после нескольких лет перерыва;

— обстоятельства недостачи никто не расследовал;

— недостача превысила годовой объем сырья, списанного в производство.

А в другом эпизоде налоговики пытались доначислить фирме НДС со стоимости груза, который потерял экспедитор. Ничего не вышло, но все равно неприятно. Так что внимание и еще раз внимание к документам, по которым вы списываете имущество (Постановление АС СКО от 30.10.2017 № Ф08-8365/2017).

Списали имущество как утерянное, а потом оно нашлось? С его учетом вам поможет разобраться статья Л.А. Елиной «Учет ценностей, ранее признанных недостающими» (журнал «Главная книга», 2018, № 10).

Заказчик и подрядчик поспорили в суде о стоимости работ: что с НДС

ГК разрешает подрядчику оформить односторонний акт, если заказчик отказывается подписывать акт приемки работ из-за претензий к качеству. Потом заказчик или подрядчик обращаются в суд, и он решает, обоснованны ли претензии, и устанавливает окончательную стоимость работ.

Для подрядчика — плательщика НДС день, когда решение суда вступило в силу, считается днем определения налоговой базы. А у заказчика появляется право принять НДС к вычету. Проблема одна — определить сумму налога (Письмо Минфина от 18.05.2015 № 03-07-РЗ/28436).

Если суд в решении выделил НДС из стоимости работ, то все в порядке: подрядчик выставляет счет-фактуру и готова сумма к уплате и к вычету. Но когда НДС в решении суда не выделен, то как подрядчику посчитать сумму налога и составить счет-фактуру (Письма Минфина от 05.04.2018 № 03-07-11/22147, от 21.03.2018 № 03-07-14/17584)?

Первый вариант — обратиться в суд за разъяснением к порядку исполнения решения. Однако имейте в виду: даже если суду станет совершенно ясно, что он забыл «накрутить» НДС на стоимость работ, она (стоимость) останется прежней. Суд не имеет права пересматривать решение. Если же разбирательства покажут, что НДС «сидит» в присужденной сумме, налог выделят (п. 16 Постановления Пленума ВС от 19.12.2003 № 23; Определение КС от 20.06.2006 № 253-О).

Второй вариант — перечитать договор подряда. Если работы облагают НДС и в договоре не сказано, что их стоимость приведена без налога, считается, что НДС в нее включен. Тогда подрядчик по расчетной ставке исчисляет НДС со стоимости работ из решения суда и выставляет счет-фактуру. Если же по договору подряда видно, что стоимость работ в нем указана без НДС, подрядчику придется посчитать налог по ставке 18% и предъявить заказчику сверх присужденной суммы (п. 17 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33; Письмо ФНС от 05.10.2016 № СД-4-3/18862@).

Если продавец отказывается выставить счет-фактуру

В продолжение ситуации со спором подрядчика и заказчика. Допустим, первый определился с суммой НДС, а счет-фактуру не выставил. Из вредности, протест у него такой. Тогда заказчику придется обращаться в суд за тем, чтобы тот обязал подрядчика составить и передать счет-фактуру. Правда, исход спора предсказать сложно. Практика неоднозначная, особенно если в договоре не прописана обязанность продавца выставить счет-фактуру (Постановления АС МО от 29.05.2017 № Ф05-5671/2017; АС ВСО от 16.10.2017 № Ф02-4870/2017).

Однако сам факт обращения в суд за счетом-фактурой может сыграть хорошую службу, если покупатель примет НДС к вычету без этой бумаги, а инспекция после проверки откажет в этом. Некоторые суды уверены, что бездействие продавца не может лишить добросовестного покупателя права на вычет. И чем больше покупатель соберет документальных доказательств попыток заполучить счет-фактуру с продавца, тем лучше (Постановление АС ДВО от 31.05.2018 № Ф03-1719/2018; ФАС МО от 12.11.2012 № А40-38882/12-20-201).

К слову, акт приемки работ, в котором есть все реквизиты счета-фактуры, права на вычет не дает. Ведь в ст. 172 НК черным по белому написано, что нужен именно счет-фактура. Другой вариант — универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной ФНС. Это тот же счет-фактура, просто с дополнительными реквизитами (Письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@).

Очередная порция некритических ошибок в счетах-фактурах от Минфина

В апреле Письмом № 03-07-09/25153 Минфин успокоил покупателей: указание в правом верхнем углу счета-фактуры на то, что форма утверждена Постановлением № 1137, — необязательно. Главное, чтобы документ позволял определить стороны и предмет сделки, стоимость товаров, ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ).

По этой же причине Минфин лоялен и к другим мелким оплошностям в счетах-фактурах. Например, когда продавец в строчной части документа привел только ф. и. о. покупателя — индивидуального предпринимателя, не указав, что тот именно ИП. Чиновники не считают ошибку грубой и разрешают ИП вычет (Письмо Минфина от 07.05.2018 № 03-07-14/30461).

А в апрельском Письме № 03-07-09/28071 Минфин еще раз подтвердил, что вычет по счету-фактуре, выставленному позже 5 дней со дня отгрузки или получения аванса, возможен. Да, продавец нарушил срок оформления документа, но налоговики все равно могут определить стороны сделки, наименование и стоимость товаров, а также ставку и сумму налога. Поэтому и вычет законен. Проблемы будут, только если счет-фактура выставлен до отгрузки (Письмо Минфина от 09.11.2011 № 03-07-09/39).

Нюансы «авансовых» вычетов

Глава 21 НК разрешает покупателю принимать к вычету НДС с аванса, если есть счет-фактура, платежка и договор с условием о предоплате. Когда договор — это отдельный документ, да подписанный сторонами собственноручно — вопросов нет. А если стороны обменялись офертой и акцептом, да еще заочно? И все бумаги у покупателя — электронные образы документов продавца?

Минфин полагает, что «авансовый» вычет покупателю положен и в этом случае. Сойдет даже копия договора с условием о предоплате (Письмо Минфина от 18.05.2018 № 03-07-09/33573).

Теперь о вычете НДС с аванса у продавца. Представьте: фирма получила аванс, заплатила НДС и затем дольше 3 лет оказывала заказчику услуги под аванс. Наконец стороны подписали акт. Теперь исполнитель должен исчислить и уплатить НДС, но одновременно ему положен вычет налога с предоплаты. Однако между авансом и отгрузкой более 3 лет. Вот компания и засомневалась в праве на вычет.

Но чиновники в майском Письме № 03-07-11/30585 это право подтвердили. В случае с авансами продавцы должны отсчитывать 3 года на вычет не с даты получения денег и уплаты НДС с них, а с даты отгрузки под аванс.

Правило «пяти процентов» работает только для общехозяйственных расходов

В апреле Письмом № 03-07-11/27256 Минфин еще раз напомнил, что правило «пяти процентов» с 2018 г. действует в новой редакции. Согласно ей входной НДС по товарам, работам, услугам, используемым (п. 3 ст. 170 НК РФ):

1) только в облагаемой деятельности, — можно принимать к вычету;

2) только в необлагаемой деятельности, — надо включать в стоимость покупок;

3) одновременно в облагаемой и необлагаемой деятельности, — принимать к вычету, если доля расходов на необлагаемую деятельность не больше 5%. Если больше, входной НДС нужно распределять пропорционально выручке. Обычно это относится к общехозяйственным расходам.

Редакция гл. 21 НК, действовавшая до 01.01.2018, формально позволяла принимать к вычету НДС и в случае 2. Минфин, правда, был против. И с 2018 г. его точку зрения закрепили в НК. Так что правило «пяти процентов» работает только для случая 3.

Четко соблюсти правило «пяти процентов» поможет статья Л.А. Елиной «НДС-регистр для правила “пяти процентов”» (журнал «Главная книга», 2018, № 11).

Хотя НДС с металлолома платит только покупатель, вычеты положены и продавцу

В мартовском Письме № 03-07-11/14162 Минфин определил судьбу входных вычетов у продавцов. Сейчас НДС при продаже металлолома исчисляет и уплачивает покупатель — налоговый агент, но счет-фактуру без ставки и суммы НДС выставляет продавец.

Отсюда вопрос: может ли продавец принять к вычету НДС по операциям, связанным с продажей лома? С одной стороны, они вроде бы облагаются НДС. С другой — в бюджет продавец ничего не платит.

Чиновники поспешили успокоить: да, вычеты продавцу металлолома положены. Правда, декларация у него будет оригинальная (Письмо ФНС от 19.04.2018 № СД-4-3/7484@ (п. 1)):

— в разделе 3 продавец вообще не показывает реализацию лома, а вот вычеты отражает;

— разделы 8 и 9 с данными из книги покупок и продаж продавец заполняет как обычно.

Соответственно, если ничем другим фирма не занимается, в декларации будет «хронический» налог к возмещению.

Покупатель исчисляет НДС с металлолома строго в квартале аванса или отгрузки

Еще одна интересная особенность по металлолому: установить момент определения налоговой базы — задача покупателя, а не продавца. Моментов у нас два: либо дата аванса под поставку лома, либо дата его отгрузки.

И если один из этих дней наступил, покупатель должен исчислить НДС, не дожидаясь счета-фактуры продавца. Тогда в книге продаж ему придется зарегистрировать либо свою же платежку на аванс, либо накладную на отгрузку лома (Письмо Минфина от 06.03.2018 № 03-07-11/14162).

Для чего счет-фактура продавца действительно нужен, так это для вычета НДС, который исчислил покупатель. Хотя в документе налога все равно нет и написано, что НДС считает покупатель. Пока нет счета-фактуры, нет и вычета, увы.

Справка

Если продавец лома применяет спецрежим либо освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ, то в договоре и первичных документах на лом он должен ставить отметку «Без НДС». Для покупателя это сигнал, что исчислять и платить НДС за продавца не нужно. Если же продавец поставил отметку неправомерно, заплатить налог в бюджет придется ему (п. 8 ст. 161 НК РФ).

Как покупателю металлолома заполнить декларацию по НДС

Покупатель металлолома — налоговый агент, который является и налогоплательщиком НДС, в декларации сначала заполняет (Письма ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/480@ (п. 2), от 19.04.2018 № СД-4-3/7484@ (п. 2)):

— раздел 9. Сюда нужно вписать данные из книги продаж о счетах-фактурах продавцов на авансы под поставку лома или на его отгрузку, а в отсутствие счетов-фактур — сведения о других документах, на основании которых покупатель исчислил налог;

— раздел 8. Здесь покупатель показывает счета-фактуры, по которым принял в вычету НДС, исчисленный по операциям с ломом.

После покупатель на общей системе переходит к разделам 3 и 2 декларации по НДС. В таблице вы найдете порядок заполнения наиболее проблемных строк.

Номер строки декларацииДанные (Письма ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/480@ (п. 2), от 19.04.2018 № СД-4-3/7484@ (п. 2))
Раздел 3
030НДС, исчисленный к уплате со стоимости отгруженного лома за продавца
070НДС, исчисленный к уплате с авансов под поставку лома за продавца
090Вычеты НДС с авансов под поставку лома, восстановленные после оприходования лома
120Вычеты НДС с оприходованного лома
130Вычеты НДС с перечисленных авансов под поставку лома
170Вычеты НДС, уплаченного за продавца с авансов под поставку лома, после отгрузки лома
Раздел 2
010—030Прочерк
060Положительная разница между НДС, исчисленным к уплате по всем операциям с ломом, и НДС, принятым к вычету по ним. Иначе — прочерк
0701011715
080—100Прочерк

Если же покупатель лома — налоговый агент применяет спецрежим, то разделы 8 и 3 в декларации по НДС он не заполняет, а раздел 2 заполняет так же, как покупатель на ОСН. В разделе 9 покупатель-спецрежимник показывает (Письмо ФНС от 19.04.2018 № СД-4-3/7484@ (п. 3)):

— данные из книги продаж о счетах-фактурах продавцов на авансы под поставку лома или на его отгрузку, а в отсутствие счетов-фактур — сведения о других документах, на основании которых покупатель исчислил налог;

— со знаком минус — данные из счетов-фактур на авансы под поставку лома, после его отгрузки.

«Экспортно-импортные» новости

Сейчас при экспорте особый порядок вычета входного НДС действует только для поставок сырьевых товаров. Вычет по ним можно заявить последним днем квартала, в котором собран пакет документов на нулевую ставку. А если в течение 180 дней собрать бумаги не удалось — в квартале отгрузки товаров на экспорт (п. 3 ст. 172, п. 9 ст. 167 НК РФ).

Термин «сырьевые товары» и их рамочный список появились в гл. 21 НК еще в июле 2016 г. с уточнением, что правительство должно утвердить конкретный перечень. Не прошло и 2 лет, как Перечень наконец-то появился и по большинству позиций вступил в силу 01.07.2018 (п. 2 Постановления Правительства от 18.04.2018 № 466).

При этом кокс, пропан, штейн медный и никелевый будут считаться сырьевыми товарами только год и с 02.07.2019 вычеты по операциям с ними можно будет заявлять как обычно (п. 3 Постановления Правительства от 18.04.2018 № 466).

Теперь перейдем к перевозке экспортных товаров. По умолчанию эту операцию тоже следует облагать по ставке 0%, даже когда в процессе задействованы несколько транспортных компаний (п. 18 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Однако это в идеале так. Но откуда промежуточный перевозчик экспортных товаров внутри страны знает, что в итоге они пересекут границу? Скажем, наняли фирму «А» отвезти товары из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Та, в свою очередь, подрядила компанию «Б». Товары приехали в Санкт-Петербург, и уже третья транспортная фирма «В» отвезла товары в Усть-Лугу, откуда они морем ушли на экспорт.

Естественно, что фирма «Б», которая вообще не в курсе конечного пункта назначения товаров, выставит компании «А» счет-фактуру со ставкой НДС 18%. И если организация «А» тоже не знала, что в конце концов товары будут экспортированы, она вправе принять налог к вычету. Так сказал ВС в апрельском Определении № 308-КГ17-20263.

И напоследок немного об импорте. При ввозе в РФ товаров из стран ЕАЭС платить НДС должны и упрощенцы. Но это не означает, что они могут принять к вычету уплаченный налог. Это доступно только налогоплательщикам. Поэтому импортер на УСН просто включает налог в расходы (Письма Минфина от 27.10.2014 № 03-11-06/2/54127, от 20.04.2018 № 03-07-14/26659, от 26.01.2012 № 03-07-14/10).

Впрочем, если упрощенец решит вернуться на общий режим добровольно либо слетит с упрощенки принудительно и к тому моменту не успеет пустить товары в дело, вычет «импортного» НДС ему таки дадут — в первом квартале применения ОСН (Письма Минфина от 21.12.2012 № 03-07-14/116, от 20.01.2015 № 03-07-14/1059).

Налог на прибыль

С 2019 г. разрешат учитывать расходы на отдых сотрудников в России

C 2019 г. заработают поправки, разрешающие учитывать в расходах на оплату труда стоимость туристических путевок для работников и их детей, супругов, родителей. Но нужно выполнить несколько условий (подп. «б» п. 1 ст. 1, ст. 2 Закона от 23.04.2018 № 113-ФЗ).

Условие 1. Отпускники должны отдыхать в России. Где конкретно — Закон не уточняет. Может, это будет санаторий в Карелии, а может — гостиничный комплекс в Сочи.

Условие 2. Поправки распространяются на договоры о реализации туристского продукта с туроператором или турагентом, заключенные с 01.01.2019. Соответственно, затраты работника на отдых дикарем учесть нельзя. Как и расходы по договорам, которые будут датированы 2018 г.

Условие 3. В общую стоимость «договорного» отдыха, на которую можно уменьшить налогооблагаемую прибыль, входят расходы:

— на проезд к месту назначения и обратно;

— на проживание;

— на санаторно-курортное обслуживание;

— на экскурсионные услуги.

Что касается еды, то здесь подход такой. Когда питание включено в стоимость проживания, то есть по сути это полный пансион, полупансион или питание по системе «все включено», то вычленять его стоимость отдельно не нужно. Учитывайте всю сумму за проживание.

Если стоимость питания выделена в договоре отдельно, то она не уменьшает облагаемую прибыль. То же самое, когда турист оплатил еду сам и привез чеки об оплате, — в расходы эти суммы тоже не включайте.

Условие 4. Нужно одновременно соблюсти два лимита:

— расходы на каждого отдыхающего не более 50 000 руб. в год. В принципе, для отдыха в России вполне приемлемое ограничение;

— затраты на турпутевки в совокупности с расходами на ДМС и медицинское обслуживание работников не должны превышать 6% от суммы расходов на оплату труда, рассчитанной нарастающим итогом с начала года.

Мне видится такой алгоритм выполнения условия 4. Сначала проверяем лимит 50 000 руб. по каждому человеку. Если превышение есть, то берем только 50 000 руб. А дальше проверяем совокупную сумму расходов на соблюдение норматива 6% от фонда оплаты труда.

Можно учесть в расходах взносы с выплат, не уменьшающих налоговую базу

Но допустим, из-за лимитов организация не сможет включить в расходы часть затрат на отдых работников. В то время как взносы ей придется начислить на всю стоимость путевки. А некоторые выплаты в пользу работников, которые приходится облагать взносами, для целей налогообложения не учитываются вообще. Это, к примеру, компенсация расходов на фитнес-зал или материальная помощь (пп. 23, 29, 48.8 ст. 270, п. 1 ст. 420 НК РФ; Письма Минфина от 11.09.2017 № 03-15-06/58228, от 13.10.2017 № 03-04-06/67116).

Вопрос такой: можно ли взносы, начисленные на эти выплаты, учесть для налога на прибыль?

Да, можно. Во-первых, уплата взносов — требование закона, от этого никуда не деться. Что само по себе подтверждает обоснованность расходов. А во-вторых, страховые взносы вообще не поименованы в перечне запрещенных расходов из ст. 270 НК РФ.

Так что никаких проблем с учетом взносов с выплат, которые не уменьшают базу по прибыли, не будет. Это подчеркивает и Минфин (Письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-03-06/1/6290).

Норматив компенсации за использование личного авто покрывает все расходы

Приняв решение выплачивать работнику компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях, нужно помнить вот что. Налоговый норматив по сумме включает в себя абсолютно все расходы на эксплуатацию машины. Это и топливо, и мойка, и ремонт (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ; п. 1 Постановления Правительства от 08.02.2002 № 92).

Соответственно, другие расходы, которые вы договорились возмещать работнику сверх суммы компенсации, учесть нельзя. Минфин считает, что в этом случае одни и те же затраты уменьшат налоговую прибыль дважды (Письмо Минфина от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18366).

Чиновников совершенно не смущает, что нормативы давно устарели, с 2002 г. их ни разу не индексировали. 1200 руб. в месяц за использование легкового автомобиля с объемом двигателя до 2 л включительно и 1500 руб. в месяц для остальных легковых машин — это сейчас ни о чем.

Потому с точки зрения налога на прибыль механизм выплаты компенсаций работникам — крайне невыгодный вариант. Платить им за аренду намного предпочтительнее. Правда, тогда придется исчислять и удерживать из арендной платы НДФЛ.

Горючее по топливной карте без чека: что с налоговыми расходами

В продолжение автомобильной темы рассмотрим такую ситуацию.

Работник заправляет машину по топливной карте. На АЗС ему выдают кассовый чек на сумму заправки. Но не все чеки доходят до бухгалтерии, некоторые теряются. Можно ли без чека учесть расходы на ГСМ для налога на прибыль?

Чиновники прямо не ответили, сославшись на общие нормы Закона о бухучете. Мол, все операции должны подтверждаться оправдательными документами. А кассовый чек, между прочим, приравнен к первичному документу, хотя в нем и нет подписей лиц, ответственных за оформление операции (пп. 1, 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ; Письмо Минфина от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31933).

Но в целом, конечно, у чека другое предназначение — подтверждать факт расчета. При покупке горючего по топливной карте расчетов в понимании действующей редакции Закона № 54-ФЗ не происходит: АЗС отпускают топливо в кредит или в счет ранее полученной предоплаты, движения денег нет (ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Поправки в Закон № 54-ФЗ, принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации в конце июня 2018 г., предполагают, что ККТ нужно применять и при отпуске товаров в кредит либо под ранее полученный аванс. Подробности вы найдете в статье Ю.В. Капаниной «Изучаем поправки об онлайн-кассах» (журнал «Главная книга», 2018, № 14).

Горючее, приобретенное по топливным картам, организация приходует на основании отчетов компании — эмитента карт, а списывает в расходы по путевым листам. Этих документов достаточно, чтобы подтвердить экономическую обоснованность затрат и не считать стоимость залитого горючего доходом работников для НДФЛ и взносов.

Вот если бы сотрудник расплачивался наличными, то отсутствие чека доставляло бы массу неудобств бухгалтеру. В этой ситуации чек, по сути, подтверждает сам факт заправки. Он нужен и для внутреннего контроля, и для учета расходов, и для исчисления НДФЛ со взносами (Письма Минфина от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31933, от 31.05.2018 № 03-03-06/1/37141).

Простой: работы нет, расходы есть

Даже если фирма временно приостановила производственную деятельность, некоторые расходы никуда не деваются. Здание цеха надо амортизировать, рабочим — оплачивать время простоя.

Справка

Время простоя работников, возникшего по внешним причинам, работодатель оплачивает исходя из 2/3 оклада. Если же в простое виноват работодатель, оплата — 2/3 среднего заработка. Простой по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).

По умолчанию это прямые расходы, многие из которых следует учитывать по мере продажи продукции. Но раз предприятие ничего не производит, то ничего и не продает. Так что, копить затраты и ждать, когда вновь пойдут продажи? Нет, ответил Минфин в феврале 2018 г. в Письме № 03-07-07/11012. Потери от любых простоев — внереализационные расходы, их можно учитывать кварталом возникновения (Постановление Президиума ВАС от 19.04.2005 № 13591/04).

Что касается косвенных расходов, многие из которых, как вы понимаете, тоже никуда не исчезают на время простоя, то и здесь проблем нет. Учитывайте их как обычно, ведь и они уменьшают базу в том периоде, в котором возникли (Письма Минфина от 14.11.2011 № 03-03-06/4/129, от 04.04.2011 № 03-03-06/1/206).

Кстати, простой не помешает и вычетам НДС. Для них главное, чтобы приобретенные товары, работы или услуги в принципе были предназначены для операций, облагаемых НДС. Дата начала использования покупок в этих операциях на квартал вычета не влияет (Письмо Минфина от 21.02.2018 № 03-07-07/11012).

Реклама — информация только для неограниченного круга лиц

Прежде чем учесть расходы на рекламу, фирма должна убедиться, что информация адресована неопределенному кругу лиц. У Минфина шаг вправо, шаг влево — и рекламные расходы уже не рекламные вовсе, а значит, не уменьшают налоговую базу. Вспомните споры из-за адресной рассылки каталогов или из-за лотереи только для действующих клиентов. Появились конкретные получатели рекламного материалов — жди беды (Письма ФНС от 11.02.2005 № 02-1-08/24@; Минфина от 08.10.2008 № 03-03-06/1/567).

Из свежего — раздача пробников. Если каждому покупателю при покупке на определенную сумму выдают образцы другой продукции — вопросов нет. Реклама как она есть. Неопределенный круг лиц имеется — кто именно получит образцы, заранее не известно. Затраты на производство пробников можно учитывать как рекламные, но по нормативу 1% от нарастающего итога выручки (п. 4 ст. 264 НК РФ).

Если же пробники направляют заранее известному кругу получателей, то, с точки зрения Минфина, это уже не реклама, а дарение. Соответственно, учесть расходы вообще нельзя (Письмо Минфина от 22.02.2018 № 03-03-06/1/11485).

Впрочем, для тех, кто решит поспорить с чиновниками, есть шанс отстоять затраты. За соблюдением Закона о рекламе следит Федеральная антимонопольная служба — ФАС. А она считает, что, даже когда получатели рекламной информации заранее известны, это автоматически не делает ее (информацию) предназначенной для определенного круга лиц. Ведь ясно, что так или иначе получатели могут донести ее и до других потенциальных клиентов (Письмо ФАС от 20.06.2018 № АД/45557/18).

Это логично, согласитесь. А то так мы дойдем до того, что зрители федерального ТВ-канала — тоже определенный круг лиц и расходы на рекламу там учесть нельзя.

Стоимость вклада в уставный капитал ликвидированного ООО — это не безнадежный долг?

Налоговый кодекс позволяет списывать во внереализационные расходы безнадежные долги, по которым истек срок исковой давности или утрачена возможность взыскания (п. 2 ст. 265 НК РФ).

Однако не все суммы, которые приходится списывать с баланса, считаются безнадежными долгами. Так, в апрельском Письме № 03-03-06/2/24925 Минфин разъяснил, что участнику нельзя учитывать в расходах стоимость его доли в уставном капитале (УК) ликвидированного ООО.

Действительно, оплаченная доля в УК юридически — это не задолженность компании перед участником. Он передал ей имущество, те же деньги, в качестве вклада, а взамен получил имущественное право. Соответственно, при ликвидации фирмы ему полагается действительная стоимость доли в УК. Если есть чем ее выдавать, конечно. А если нет? Тут-то и возникают вопросы.

С точки зрения бухучета все просто: доля в УК перестает быть финвложением, поскольку доходов больше не принесет. Значит, ее стоимость надо списать в прочие расходы (п. 25 ПБУ 19/02).

В налоговом учете, уверен Минфин, не так. Если участник при ликвидации получил какое-то имущество, то его рыночная стоимость — доход, который можно уменьшить на сумму вклада в УК. Если же участник ничего не получил либо стоимость полученного меньше расходов на приобретение доли, в налоговом учете операция не отражается (п. 4 ст. 277 НК РФ).

Но чиновники лукавят вот в чем. Да, стоимость вклада в УК ликвидированной организации не безнадежный долг, кто бы спорил. И да, гл. 25 НК прямо не предусматривает возможность учесть эту стоимость в расходах. Но и не запрещает. А раз перечень расходов у нас открытый, стоимость доли вполне можно квалифицировать как особый внереализационный расход.

Что и сделал Президиум ВАС в 2009 г. в Постановлении № 2115/09. Правда, оно по акциям ликвидированного АО, но суть та же. Причем позицию ВАС с 2015 г. закрепили в НК. Чем стоимость доли в ООО хуже (п. 3 ст. 280 НК РФ)?

Прощенный долг ≠ безнадежный долг

Прощение долга, по мнению Минфина, — это разновидность дарения. А значит, безвозмездность налицо. Поэтому такой долг нельзя списать в расходы, как бы того ни хотелось (Письмо Минфина от 22.05.2018 № 03-03-06/1/34203).

Правда, отвечая на вопрос, министерство не стало вдаваться в детали: нельзя и все. Однако прощение долга — не всегда дарение. Обычно компания прощает задолженность в обмен на что-то, пусть и с убытком для себя.

Например, контрагент обязуется вернуть долг под списание договорных санкций. Или заемщик соглашается отдать основную сумму займа под прощение процентов. В этом случае никакого дарения нет и списанный долг можно учесть в расходах (Постановление Президиума ВАС от 15.07.2010 № 2833/10; Письмо ФНС от 21.01.2014 № ГД-4-3/617).

Иначе получается парадокс: если ничего не делать и просто дождаться, когда, например, закончится срок исковой давности, то всю задолженность можно без проблем списать в расходы. А если пытаться получить хотя бы часть, то сумма прощенной задолженности теряется.

Изменения в Классификацию ОС — не для всех

С 12.05.2018 налоговая Классификация ОС действует в новой редакции. Правда, все изменения специфические и вряд ли будут интересны большинству организаций. Так, например (Постановление Правительства от 28.04.2018 № 526):

— во 2-й амортизационной группе для ОС со сроком полезного использования (СПИ) свыше 2 до 3 лет включительно появилось оборудование для фонтанов, а в 9-й группе со СПИ свыше 25 до 30 лет включительно — понтоны и плавучие причалы;

— ряд позиций привели в соответствие с обновленным ОКОФ. В частности, в старой редакции Классификации у металлических оград и заборов был код 220.25.11.23.133, тогда как из ОКОФ его исключили еще 01.08.2017. Новый код — 220.42.99.19.142.

Обновленную Классификацию надо применять к ОС, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.2018.

Нельзя амортизировать ОС, полученное в виде вклада в имущество

Чтобы амортизировать ОС, нужен не только СПИ, но и первоначальная стоимость. В этом-то и проблема, если вы получили объект от участника в виде вклада в имущество АО или ООО.

Будь это простая безвозмездная передача, «первоначалка» равнялась бы сумме внереализационного дохода, читай — рыночной цене ОС. Но вклад в имущество не считается доходом организации-получателя. Поэтому первоначальная стоимость такого ОС, считает Минфин, равна нулю. А это значит, что и амортизировать нечего (п. 8 ст. 250, подп. 3.7 п. 1 ст. 251, п. 1 ст. 257 НК РФ; Письмо Минфина от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31986).

К слову, если участник передает ОС в качестве вклада в уставный капитал или для его увеличения, у фирмы-получателя нет проблем: «первоначалкой» объекта будет остаточная стоимость по данным передающей стороны. А дальше — пожалуйста, амортизируйте (п. 1 ст. 277 НК РФ).

Амортизационная премия: последние новости

Давненько Минфин не высказывался по поводу амортизационной премии, а тут вдруг два Письма за короткое время.

Одним чиновники освежили старые разъяснения, которыми позволили применять премию выборочно, в зависимости от амортизационной группы ОС. Главное — закрепить в налоговой учетной политике размеры премии в разрезе групп. (Письмо Минфина от 18.06.2018 № 03-03-20/41332)

Второе Письмо об амортизационной премии — по ОС, которое компания получила после ликвидации дочерней фирмы. Мы уже сегодня говорили, что в этом случае участнику причитается действительная стоимость его доли в УК. Минфин уверен, что такое ОС считается полученным безвозмездно. А раз так, капитальные затраты на его приобретение у бывшего участника равны нулю и амортизационная премия ему недоступна (Письмо Минфина от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31991).

Взносы и НДФЛ

Ноль рублей взносов к уплате = нулевой расчет по ним

В апрельском Письме № ГД-4-11/6190@ ФНС напомнила, что, даже если никаких выплат в пользу работников не было, организации все равно нужно сдать нулевой расчет по взносам. Его состав таков:

— титульный лист;

— раздел 1;

— подраздел 1.1 приложения 1 к разделу 1;

— подраздел 1.2 приложения 1 к разделу 1;

— приложение 2 к разделу 1;

— раздел 3 на каждого застрахованного человека. Заполните в нем только подраздел 3.1 с персональными данными (п. 22.2 Порядка, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).

Учтите, что за не сданный вовремя нулевой расчет организацию могут оштрафовать на 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ)

В расчете по взносам возмещение пособий отражают месяцем поступления денег от ФСС

Как известно, суммы превышения пособий над суммой начисленных взносов на ВНиМ можно (Письма Минфина от 07.02.2018 № 03-15-06/7151; ФНС от 29.03.2018 № ГД-4-11/5965@):

— или зачесть в счет уплаты взносов на ВНиМ в следующие месяцы;

— или возместить из ФСС, то есть вернуть на счет компании.

В апрельских Письмах ФНС № БС-4-11/6751@ и № БС-4-11/6753@ чиновники пояснили, как заполнить расчет, если ФСС вернул деньги.

Так, суммы возмещения нужно отразить по стр. 080 приложения 2 к разд. 1 в графах того месяца, в котором деньги поступили на счет. Причем не важно, в каком расчетном или отчетном периоде вы начислили пособия. Например, если в апреле 2018 г. вам пришло возмещение пособий за 2017 г., покажите сумму апрелем 2018 г.

Обратите также внимание, что нельзя одновременно заполнить стр. 110 разд. 1 для суммы взносов на ВНиМ к уплате и стр. 120 разд. 1 для суммы превышения пособий над взносами. Аналогично со строками 111113 и 121 — 123 того же раздела.

Какие из строк разд. 1 будут заполнены, зависит только от показателей гр. 3, 5, 7 и 9 стр. 090 приложения 2 к разд. 1. Если в графе стоит цифра 1, то есть взносы больше пособий, то сумма попадет в стр. 110, 111, 112 или 113 разд. 1. Если цифра 2, что означает превышение пособий над взносами, — то в стр. 120, 121, 122 или 123 разд. 1 (пп. 5.17—5.21, 11.15 Порядка, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).

«Обособленные» нюансы сдачи расчета по взносам

В Письме № ГД-4-11/6000, которое появилось в марте, ФНС разъяснила, как сдавать расчет, если в отчетном периоде головное подразделение (ГП) лишило обособленное подразделение (ОП) права начислять зарплату. Тогда ГП отчитывается и за себя, и за ОП: включает в расчет данные о выплатах своим сотрудникам и персоналу ОП нарастающим итогом с начала года.

Что же происходит в инспекциях, если ГП лишает ОП права начислять зарплату? ФНС пояснила это в апреле в Письме № БС-4-11/6872:

— ИФНС ГП сообщает в ИФНС ОП, что последнее больше не может начислять выплаты работникам;

— ИФНС ОП закрывает карточку расчетов с бюджетом (КРСБ) по взносам, а сальдо передает в ИФНС ГП.

Если же ГП вновь делегирует ОП полномочия по начислению зарплаты, то ИФНС по месту нахождения ОП откроет новую КРСБ, но уже с нулевым сальдо.

Учтите, что наделять ОП правом начислять зарплату либо лишать этого права может только ГП. А вот у ОП, даже если это филиал, таких полномочий нет. Зато ГП может делегировать одному ОП право начислять зарплату не только его работникам, но и сотрудникам других «обособок». Например, расположенных в том же муниципалитете или даже регионе — это уж кому как удобнее (Письмо ФНС от 29.03.2018 № ГД-4-11/6001).

В этом случае ответственное ОП платит взносы и сдает расчет по всем начислениям. Главное — не забыть сообщить об этом в ИФНС по месту нахождения «головы» (Письмо Минфина от 17.05.2018 № 03-15-06/33312).

СЗВ-М с признаком «доп»: будет ли штраф?

Представьте жизненную ситуацию: фирма сдала СЗВ-М за отчетный месяц не на всех застрахованных. Но после опомнилась и без указки ПФР досдала на забытых людей форму с признаком «доп».

Так вот, несмотря на добровольное исправление ошибки, Пенсионный фонд считает, что компанию можно оштрафовать на 500 руб. за каждого «забытого» сотрудника. Штрафа не будет, только если в корректировочной СЗВ-М данные исправляют, а не вносят туда новые (Письмо ПФР от 28.03.2018 № 19-19/5602).

Однако ВС с этим не согласен. Если компания сама нашла ошибку в СЗВ-М и дополнила форму «забытыми» работниками, то реализовала свое право дополнять и уточнять сведения о застрахованных лицах. И штрафовать ее не за что. Еще один аргумент: если штраф все-таки назначить, получится, что работодатель, который вообще не сдал СЗВ-М на «забытых» людей, будет в равном положении с тем, кто исправился. А это несправедливо (Определение ВС от 02.07.2018 № 303-КГ18-99).

ПФР сверил СЗВ-СТАЖ за 2017 г. с годовыми расчетами по взносам

В мае стало известно, что ПФР провел сверку данных СЗВ-СТАЖ за 2017 г. с разделами 3 расчетов за тот же год и составил списки страхователей, у которых между формами есть расхождения в количестве работников. То есть в СЗВ-СТАЖ людей больше или наоборот (Письмо ФНС № БС-4-11/8702@, ПФР № ЛЧ-08-24/8824 от 08.05.2018):

Списки Фонд направил в региональные управления ФНС и отделения ПФР с тем, чтобы те «потрясли» страхователей и добились корректной отчетности. Так что самое время сопоставить ваши СЗВ-СТАЖ за 2017 г. с разделами 3 годового расчета по взносам. Если найдете нестыковку, исправьте ее. Так вы избежите возможных штрафов. К примеру, за каждого человека, отсутствующего в СЗВ-СТАЖ, но присутствующего в разд. 3 расчета по взносам, работодателя оштрафуют на 500 руб. (ст. 17 Закона от 01.04.96 № 27-ФЗ; Письмо ПФР от 28.03.2018 № 19-19/5602)

Исправить СЗВ-СТАЖ надо так.

Ошибка в СЗВ-СТАЖКак исправить
Не сдали сведения о работнике за 2017 г.Сдайте СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Дополняющая», указав в разд. 3 данные только «забытого» работника (п. 2.1.5 Порядка, утв. Постановлением ПФР от 11.01.2017 № 3п)
Указали лишних работников, которые не должны были попасть в отчет за 2017 г.Сдайте СЗВ-КОРР с типом «ОТМН», заполнив только разд. 1 и 2 (п. 4.1 Порядка, утв. Постановлением ПФР от 11.01.2017 № 3п)
Другие ошибкиСдайте СЗВ-КОРР с типом «КОРР» (п. 4.7 Порядка, утв. Постановлением ПФР от 11.01.2017 № 3п)

О порядке исправления разд. 3 расчета по взносам А.И. Дыбов рассказал на семинаре «Отчет за III квартал 2017 года».

И в заключение напомню, что документы, подаваемые в ПФР для исправления ошибки, нужно сгруппировать в пачки, сопровождаемые описью ОДВ-1. В одну пачку могут входить формы только одного вида и одного типа сведений (п. 6.7.1 Порядка, утв. Постановлением ПФР от 11.01.2017 № 3п).

Например, вам нужно сформировать три разные пачки документов, каждую из которых сопроводить отдельной ОДВ-1, если вы одновременно подаете в отделение Фонда:

— одну СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» на трех застрахованных;

— две СЗВ-КОРР с типом «КОРР» на двух застрахованных;

— одну СЗВ-КОРР с типом «ОТМН» на одного застрахованного.

Трудовые выплаты директору — единственному участнику: взносы, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ обязательны

В Письме № 03-01-11/16634 от марта 2018 г. Минфин вновь отметил, что с оплаты труда руководителя — единственного участника ООО нужно исчислить взносы, независимо от наличия трудового договора с ним.

Дело в том, что таких людей давно выделили в отдельную категорию застрахованных лиц и им причитаются все выплаты в рамках трех обязательных систем госстрахования. По той же причине, разъясняет Минтруд, на директора — единственного участника общества нужно сдавать и СЗВ-М, и СЗВ-СТАЖ (Письмо Минтруда от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846).

Замечу, что некоторые арбитражные суды разделяют точку зрения Минфина и Минтруда. Они признают законными штрафы как за неуплату взносов с выплат директору, так и за непредставление персонифицированных форм на него (Постановления 6 ААС от 09.08.2017 № 06АП-3052/2017; 16 ААС от 15.08.2016 № 16АП-2590/2016).

Правда, выписать штраф по п. 1 ст. 122 НК за неуплату взносов внутри года не получится. ВС Определением № 305-КГ17-20241 приравнял взносы, начисленные по отчетным периодам, к авансовым платежам. А значит, организацию нельзя штрафовать, если она, к примеру, не заплатила взносы за полугодие (п. 16 Информационного письма Президиума ВАС от 17.03.2003 № 71).

И хотя спор возник в период действия Закона № 212-ФЗ, вывод ВС актуален и сейчас. Так что привлечь фирму к ответственности за неуплату взносов можно только по итогам года. Если не платить взносы по отчетным периодам, единственное наказание — пени (ст. 75 НК РФ).

Плату физлицу — не ИП за право пользования ПО с 2018 г. облагают взносами

Весной Минфин и ФНС почти синхронно напомнили о поправках в гл. 34 НК, действующих с 01.01.2018. С этой даты надо облагать взносами на ОПС и ОМС, в частности, вознаграждение физлица без статуса ИП по лицензионному договору на предоставление прав пользования компьютерной программой. Причем не важно, когда стороны подписали договор: до 01.01.2018 или после (Письма Минфина от 15.03.2018 № 03-15-05/16183; ФНС от 09.04.2018 № БС-4-11/6740@).

А вот взносы на ВНиМ и «на травматизм» с этих выплат исчислять не надо (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ; п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).

В то же время не облагают никакими взносами плату физлицу за аренду у него доменного имени сайта. Это не результат интеллектуальной деятельности владельца, а значит, выплаты не объект обложения взносами. Как, впрочем, и любая арендная плата (Письма ФНС от 27.04.2018 № БС-4-11/8207@; Минфина от 18.06.2018 № 03-15-07/41602).

Работник остался проводить отпуск в месте командировки: с оплаты обратного проезда надо исчислить взносы?

Иногда бывает, что место командировки работника подходит и для места отпуска. Закончив служебные дела, он остается там отдыхать и возвращается спустя длительное время. Но обратную дорогу ему все равно оплачивает работодатель.

В майском Письме № БС-4-11/8968 ФНС разъяснила, что с такой оплаты придется исчислить взносы. Мол, фактически работодатель компенсирует стоимость проезда сотрудника из отпуска, а не из командировки. Такой выплаты нет среди начислений, которые не подлежат обложению взносами по ст. 422 НК.

Однако с чиновниками можно и поспорить. Некоторые суды выдвигают такие контраргументы (Постановление 2 ААС от 15.01.2016 № 02АП-11202/2015):

— по ТК работодатель обязан возместить командированному все расходы на проезд (ст. 168 ТК РФ);

— от того, что сотрудник остался отдыхать в месте командировки, сумма расходов и целевой характер их компенсации не меняются.

Следовательно, уверены арбитры, взносы в этом случае начислять не надо.

Справка

Средний заработок за время командировки для НДФЛ считается полученным последним днем месяца начисления — в один день с заработной платой за этот же месяц (Письмо Минфина от 09.04.2018 № 03-04-07/23964).

А как быть с НДФЛ с оплаты проезда работника, если командировка сопряжена с отпуском? Это А.И. Дыбов пояснил на семинаре «Не в первый раз и не в первый класс: отчетность за I квартал 2017 г.».

Шведский стол для персонала: делим стоимость на количество работников и получаем доход для НДФЛ и взносов

В майском Письме № 03-04-06/33350 Минфин неожиданно пришел к выводу, что со стоимости питания сотрудников по системе «шведский стол» нужно заплатить НДФЛ и взносы. Доход каждого работника, по мнению чиновников, можно определить, разделив стоимость еды на количество человек.

Но это, простите, ни в какие ворота. По НК все мы должны четко знать, сколько платить налогов. Расчетные методы их исчисления доступны лишь ИФНС, да и то в ограниченном числе случаев. А тут нам предлагают, грубо говоря, примерно прикинуть, каков будет облагаемый доход. Ну как можно делить стоимость питания на численность персонала, если кто-то не ел вообще, кто-то был в отпуске или болел — да масса вариантов (п. 6 ст. 3, подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ)?!

Это недопустимо, уверен ВС. Если работодатель не может определить конкретную сумму натурального дохода конкретного же сотрудника, НДФЛ быть не должно (п. 5 Обзора, утв. Президиумом ВС 21.10.2015).

Есть в обойме ВС и другие аргументы. Стоимость питания или, скажем, сумма арендной платы за квартиру для сотрудника становятся его доходом, только если явно несоразмерны должности человека и его вкладу в общее дело. Образно говоря, ананасы в шампанском и апартаменты с видом на Кремль — доход работника. А обычный шведский стол или стандартная арендованная квартира — нет (п. 3 Обзора, утв. Президиумом ВС 21.10.2015).

По взносам суд в этом ключе не высказывался, но, поскольку они тоже персонифицированные, логика применима и к взносам. Плюс в случае с едой для взносов у ВС есть отдельное Определение № 303-КГ17-6952. По нему компенсации на питание, предусмотренные коллективным договором, — вообще выплаты социального характера и взносами не облагаются.

Впрочем, итог вам известен. Если не готовы идти в суд, то облагайте стоимость шведского стола НДФЛ и взносами, как требует Минфин. Если готовы — не облагайте, в суде наверняка выиграете.

Выплату за досрочное увольнение при сокращении штатов взносами и НДФЛ не облагают

Как вы знаете, при ликвидации фирмы, сокращении численности или штата работников нужно уведомить об этом неприятном событии не менее чем за 2 месяца до даты увольнения. Однако если человек не хочет ждать увольнения так долго и работодатель готов его отпустить, то уволить сотрудника можно раньше. Но с выплатой среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени, оставшемуся до даты увольнения людей, которые предпочли работать до конца (ст. 180 ТК РФ).

Минфин считает, что такую выплату вообще не надо облагать НДФЛ и взносами — без оглядки на три среднемесячных заработка. Этот лимит только для выходного пособия при увольнении, которым, строго говоря, дополнительная компенсация не является (Письмо Минфина от 20.03.2018 № 03-15-06/17473).

Справка

С точки зрения Минтруда, работников, уведомленных о сокращении минимум за 2 месяца до предполагаемой даты увольнения, можно уволить и позже этой даты. Так бывает, например, если окончательная дата увольнения зависит от того, когда с работодателем прекратит сотрудничать ключевой клиент (Письмо Минтруда от 10.04.2018 № 14-2/В-255).

И напомню: чиновники довольно туманно высказываются насчет НДФЛ с выходных пособий по отдельным соглашениям об увольнении по соглашению сторон, уж простите за тавтологию. А вот с теми же выплатами, но по трудовому или коллективному договору проблем нет — три среднемесячных заработка точно не облагаем (Письмо Минфина от 16.05.2018 № 03-15-06/32836 (п. 1)).

Отсюда вывод: не хотите трудностей, прописывайте выходные пособия при увольнении по соглашению сторон в трудовом или коллективном договоре, а не в отдельных соглашениях.

Но самое интересное, что в случае со взносами с этих выплат Минфину все равно, каким документом они установлены (Письмо Минфина от 16.05.2018 № 03-15-06/32836 (п. 1)).

Матпомощь при рождении ребенка, выплаты прогульщику и прощенный работнику заем: как быть со взносами и НДФЛ

В мартовском Письме № 03-04-06/17568 Минфин разъяснил, что НДФЛ и взносы с матпомощи при рождении ребенка не исчисляют, если она выплачена в течение года со дня рождения малыша и не превышает 50 000 руб. Причем лимит распространяется на обоих родителей. И если в вашей компании работают мама и папа новорожденного, то каждому из них можно заплатить по 50 000 руб. без взносов и НДФЛ. Конечно, при условии, что средства позволяют.

Еще одно мартовское Письмо Минфина № 03-15-05/19222 довольно странное. Вывод там такой: если при увольнении за прогул работнику начислены какие-то выплаты, то надо исчислить и взносы с них. Если же платить ему нечего, скажем, до увольнения человек гулял весь месяц, то и взносам не бывать. С НДФЛ, понятно, то же самое, хотя в Письме о нем ничего.

Следующее интересное Письмо № БС-4-11/10449@ в мае выпустила уже ФНС. Служба напомнила, что при наличии письменного договора дарения не надо начислять взносы на прощенный работнику долг по займу и процентам. Попутно налоговики предупредили: если это происходит систематически, то работодателя могут заподозрить в прикрытии оплаты труда займами. А это — необоснованная налоговая выгода и доначисление взносов, пени, штраф.

А вот посчитать НДФЛ с суммы прощенного займа и процентов, а также удержать налог из ближайшей денежной выплаты работнику придется в любом случае (Письмо Минфина от 30.01.2018 № 03-04-07/5117).

Пониженные тарифы взносов при УСН: как считать долю доходов

В апреле вышло Письмо ФНС № БС-4-11/8096@, в котором служба напомнила, как с 2018 г. считать долю доходов для применения упрощенцами пониженных тарифов взносов. Эта доля, как вы знаете, не должна быть менее 70%. Формула ее подсчета такова:

Доля доходов от основного (льготного) вида деятельности

На примере турфирмы-посредника это означает, что суммы, которые поступили ей в счет возмещения затрат на исполнение посреднических сделок, нужно включить как в общий объем доходов, так и в доходы от льготной деятельности (Письмо Минфина от 15.05.2018 № 03-15-05/32465).

В то же время, по мнению Минфина, полученные займы и кредиты хотя и поименованы в ст. 251 НК, но вообще не участвуют в подсчетах, поскольку эти деньги нужно вернуть. Также в министерстве уверены, что для целей применения формулы не считаются доходами финансовая помощь участника фирмы и депозит, который вернул банк. Хотя и эти поступления есть в ст. 251 НК. А вот проценты по депозиту, конечно, нужно включить в общий объем доходов (Письма Минфина от 15.02.2018 № 03-15-06/9293, от 12.04.2018 № 03-15-06/24164, от 18.04.2018 № 03-15-06/25926).

Пониженные тарифы взносов при УСН: если льготных видов деятельности два и больше или по единственному виду платится ЕНВД

Апрельским Письмом № 03-15-06/23432 Минфин пояснил, что для применения упрощенцами пониженных тарифов взносов нельзя суммировать доходы по льготным видам деятельности. Это означает, что если фирма на УСН, допустим, ведет два льготных вида деятельности с примерно равными объемами доходов и больше ничем не занимается, то пониженные тарифы ей недоступны.

Исключение — все льготные виды деятельности входят в один класс ОКВЭД, тогда их можно суммировать. Например, при подсчете доли можно сложить доходы от деятельности по коду 38.11 «Сбор неопасных отходов» и коду 38.21 «Обработка и утилизация неопасных отходов». Ведь оба кода входят в класс 38 «Сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья» ОКВЭД (Письмо Минфина от 10.04.2018 № 03-15-06/23432).

Чиновники уверены: если компания совмещает упрощенку с вмененкой и по льготному виду деятельности платит ЕНВД, пониженных тарифов взносов ей не видать. Они доступны только упрощенцам, которые платят с доходов от льготного вида деятельности налог при УСН, — и точка (Письма Минфина от 22.05.2018 № 03-15-06/34427; ФНС от 22.02.2018 № ГД-4-11/3589@).

Правда, некоторые суды уверены в обратном. Они читают гл. 34 НК буквально, и в ней нет такого условия для применения пониженных тарифов. Сказано лишь, что фирма должна быть на УСН и вести один из льготных видов деятельности. Каким налогом должны облагаться доходы от него, гл. 34 НК не уточняет (Постановления АС ЗСО от 07.07.2017 № Ф04-2453/2017; АС УО от 15.11.2017 № Ф09-7163/17).

ФНС, ПФР и ФСС определились с порядком списания безнадежных долгов по взносам

Как вы помните, в конце 2017 г. законодатель решил списать следующие виды задолженности по взносам (ч. 3.1 ст. 4 Закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ).

1. Недоимку по взносам, долги по пеням и штрафам, если:

— они образовались по состоянию на 01.01.2017;

— ПФР или ФСС передали налоговикам данные о задолженности;

— налоговики утратили возможность взыскать причитающееся.

2. Недоимку по взносам, долги по пеням и штрафам, если:

— ПФР или ФСС доначислили их начиная с 01.01.2017 за периоды, которые истекли до 01.01.2017;

— срок взыскания задолженности истек еще до даты подписания актов приема-передачи данных от фондов налоговикам.

Эти долги инспекции должны списать в Порядке, который ФНС утвердила майским Приказом № ММВ-7-8/256@. Если же долги стали безнадежными еще до 01.01.2017, то их «обнулением» будут заниматься фонды по своим правилам (п. 3 ст. 19 Закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ; Приказ ФСС от 06.02.2018 № 35; Постановление Правления ПФР от 12.02.2018 № 49п).

Но организациям и предпринимателям об этих процедурах важно знать только одно: вам ничего делать не придется. Ведомства все спишут сами, и вы узнаете об этом при ближайшей сверке обязательств с ИФНС, отделениями ПФР или ФСС.

Справка

В конце 2017 г. также была объявлена амнистия для бывших и действующих ИП по недоимке, пеням и штрафам (статьи 11, 12 Закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ):

— по пенсионным взносам в размере 1% от доходов, превышающих 300 000 руб., которые образовались из-за того, что ИП не сдал декларацию по НДФЛ, УСН или ЕНВД за периоды до 2017 г.;

— по любым налогам, числившимся за ИП на 01.01.2015, кроме НДПИ, акцизов и импортного НДС.

Если ИФНС приняла решение о списании, то, в частности, должна отозвать инкассовое поручение на списание денег со счетов ИП и отменить решение о приостановлении операций по счетам (Письмо ФНС от 16.04.2018 № КЧ-4-8/7146).

Судьба долгов по взносам умершего предпринимателя

В марте Письмом № 03-15-07/17189 Минфин пояснил: если ИФНС стало известно, что предприниматель скончался, инспекция обязана списать его долги по страховым взносам.

Замечу, что смерть предпринимателя прекращает и его обязанность по уплате остальных налогов, кроме имущественных. То есть, например, ИФНС должна списать недоимку по налогу при УСН, а также штрафы и пени по нему (пп. 1, 4 ст. 45, подп. 3 п. 1 ст. 59 НК РФ).

Долги по имущественным налогам, начисленным при жизни ИП, придется погашать наследникам, но лишь в пределах стоимости унаследованного имущества. Это касается налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов (подп. 3 п. 3 ст. 44, п. 3 ст. 14, пп. 1, 2 ст. 15 НК РФ).

Стандартные вычеты: что нового

А теперь оставим взносы, в завершение поговорим только об НДФЛ.

Чтобы получить стандартный вычет на ребенка, работник должен написать заявление и принести вам документы, которые подтвердят право на вычет. В майском Письме № 03-04-05/30997 Минфин пояснил, что брать заявление каждый год не нужно, кроме случаев, когда у работника что-то изменилось. К примеру, одинокая мама вышла замуж и потеряла право на двойной вычет. То же самое относится и к подтверждающим документам: если ничего не меняется, представлять их ежегодно не надо.

Кстати, когда разведенная мама с ребенком снова выходит замуж, отчим тоже получает право на стандартный вычет. Ведь доход семьи — общая собственность, а значит, ребенок находится на обеспечении и нового супруга. Одновременно вычет на ребенка положен и разведенному отцу, который платит алименты (Письма Минфина от 10.08.2016 № 03-04-05/46762, от 11.05.2018 № 03-04-05/31741).

А еще в феврале Письмом № 03-04-05/9654 Минфин пояснил, что стандартные вычеты, включая детские, предоставляют ежемесячно. Поэтому, если в какие-то месяцы у работника не было доходов, но потом они появились, вычеты нужно дать и за бездоходный период.

Простенький условный пример. Работнику за каждый месяц положен вычет 100 руб. В апреле и мае он был в отпуске за свой счет, а в июне ему начислили 1000 руб. зарплаты. Вычет за июнь — 300 руб.100 руб. х 3 мес. = 300 руб., НДФЛ по ставке 13% к удержанию — 91 руб.(1000 руб. – 300 руб.) х 13% = 91 руб.

Но учтите, если до конца года выплаты не возобновятся, остаток вычетов сгорит. Перенести его на следующий год нельзя (Письмо Минфина от 04.09.2017 № 03-04-06/56583).

Особенности зачета переплаты по НДФЛ

Переплата по НДФЛ может возникнуть, если фирма:

1) удержала и перечислила налог в большей сумме, чем нужно;

2) удержала правильную сумму, а в бюджет ошибочно перечислила больше.

Действия организации по зачету переплаты будут зависеть от того, по какой причине она появилась.

В первом случае переплату можно только зачесть в счет НДФЛ с доходов «пострадавшего» человека и других людей. Также налог можно вернуть физлицу по его заявлению. Зачитывать такую переплату НДФЛ в счет других федеральных налогов категорически нельзя, поскольку НДФЛ платят физлица, а не организации (Письмо Минфина от 22.01.2018 № 03-02-07/1/3224).

Во втором случае излишек НДФЛ можно зачесть в счет иных федеральных налогов или вернуть. Причина — фактически компания заплатила сумму из собственных денег и это, строго говоря, не НДФЛ вовсе (Письмо ФНС от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@).

Какие выплаты физлицу по суду облагать НДФЛ, а какие — нет

В Письме № 03-04-05/19869, которое увидело свет в марте, Минфин разъяснил, что нужно облагать НДФЛ штрафы и неустойку, присужденные судом по Закону о защите прав потребителей. По мнению чиновников, это не компенсация ущерба, а значит, суммы образуют экономическую выгоду получателя. С этим согласен и ВС (п. 7 Обзора, утв. Президиумом ВС 21.10.2015).

Но жизнь показывает, что часто судьи не выделяют в исполнительном листе НДФЛ с неустойки и штрафа. Тогда фирме ничего не остается, как заплатить всю сумму по листу, без удержания налога. То же самое, когда истец передал такой исполнительный лист напрямую в банк, который обслуживает компанию. Банк спишет с расчетного счета полную сумму. И что фирме делать с НДФЛ?

Минфин предлагает удержать налог из других денежных доходов, которые организация будет выплачивать тому же человеку до конца года. А не получится — сдать по итогам года справку 2-НДФЛ с признаком «2», сообщив тем самым о невозможности удержать исчисленный налог. Остальное — забота налоговиков (Письмо Минфина от 02.11.2015 № 03-04-05/62860).

А вот компенсацию по суду морального вреда и возмещение реального ущерба НДФЛ облагать не надо. Правда, чиновники уверены, что если ущерб возместить с индексацией, то ее величина — доход получателя. Но ВС с этим не согласен (Определение ВС от 29.01.2018 № 309-КГ17-13845; Письма Минфина от 13.03.2018 № 03-04-05/15186, от 22.03.2018 № 03-04-05/18139).

И последнее: Минфин считает, что фирма обязана исчислить и по возможности удержать НДФЛ с выплаты по суду возмещения упущенной выгоды физлица (Письмо Минфина от 07.05.2013 № 03-04-05/4-416).

Кадры

Новые старые правила выдачи больничных по уходу за ребенком

Для чего работнику больничный? Во-первых, чтобы получить пособие. Во-вторых, чтобы подтвердить уважительную причину отсутствия на работе, даже если оплатят не все дни болезни (ч. 5 ст. 13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Так, в одном календарном году работнику за счет ФСС положено пособие за 45—120 дней ухода за больным ребенком, в зависимости от болезни и возраста ребенка. Все, что сверху, Фонд работодателю не возместит. Поэтому Порядок выдачи больничных до недавнего времени запрещал врачам выписывать листки нетрудоспособности на сроки, которые превышали нормативные (ч. 5 ст. 6 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ; п. 35 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н (ред., действ. до 10.04.2018)).

Однако с 10.04.2018 ограничения убрали. Теперь врач вправе выдать родителю больничный на весь период болезни его ребенка. Правда, и до изменений ФСС считал, что лечащий врач не обязан подсчитывать дни недуга внутри года. Это должен делать работодатель, чтобы правильно оплатить больничный. Потому в жизни и до 10.04.2018 доктора выписывали листки на весь период детской хвори, без учета оплачиваемых дней (п. 35 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н (ред., действ. с 10.04.2018); Письмо ФСС от 19.12.2014 № 17-03-14/06-18772).

Таким образом, лимиты по дням как были, так и остались. Просто Порядок привели в соответствие с реальностью. А еще — в соответствие с требованиями Закона № 255-ФЗ. По нему с 01.01.2015 предельный возраст детей-инвалидов, детей с ВИЧ, онкологией и поствакцинальными осложнениями, по уходу за которыми родителям выплачивается пособие по особым правилам, составляет 18 лет. А в старой версии Порядка возраст таких детей по-прежнему ограничивался 15 годами. Теперь нестыковку устранили (пп. 3—5 ч. 5 ст. 6 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ; п. 35 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н (ред., действ. с 10.04.2018)).

Выводы ВС для работодателей — ИП и микропредприятий, которые важны всем

В мае Пленум ВС разъяснил особенности труда у обычных физлиц, ИП и на микропредприятиях. Но выводы суда будут полезны для всех работодателей. Остановимся на самом важном.

ВС признал, что за разрешением трудового спора работник может обратиться сразу в суд без досудебного урегулирования. И суд не вправе вернуть иск или оставить его без рассмотрения (п. 11 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15).

По искам о взыскании зарплаты и иным трудовым спорам работники не должны платить госпошлину, даже если суд частично или полностью отказал в удовлетворении их требований (п. 7 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15).

Также ВС назвал уважительные причины пропуска работником срока на обращение в суд, по которым срок можно восстановить. Кроме болезни, командировки или обстоятельств непреодолимой силы, к ним также относятся (п. 16 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15):

— нарушение правил подсудности и подача иска в другой суд с соблюдением срока;

— своевременное обращение в прокуратуру или трудовую инспекцию, которые обязали работодателя устранить нарушения.

ВС отметил, что трудовые отношения между работником и работодателем подтверждают любые отвечающие требованиям закона письменные доказательства, свидетельские показания, аудио- и видеозаписи. На наличие трудовых отношений могут указывать, например (п. 18 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15):

— пропуск сотрудника на территорию работодателя;

— графики работы, сменности, отпусков;

— перечисление денег на банковскую карту работника;

— переписка, в том числе по электронной почте.

Если работник приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя, суд должен исходить из того, что трудовой договор заключен. Если же работодатель настаивает, что ничего не было, ему придется это доказать. А доказать отсутствие события — та еще задача, согласитесь (п. 21 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15).

А еще, по мнению Пленума ВС, суд вправе определить размер зарплаты неоформленных работников исходя из окладов сотрудников той же квалификации в той же местности. А при невозможности — по региональному МРОТ (п. 23 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15).

Основной отпуск: график на 2018 г. и удержание неотработанных отпускных

По ТК работодатель обязан утвердить график отпусков не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. В 2017 г. этот день выпал на 17 декабря — воскресенье. Потому накануне в декабрьском Письме № 14-2/ООГ-9399 Минтруд напомнил, что в ТК есть норма о переносе последнего дня срока с нерабочего дня на ближайший рабочий. Поэтому последним днем для утверждения графика на 2018 г. было 18.12.2017. Но если вы сделали это раньше, пожалуйста, ТК не запрещает.

Бывает, что человек не отработал полностью рабочий год, а отпуск за него уже отгулял. Если он надумает уволиться, работодатель вправе удержать излишне выплаченные отпускные. Об этом сказано в ст. 137 ТК РФ и в п. 2 Правил об очередных и дополнительных отпусках, которые Народный комиссариат труда СССР утвердил в далеком 1930 г. Но применяются они до сих пор (ст. 423 ТК РФ).

И вот один человек, у которого фирма удержала неотработанные отпускные, пошел в ВС оспаривать п. 2 Правил. Причина — под страхом удержания отпускных норма мешает свободно использовать 28 календарных дней основного отпуска до истечения года работы. Но ВС иск не поддержал, и вот почему (Решение ВС от 20.02.2018 № АКПИ17-1068).

Советские Правила применяют в части, не противоречащей ТК. А оспариваемая норма не просто не противоречит, а полностью согласуется со ст. 137 Кодекса. Причем в этой же статье прописаны случаи, когда деньги за неотработанные дни отпуска удерживать нельзя. Например, если увольнение происходит из-за ликвидации компании, по состоянию здоровья работника или его призыва на военную службу. Плюс ст. 138 ТК ограничивает размер удержаний — не более 20% от суммы выплат при увольнении.

Одним словом, зачем фигурант судился и на что надеялся — непонятно.

Отпуск по уходу за ребенком: как принять сотрудника на время отсутствия основной работницы или перевести ее на другую должность

Пока основная работница находится в отпуске по уходу за ребенком, фирма может нанять на ее место другого человека. Но только по срочному трудовому договору до тех пор, пока женщина не выйдет на работу (ст. 79 ТК РФ).

В договоре следует прописать, что он заключается на время отсутствия основного работника с такими-то ф. и. о. Эта же фраза должна быть в строке «условия приема на работу, характер работы» типового приказа о приме на работу. А в графе «по» приказа напишите, к примеру, следующее: «до выхода (ф. и. о. основного работника) на работу» (Письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14-2/В-191 (п. 2)).

А как быть, если во время отпуска по уходу за ребенком основную сотрудницу с ее согласия нужно перевести на другую работу? У Минтруда есть два варианта ответа (Письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14-2/В-191 (п. 1)).

Вариант 1. Женщина, не выходя из отпуска, пишет заявление о переводе. Тогда срочный договор с человеком, который ее замещает, превращается в бессрочный. И его уже не уволишь в день выхода на работу основной сотрудницы.

Вариант 2. Женщина прерывает отпуск по уходу за ребенком и выходит на работу для перевода на другую должность. В тот же день компания расторгает срочный трудовой договор с сотрудником, который ее замещал. Со следующего дня основная работница снова отправляется в отпуск по уходу, а фирма подписывает с замещающим человеком новый срочный трудовой договор.

Справка

По мнению Минтруда, у трудового договора может не быть номера, поскольку его нет среди обязательных реквизитов документа в ст. 57 ТК. Но для удобства кадрового учета работодатель вправе нумеровать трудовые договоры по любому принципу. Например, так: 15/18, где 15 — порядковый номер договора, а 18 — год его заключения, то есть 2018 (Письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14-2/В-191 (п. 3)).

Если диплом работника оказался поддельным

Если работа требует специальных знаний или подготовки, при заключении трудового договора соискатель должен представить документ об образовании. Но многие работодатели хотят видеть среди своих сотрудников людей с высшим образованием, даже когда специфика работы или должность этого не требуют. Однако не все соискатели честно грызут гранит науки ради хорошей должности. Есть и такие, кто просто покупает фальшивые дипломы (ст. 65 ТК РФ).

В Минтруд обратилась компания, которая обнаружила в штате работника с липовыми корками. Можно ли его уволить, как говорится, «по статье» за представление подложных документов при найме? Да, сказали чиновники. Но только если работа или должность требует специального образования в соответствии (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; Письмо Минтруда от 28.03.2018 № 14-2/В-219):

1) с законом или подзаконным актом. Пример — главбух публичного акционерного общества, для которого высшее образование обязательно (ч. 4 ст. 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ);

2) с локальным нормативным актом работодателя. В этом случае не важно, что говорит об образовании закон или подзаконный акт.

В других ситуациях уволить работника за фальшивку нельзя (Определение ВС от 08.02.2013 № 26-КГ12-12).

Электронный инспектор: новый сервис для работодателя

В марте Письмом № 837-ТЗ Роструд предложил работодателям два варианта самопроверки на соответствие требованиям трудового законодательства.

Вариант 1. Для тех, у кого в штате 250 человек и больше. Таким работодателям рекомендуют создать отдельную службу внутреннего контроля или хотя бы учредить должность внутреннего контролера. Идея понятна: чтобы подразделение или специалист, независимые от отдела кадров, объективно проверяли его работу.

Вариант 2. Для работодателей с численностью персонала менее 250 человек. Им советуют проверять себя с помощью сервиса «Электронный инспектор» на сайте Онлайнинспекция.рф.

Для этого компания локальным нормативным актом назначает ответственного за проведение самопроверки. Желательно с высшим юридическим или экономическим образованием, опытом кадровой работы и знаниями трудового законодательства. Затем ответственный регистрируется на сервисе, выбирает тему и отвечает на вопросы по ней. Естественно, с оглядкой на реальное положение дел у работодателя.

Уже доступно 125 проверочных листов, и до конца 2018 г. чиновники обещают загрузить еще 50. Листы составлены по типовым трудовым ситуациям: прием на работу, изменение и прекращение трудового договора, защита персональных данных, рабочее время и время отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации и так далее.

По окончании проверки «Электронный инспектор» сформирует акт и «Историю проверки», в которой отражены все ответы. Их можно распечатать. Если были ошибки, сайт выдаст рекомендации по их исправлению.

Три штрафа трудинспекции по одному протоколу незаконны

Одно из грубых нарушений ТК — уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора. За каждый случай организации грозит штраф 50 000—100 000 руб., а предпринимателю — 5000—10 000 руб. Но для этого трудинспектор должен соблюсти все процессуальные требования КоАП. Иначе работодатель успешно оспорит штраф по чисто техническим основаниям (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Так было в деле, которое ВС рассмотрел в марте. ИП не заключил трудовые договоры с тремя работниками. Проверка это обнаружила, инспектор вписал три эпизода в один протокол и вынес по нему три постановления о штрафе. Но по правилам КоАП так нельзя. Действует принцип «один протокол — одно наказание» (ч. 1 ст. 4.4, п. 3 ч. 4 ст. 28.1, ч. 1 ст. 28.2, ст. 29.9 КоАП РФ).

То есть под каждый незаключенный трудовой договор инспектор должен был составить отдельный протокол. Ко дню, когда спор дошел до ВС, исправить это было уже нельзя — истек срок давности. В результате суд отменил два постановления из трех и работодатель поплатился только за один незаключенный договор (Постановления ВС от 07.03.2018 № 20-АД18-2, от 07.03.2018 № 20-АД18-3).

Иностранные работники: миграционный учет и уведомления ГУВМ МВД по-новому

08.07.2018 вступили в силу поправки в Закон № 109-ФЗ о миграционном учете иностранцев. Благодаря этим поправкам работодатели будут точно знать, когда заниматься процедурой должны они, а когда — сами мигранты (Закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ).

Итак, если работодатель предоставляет иностранному сотруднику для фактического пребывания (пп. 4, 7 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 21 Закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ):

— жилое помещение в понимании ЖК РФ, то работодатель ставит сотрудника на миграционный учет по адресу помещения. Это может быть комната, квартира, жилой дом;

— нежилое помещение, включая подсобку, бытовку, то работодатель ставит иностранца на учет по адресу фирмы из ЕГРЮЛ или предпринимателя из ЕГРИП.

Таким образом, если работодатель не обеспечивает мигранта помещением для пребывания, то миграционный учет не его головная боль. Этим должен озаботиться сам иностранец.

Например, грузчик с гражданством Таджикистана приходит в магазин в 10 утра, уходит в 6 вечера, ночует в квартире, которую сам и снял. Магазин его на миграционный учет не ставит, об этом придется договариваться с владельцем квартиры. Но если грузчик фактически живет в подсобке магазина, то за миграционный учет отвечает работодатель. Подробности процедуры — в Административном регламенте, который МВД утвердило в ноябре 2017 г. Приказом № 881.

Еще одна важная новость для организаций и ИП, нанимающих иностранцев, — с 20.04.2018 действуют новые формы уведомлений о заключении либо расторжении трудового или гражданско-правового договора с мигрантом. Так что все уведомления, которые ушли в Главное управление по вопросам миграции МВД (ГУВМ МВД) начиная с 20 апреля, должны были быть по новым формам (Приказ МВД от 10.01.2018 № 11).

Иначе штраф такой же, как за неуведомление вовсе, — от 400 000 до 800 000 руб. за каждый документ, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 1 000 000 руб. Причем суды, включая ВС, не склонны считать такой проступок малозначительным и освобождать работодателей от наказания (ч. 3, 4 ст. 18.15 КоАП РФ; Постановление ВС от 12.02.2018 № 19-АД18-1).

Справка

В ГУВМ МВД надо сообщать обо всех принятых или уволенных иностранцах, кроме граждан Белоруссии. На это есть 3 рабочих дня со дня события (п. 8 ст. 13 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ; Постановление ВС от 05.12.2017 № 83-АД17-10).

Иностранные работники: когда за нелегала компании-арендатора ответит фирма-арендодатель

Всем известно, что за трудоустройство иностранца без патента работодателю выпишут штраф по ч. 1 ст. 18.15 КоАП. Но не все знают, что наказать могут и компанию, у которой работодатель нелегала арендует торговое место. В этом случае арендодателя оштрафуют по ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ на сумму от 450 000 до 800 000 руб., а в двух столицах и их регионах — до 1 000 000 руб. (ч. 3 ст. 18.16 КоАП РФ)

Случай из практики ВС. Владелец московского торгового центра предоставил ИП помещение в аренду под кафе. Посудомойщицей там без патента работала гражданка Таджикистана, за что владельца ТЦ оштрафовали на 450 000 руб. ВС признал это законным. Суд не убедило ни дополнительное соглашение к договору аренды, по которому арендатор несет ответственность за нарушение правил трудоустройства иностранцев. Ни письмо владельца ТЦ к арендатору, чтобы тот соблюдал миграционные правила (Постановление ВС от 16.03.2018 № 5-АД18-20).

Не помогла и ссылка арендодателя на Постановление ВС № 18-АД13-36. Тогда собственник гипермаркета избежал штрафа благодаря тому, что не был в договорных отношениях с работодателем нелегалов. Владелец гипермаркета заключил договор с клининговой компанией, которая, в свою очередь, условилась с третьей фирмой о предоставлении персонала в гипермаркет. Третья компания и наняла иностранцев без документов. Потому владельцу магазина предъявить ничего не могли.

Иностранные работники: выплаты по ГПД и взносы

Следующий вопрос, который я хочу обсудить, возник у организации, заключившей с иностранцами гражданско-правовые договоры (ГПД) на оказание услуг. Одни мигранты в статусе временно пребывающих исполняли договоры в России. Другие — дистанционно, не покидая свою страну. Как платить страховые взносы за них?

Минфин ответил апрельским Письмом № 03-15-06/26835. С выплат по ГПД иностранцу, который находится в РФ в статусе временно пребывающего, надо платить лишь взносы на ОПС. Ведь такие мигранты, кроме высококвалифицированных специалистов, считаются застрахованными только в нашей пенсионной системе. Потому взносы на ВНиМ и ОМС за них платить не нужно.

Если же иностранец исполняет ГПД дистанционно, будучи за границей, то российская компания — заказчик вообще никакие взносы не исчисляет. Это прямо сказано в п. 5 ст. 420 НК, можно было и не беспокоить Минфин.

Справка

Также во II квартале Минфин дал ряд разъяснений по НДФЛ с доходов работников — граждан стран ЕАЭС:

— ставку 13% с первого дня работы можно применять только к выплатам за труд. Другие доходы мигранта-нерезидента следует облагать НДФЛ по ставке 30% (Письмо Минфина от 14.05.2018 № 03-04-06/32214);

— несмотря на ставку 13%, до получения статуса резидента никакие вычеты «евразийцам» не положены (Письмо Минфина от 15.06.2018 № 03-04-05/40970);

— если на 31 декабря работник — гражданин страны ЕАЭС так и остался нерезидентом, НДФЛ со всех его доходов за год, включая трудовые, следует пересчитать по ставке 30% (Письмо Минфина от 23.05.2018 № 03-04-05/34859).

Новости по проверкам ГО и ЧС

Как известно, МЧС проверяет, в частности, соблюдение требований гражданской обороны (ГО) и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Для этого министерство утвердило:

— перечень нормативных актов, соблюдение которых будет оценивать при проверках (Приказ МЧС от 22.03.2018 № 116);

— проверочные листы с вопросами для плановых проверок (Приказы МЧС от 27.02.2018 № 77, от 27.02.2018 № 78).

Вопросы каждого листа сведены в таблицу. Напротив вопроса — ссылка на нормативный акт и графа для ответа, в которую надо вписать «да», «нет» или «не применяется», если фирма не обязана соблюдать какие-то требования. Вот выдержка из проверочного листа по ГО.

Проверочный лист, используемый при осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны

№ п/пВопросы, отражающие содержание установленных требованийРеквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены установленные требованияОтветы на воп­росы<4>
1234
1.Имеется ли у организации положение об организации и ведении гражданской обороны?пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ...
пункт 4 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804...
пункты 3—5 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687...
2.Имеется ли у организации согласованный план гражданской обороны?пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ;
пункт 5 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации;
пункты 5, 6 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях;
пункты 118, 120 Порядка... утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.02.2012 № 70...

А в апреле МЧС опубликовало доклады о результатах контрольно-надзорной деятельности за 2017 г. Так, по данным министерства, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшились (п. 2.1 Докладов, утв. МЧС 20.04.2018):

— на 19% — количество проверок по ГО;

— на 6,1% — количество штрафов за нарушения правил ГО;

— на 15,8% — общая сумма штрафов.

Одновременно в МЧС на 39,5% увеличилось количество случаев прекращения производства по делам об административных правонарушениях, читай — освобождения фирмы от наказания.

Также министерство сообщило, что закончило распределять организации и ИП по категориям риска, от которых зависит частота плановых проверок ГО и ЧС. Правда, где посмотреть результаты работы, так и не сказало. Впрочем, установить категорию вы можете и сами по онлайн-калькулятору на сайте МЧС (пп. 2.4, 3.4 Докладов, утв. МЧС 20.04.2018).

В остальном доклады за весь 2017 г. мало отличаются от докладов за 9 месяцев того же года (Доклады, утв. МЧС 16.10.2017).

О типовых нарушениях требований ГО А.И. Дыбов рассказал на семинаре «Отчет за I квартал 2018 года».