Что нужно сделать

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Инвентаризация в вопросах и ответах

Предновогодние траты работодателя: как учесть

НДФЛ: удерживаем и перечисляем в срок

Адрес в счете-фактуре: как указать без ошибок

Обзор налоговых судебных решений за III квартал 2017 года

Проблемная дебиторка: списать или взыскать?

Мигранты с патентом: все внимание на НДФЛ

Оплата жилья иногороднего работника: что с налогами и взносами

Переплата по взносам предпринимателя за себя: зачет и возврат

Уведомляем налоговую о переходе на УСН с 2018 года

Помощь от участников: прощание со льготой

НДС при передаче имущества для увеличения чистых активов общества

НДС-регистры бывшего упрощенца

Смена «авансового» порядка по налогу на прибыль

Утилизация неучтенных ТМЦ с истекшим сроком годности

Пониженные тарифы для упрощенцев: справедливость торжествует

Смена объекта при УСН: можно ли учесть старые расходы

ФНС вправе отменять решения управлений ФНС в течение 3 лет

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

«Новогодняя» работа, отпуска и премии

Индексация «твердых» алиментов целиком легла на работодателей

Если работница хочет перенести декрет на начало 2018 года

Контролируем лимит дней по «детским» больничным

Внезапный отпуск работника: риски компании

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Перепродажа долга физлицом: как заплатить НДФЛ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Проекты

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Анонс журнала «Главная книга» № 24, 2017 г.

Что нужно сделать

20 декабря

Сдать НДС-декларацию по импорту из стран ЕАЭС

Не позднее 20.12.2017 нужно представить «импортную» декларацию за ноябрь и уплатить налог за этот же период.

Имейте в виду, что декларация по форме, утв. Приказом Минфина от 07.07.2010 № 69н, сдается в последний раз — декларацию за декабрь нужно будет подать уже по новой форме (утв. Приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@).

25 декабря

Внести платеж по НДС

Плательщикам и НДС-агентам необходимо перечислить последнюю треть налога за III квартал.

Читайте:

— об адресе в счетах-фактурах (с. 29);

— о том, как налоговый агент должен платить НДС: с копейками или без (, 2017, № 22, с. 16);

— об НДС у слетевших с упрощенки (, 2017, № 22, с. 28).

28 декабря

Перечислить «прибыльные» авансы

Тем, кто уплачивает ежемесячные авансы с доплатой по итогам квартала, пришла пора пополнить бюджет декабрьским авансом. Тем же, кто платит прибыль по факту, надо перечислить авансовый платеж за ноябрь и сдать ноябрьскую декларацию.

Об изменении порядка уплаты авансов по налогу на прибыль читайте на с. 58. А тем организациям, которые утратили право на применение УСН, надеемся, будет интересна наша статья в , 2017, № 22, с. 24.

Посмотреть фильм

Международный день кино можно отметить походом в кинотеатр, а можно остаться дома и, уютно укутавшись пледом, посмотреть любимый фильм.

31 декабря

Проводить 2017 г.

Очередной год пролетел незаметно. Было в нем и хорошее, и не очень, но в любом случае его нужно проводить достойно. А затем так же достойно встретить новый, 2018 год!

В качестве подарка мы преподнесли читателям «новогодние» статьи. Читайте:

— как работодателю учесть предпраздничные траты: расходы на корпоратив, подарки сотрудникам и т. д. (с. 19);

— какова продолжительность отпуска, если он выпадает на новогодние каникулы (с. 69).

Кстати, не забывайте о нашем сайте. В разделе «Нужное» на главной странице вы найдете полезную информацию. К примеру, календарь уплаты налогов/взносов, а также календарь сдачи отчетности в ИФНС и фонды на 2018 г.

 ■
art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
В конце года надо проверить, соответствуют ли учетные данные реальности. Сделать это поможет инвентаризация. По ее итогам надо оприходовать излишки, списать недостачи и разобраться с просроченными долгами.

Инвентаризация в вопросах и ответах

Упомянутые в статье судебные решения можно найти:

раздел «Судебная практика» системы КонсультантПлюс

Акты сверки и срок исковой давности

При проведении инвентаризации наша организация сделала сверку расчетов с контрагентом. На акте есть печать и подпись главбуха. Подписи директора нет. Как теперь считать срок исковой давности по таким сверенным долгам: со дня появления просрочки или со дня подписания акта?

— Срок исковой давности по задолженностям, которые указаны в акте сверки, начал течь заново на дату его подписания (ч. 1 ст. 196, статьи 200, 203 ГК РФ; п. 20 Постановления Пленума ВС от 29.09.2015 № 43; Письмо ФНС от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@).

Ведь если на акте имеется подпись главного бухгалтера, скрепленная печатью, вы не сможете сослаться на то, что главбух не обладал достаточными полномочиями при подписании такого акта. Суды отмечают, что полномочия могут явствовать не только из специальной доверенности, но и из обстановки, в которой действует представитель организации (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Проверка расчетов с контрагентами входит в обязанности главного бухгалтера в силу его должностных полномочий (статьи 7, 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). И наличие у него печати (если нет сомнений в ее подлинности и она не была утеряна) подтверждает такие полномочия (Постановления АС ДВО от 14.10.2015 № Ф03-4390/2015; АС ЗСО от 15.08.2016 № Ф04-2531/2016; 9 ААС от 15.08.2017 № 09АП-32969/2017-ГК; АС МО от 18.07.2017 № Ф05-9226/2017, от 17.07.2017 № Ф05-9530/2017).

Порча продукции на складе

В ходе инвентаризации выявилось, что часть непищевой готовой продукции испортилась из-за повышенной влажности (были сильные затяжные дожди). Работники делали все возможное для сохранения продукции, в том числе работала климатическая техника. Можем ли мы учесть в налоговых расходах потери от списания такой испорченной продукции?

— Когда вины работников в порче готовой продукции нет, у вас есть возможность учесть такие потери в налоговых расходах. Однако надо задокументировать причину порчи продукции.

Обычно для этого приглашают специалистов МЧС. Они составляют протокол осмотра места происшествия и выдают справку о чрезвычайном происшествии. Должным образом подтвержденные потери от чрезвычайных ситуаций без проблем можно учесть как внереализационные расходы (подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ; Письмо Минфина от 14.04.2011 № 07-02-06/48).

Но справки о чрезвычайной ситуации от МЧС у вас может и не быть. Тогда подтвердить неблагоприятные погодные условия вы сможете, лишь взяв справку в метеослужбе. Количество испорченной продукции будет указано в ваших инвентаризационных документах. Если потери большие, часто организации привлекают независимых экспертов для подтверждения самого факта порчи и ее причин.

Как проверяющие отнесутся к признанию испорченной продукции в расходах, мы узнали у специалиста Минфина.

Налоговый учет испорченной продукции

БАХВАЛОВА Александра Сергеевна БАХВАЛОВА Александра Сергеевна
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

— Убытки организации в виде стоимости испорченной при хранении на складе продукции могут быть учтены при расчете налога на прибыль, но только в пределах утвержденных норм естественной убыли (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ; Постановление Правительства от 12.11.2002 № 814).

В полном размере стоимость испорченной продукции можно было бы учесть в налоговой базе в том случае, если продолжительные проливные дожди в регионе были бы официально признаны чрезвычайной ситуацией (подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ). В отсутствие подобного официального объявления от компетентных органов рассматриваемые расходы в полном объеме учесть не получится.

Иную точку зрения, весьма вероятно, придется отстаивать в суде. Лучший вариант — продать такую продукцию (хотя бы за копейки). Тогда ее себестоимость можно полностью включить в расходы.

Подписание акта не восстановит истекший срок давности

В ноябре 2017 г. в рамках годовой инвентаризации «автоматом» распечатали акты сверки расчетов с контрагентами и разослали их по контрагентам. Получили назад. Теперь выяснилось, что по одной кредиторке срок исковой давности истек в октябре 2017 г. Как быть? Надо ли ее включать в доходы 2017 г. или считаем, что срок давности начал течь заново после подписания акта?

— Чтобы акт сверки прервал течение срока исковой давности, сам он должен быть составлен в период действия такого срока. Если 3 года прошли, а потом был подписан акт, то срок исковой давности заново течь не начинает (Постановление АС ДВО от 27.09.2017 № Ф03-3471/2017). Так что, если трехлетний срок исковой давности истек в октябре 2017 г., а после этого вы подписали с контрагентом акт сверки, такой долг все равно остается безнадежным. При обращении кредитора в суд ваша организация может заявить об этом, и в иске будет отказано (ст. 199 ГК РФ).

Если вы не увеличите внереализационные доходы 2017 г. на кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности, то инспекция наверняка оштрафует вас за неполную уплату налога (Письмо Минфина от 28.01.2013 № 03-03-06/1/38).

Недостача полностью самортизированного ОС

В ходе инвентаризации основных средств недосчитались одного объекта — компьютера. Он был полностью самортизирован, находился на складе, по назначению уже не использовался, хотя и числился на счете 01. Какие проводки сделать в бухучете? И как такое списание повлияет на налог на прибыль?

— Поскольку стоимость основного средства уже полностью перенесена на расходы, каких-либо дополнительных расходов от выбытия такого основного средства в бухгалтерском или налоговом учете у вас не возникнет. Проводки будут такие.

Содержание операции Дт Кт
На дату утверждения результатов инвентаризации
Списана первоначальная стоимость недостающего ОС 01
субсчет «Выбытие основных средств»
01
субсчет «Основные средства на складе»
Списана накопленная сумма амортизации по недостающему ОС 02 01
субсчет «Выбытие основных средств»

Поскольку первоначальная стоимость недостающего компьютера у вас равна сумме начисленной по нему амортизации, нечего списывать на счет 94, на котором обычно учитываются недостачи и потери от порчи ценностей.

Списание испорченного продовольственного сырья

Мы производим продукты питания. В ходе инвентаризации сырья, хранящегося на складе, обнаружилось, что некоторые продукты просрочены. Их мы не можем ни использовать, ни продать. Как учесть для целей налогообложения прибыли списание такой просрочки? Надо ли учитывать нормы естественной убыли?

У природы нет плохой погоды... Но иногда из-за ее капризов портится продукция, и, как следствие, компания терпит убытки

У природы нет плохой погоды... Но иногда из-за ее капризов портится продукция, и, как следствие, компания терпит убытки

— Потери продуктового сырья в результате истечения срока годности, подтвержденные инвентаризацией, можно учесть в качестве иных прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Ведь они подлежат уничтожению или утилизации (если она возможна) (п. 2 ст. 3, статьи 24, 25 Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ). Причем расходы на само уничтожение просроченных продуктов также можно признать в налоговом учете (Письмо Минфина от 23.08.2017 № 03-03-06/1/53901).

Нормы естественной убыли применимы, когда масса (объем) запасов уменьшается вследствие естественных факторов и из-за особенностей их физико-химических свойств (к примеру, из-за усушки, испарения жидкостей или утруски сыпучих веществ). В одном споре налоговики настаивали, что такие нормы надо применять при любых товарных потерях, в том числе в результате порчи или истечения срока годности (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). В результате инспекторы сочли, что расходы организации завышены. Однако судьи встали на сторону налогоплательщика, решив, что убыль товара в результате его порчи и/или истечения срока годности не может рассматриваться в качестве естественной. И поскольку факт списания просроченных и испорченных товаров был документально подтвержден, то общество правильно сделало, учтя их стоимость в прочих расходах (Постановление АС СКО от 18.05.2015 № Ф08-2580/2015).

Кстати, для списания на расходы стоимости уничтожаемой пищевой продукции с истекшим сроком годности не требуется проводить санитарно-гигиеническую экспертизу: достаточно задокументировать факт просрочки и факт ее уничтожения. Для этого пригодятся (Письмо Минфина от 24.12.2014 № 03-03-06/1/66948):

акты/журналы изменения статуса товара в связи с окончанием срока годности;

акты и ведомости о проведении инвентаризации;

акты уничтожения некачественной продукции, в которых содержится информация о наименованиях и количестве уничтоженных товаров, дате уничтожения;

выписки из регистров налогового учета, подтверждающие стоимость уничтоженных МПЗ.

Утверждаем результаты инвентаризации

В этом году 30 и 31 декабря приходятся на выходные (суббота и воскресенье). Мы можем не успеть оформить результаты инвентаризации в декабре. Какие негативные последствия возможны, если форма ИНВ-26 и приказ об утверждении результатов инвентаризации будут датированы январем 2018 г.?

— Негативные последствия будут заключаться лишь в возможном появлении разниц между бухгалтерским и налоговым учетом.

В бухучете результаты годовой инвентаризации (проведенной по состоянию на конец 2017 г.) надо отразить проводками на конец декабря, даже если они будут оформлены в начале 2018 г. Это требование нормы Закона о бухучете (п. 4 ст. 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

В налоговом учете есть правила списания безнадежных долгов. Следуя им, просроченные долги, ставшие безнадежными в 2017 г., надо списать именно в 2017 г. (п. 18 ст. 250, подп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ; Письма Минфина от 26.05.2017 № 03-03-06/1/32540, от 12.09.2017 № 03-03-06/1/58668; ФНС от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307@) Причем независимо от того, когда руководитель подпишет приказ об их списании и/или утверждении результатов инвентаризации — в конце 2017 г. или в начале 2018 г. Таким образом, в отношении списания безнадежных долгов правила налогового и бухгалтерского учета совпадают.

Однако в гл. 25 НК РФ нет специальной нормы, позволяющей учесть расходы в виде недостач и доходы в виде излишков по состоянию на конец года, если они выявлены в ходе годовой инвентаризации, но ее результаты оформлены в следующем году. Как быть в таком случае, мы спросили у специалиста Минфина.

Учет недостач и излишков, выявленных при годовой инвентаризации

БАХВАЛОВА Александра Сергеевна БАХВАЛОВА Александра Сергеевна
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

— В налоговом учете итоги инвентаризации отражаются на дату подписания документов, являющихся основанием для включения в налоговую базу образовавшихся доходов и/или расходов.

Поэтому если итоговая инвентаризационная ведомость, утверждающая выявленные излишки и/или недостачи в ходе инвентаризации, проведенной в конце 2017 г., будет подписана в январе 2018 г., то и образовавшиеся доходы и расходы необходимо будет отразить в налоговой базе 2018 г.

Следует учитывать, что если в рамках такой инвентаризации выявлены недостачи, образовавшиеся по вине работников (и они известны), то в составе внереализационных расходов сумму убытка от недостачи МПЗ можно учесть только с одновременным отражением в составе внереализационных доходов суммы возмещения такого убытка.

Испорченную готовую продукцию — в металлолом

В ходе инвентаризации обнаружилось, что часть собственной металлической продукции, которая находилась на складе, испортилась — пошла коррозия металла. Решили продать ее в качестве металлолома. Надо ли восстанавливать НДС по такой испорченной продукции?

Кто-то продает негодные металлические детали как металлолом, а кто-то делает из них удивительные вещи...

Кто-то продает негодные металлические детали как металлолом, а кто-то делает из них удивительные вещи...

— Продажа испорченной металлической продукции в качестве металлолома в 2017 г. не облагается НДС. Причем поскольку лом/отходы у вас образовались в ходе собственного производства, то для применения освобождения от НДС не требуется лицензии на работу с ломом и отходами черных и цветных металлов (ст. 1 Закона от 24.06.98 № 89-ФЗ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства от 12.12.2012 № 1287; подп. 25 п. 2, п. 6 ст. 149 НК РФ; Письмо Минфина от 02.09.2015 № 03-07-07/50555; Постановление АС СЗО от 19.01.2016 № А05-1947/2015). Следовательно, вам придется:

вычленить входной НДС по товарам (работам, услугам), которые были использованы при создании готовой продукции, пришедшей в негодность (нужно обеспечить раздельный учет этих сумм в бухучете);

восстановить такой входной НДС, если ранее он был принят к вычету (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ; Постановления АС УО от 25.05.2016 № Ф09-5318/16; АС ВВО от 23.03.2015 № Ф01-649/2015).

Если же испорченная продукция будет продана в качестве металлолома в 2018 г., то, вполне вероятно, она будет облагаться НДС — такие поправки предусмотрены законопроектом № 274631-7 (принят Госдумой в III чтении 16.11.2017). Кто и как будет платить НДС в таком случае, мы разберем в отдельной статье.

В инвентаризации не может участвовать только материально ответственное лицо

Чтобы не тратить время на годовую инвентаризацию, руководитель предложил материально ответственным лицам, к примеру кладовщикам, проводить сквозную инвентаризацию. То есть кладовщики должны каждый день учитывать количество полученного, отпущенного и имеющегося товара. А по итогам месяца составлять акт.
Допустима ли такая сквозная инвентаризация? Заменит ли она годовую, если сделана в IV квартале 2017 г.? Или все равно придется собирать комиссию и делать полноценную инвентаризацию?

— Инвентаризация проводится инвентаризационной (либо ревизионной) комиссией в присутствии материально ответственного лица (пп. 2.2—2.11 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 13.06.95 № 49). Ее результаты оформляются описями, актами и ведомостями (можно использовать унифицированные формы, а можно — разработанные самостоятельно).

Под сквозной инвентаризацией обычно понимается такая инвентаризация, которая охватывает единовременной проверкой определенные виды имущества у всех материально ответственных лиц организации. Ее цель — сделать так, чтобы работники, ответственные за одинаковые ценности, не передавали их друг другу в случае недостач. Например, может проводиться сквозная инвентаризация товарных остатков одновременно на складе и в торговом зале.

То, что вы называете сквозной инвентаризацией, вообще инвентаризацией не является. Материально ответственное лицо не может проводить ее в одиночку. Следовательно, составление такого акта не может заменить годовую инвентаризацию.

Излишек основных средств — в доход

В ходе инвентаризации склада, проводимой в ноябре — декабре, выявили излишки основных средств. Результаты инвентаризации будут утверждены директором в декабре 2017 г., но с оговоркой: оценка таких ОС условна и требуется определение их рыночной цены независимым оценщиком. Договор на такую оценку будет подписан в конце декабря, отчет об оценке будет получен в начале 2018 г.
Какой датой отразить доход в виде стоимости оприходованных основных средств в налоговом учете — декабрем 2017 г. или уже 2018 г.?

— На этот вопрос мы попросили ответить специалиста Минфина.

Учет стоимости выявленных излишков для целей налогообложения прибыли

БАХВАЛОВА Александра Сергеевна БАХВАЛОВА Александра Сергеевна
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

— Излишки основных средств, выявленные в результате инвентаризации, принимаются к учету по рыночным ценам, но не ниже остаточной стоимости этих ОС (если она известна).

Такие основные средства подлежат отражению в налоговом учете на дату завершения инвентаризации независимо от того, когда они были оценены.

Поэтому в рассматриваемой ситуации стоимость выявленных по итогам инвентаризации основных средств нужно отразить в составе доходов на дату подписания руководителем итоговой ведомости, утверждающей результаты инвентаризации.

Если такая ведомость подписана в 2017 г., а результат оценки выявленных в ходе инвентаризации излишков основных средств будет получен в 2018 г., доход надо признать в декларации по налогу на прибыль за 2017 г.

Недостача товара, переданного на ответственное хранение

Мы передали товар на сторонний склад на ответственное хранение. В октябре попросили провести инвентаризацию наших товаров. В ходе инвентаризации, проведенной складом, выявилась недостача (зафиксирована в описи по форме № ИНВ-5). Склад ее признает, готов возместить потери. Можно ли такую недостачу списать на расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль?

— Да, можно. Ведь вы передали товар на ответственное хранение. Следовательно, за его сохранность отвечал сторонний склад. И он должен возместить вам убытки, связанные с недостачей товара (п. 1 ст. 902 ГК РФ).

Сумму возмещаемого убытка вы должны учесть во внереализационных доходах (п. 3 ст. 250 НК РФ). Одновременно с этим вы можете учесть в составе внереализационных расходов сумму убытка от недостачи товара (п. 1 ст. 265 НК РФ; Письмо Минфина от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61216).

* * *

Напомним, что при списании готовой продукции, товаров и других МПЗ, пришедших в негодность, НДС восстанавливать не требуется. Ведь сам по себе факт выбытия имущества не является поводом для восстановления входного НДС, правомерно принятого ранее к вычету. Такую позицию высказал ВАС РФ (п. 10 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33; Решения ВАС от 19.05.2011 № 3943/11, от 23.10.2006 № 10652/06). И ее придерживаются как арбитражные суды, так и налоговые органы (Постановления АС ЦО от 24.02.2016 № Ф10-43/2016; АС УО от 08.02.2016 № Ф09-203/16; Письма Минфина от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571; ФНС от 21.05.2015 № ГД-4-3/8627@, от 17.06.2015 № ГД-4-3/10451@). ■

ШПАРГАЛКА
art_aut_id="23"
М.Г. Суховская,
старший юрист
Приближается всеми любимый праздник — Новый год. И большинство компаний так или иначе его отмечают — кто с размахом, кто поскромнее. С нашей шпаргалкой вам не придется долго раздумывать над учетом праздничных расходов.

Предновогодние траты работодателя: как учесть

Налоговый учет

Пожалуй, самые распространенные траты на празднование Нового года связаны с организацией застолья и покупкой подарков.

Вид расходов НДФЛ Страховые взносы Учет для целей налога на прибыль/налога при УСН НДС
Затраты на проведение корпоративного мероприятия (аренда помещения, банкет или фуршет, выступление артистов) Не облагаются, так как нельзя рассчитать доход каждого сотрудника (Письмо Минфина от 14.08.2013 № 03-04-06/33039; п. 5 Обзора, утв. Президиумом ВС 21.10.2015) Не начисляются, ведь эти расходы не являются адресными выплатами в пользу работников (Письма Минтруда от 24.05.2013 № 14-1-1061 (п. 4); Минфина от 16.11.2016 № 03-04-12/67082) В налоговых расходах не учитываются (п. 29 ст. 270, п. 2 ст. 346.16 НК РФ) Начислять НДС на стоимость этих затрат не нужно, но и налог, уплаченный при приобретении указанных услуг, к вычету не принимается (Письма Минфина от 08.02.2016 № 03-03-06/1/6140, от 13.12.2012 № 03-07-07/133)
Подарки (в том числе деньги и подарочные сертификаты) для сотрудников, их детей, контрагентов и т. д. Не облагаются в части стоимости подарка, не превышающей за календарный год 4000 руб. (включая НДС) (п. 28 ст. 217 НК РФ; Письма Минфина от 18.11.2016 № 03-04-06/67922; ФНС от 02.07.2015 № БС-4-11/11559@)Когда стоимость подарка превышает 4000 руб., исчисленный с суммы превышения налог надо удержать:
если подарены деньги — в день выдачи подарка;
если подарена вещь — в день ближайшей выплаты денег одаряемому.
И в том и в другом случае НДФЛ надо перечислить в бюджет не позднее чем на следующий день (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Справка 2-НДФЛ за год, в котором физлицу был сделан подарок, заполняется так:
доход в виде стоимости любого подарка (в том числе когда его стоимость меньше 4000 руб.) отражается с кодом 2720;

стоимость подарка, не облагаемая НДФЛ (не более 4000 руб.), отражается как вычет под кодом 501
Не начисляются (п. 1 ст. 420 НК РФ; Письма Минтруда от 08.07.2015 № 17-3/В-335, от 27.10.2014 № 17-3/В-507)(в случае передачи подарков работникам с ними надо заключить письменный договор дарения (п. 4 ст. 420 НК РФ; Письмо Минфина от 21.03.2017 № 03-15-06/16239)) В налоговых расходах учесть нельзя (п. 16 ст. 270, п. 2 ст. 346.16 НК РФ; Письмо Минфина от 18.09.2017 № 03-03-06/1/59819) Работодатель — плательщик НДС в день передачи неденежного подарка начисляет НДС по ставке 18% (Письмо Минфина от 22.01.2009 № 03-07-11/16):
или на покупную цену подарка (без НДС);
или на его рыночную стоимость (если дарится собственная продукция).
Входной НДС со стоимости купленного подарка принимается к вычету при наличии счета-фактуры поставщика (Письмо Минфина от 18.08.2017 № 03-07-11/53088)Счет-фактура на подарок выписывается в одном экземпляре и регистрируется в книге продаж, но одаряемому не передается.
Если в одном квартале были переданы подарки нескольким лицам, то на все эти подарки можно составить один счет-фактуру, проставив в строках 6, 6а, 6б прочерки (Письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171)

Внимание

Если до конца года, в котором передан подарок, организация или ИП не будут ничего платить одаряемому, надо сообщить ИФНС о невозможности удержания налога. То есть на этого человека нужно заполнить справку 2-НДФЛ, указав в поле «Признак» цифру 2, и представить ее в свою ИФНС не позднее 1 марта следующего года (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Бухгалтерский учет

Что касается проводок по расходам на отмечание Нового года, то они будут такими.

Содержание операции Дт Кт
Расходы на корпоративный праздник
Списаны расходы на корпоратив 91-2 60
Неденежные подарки
Передан неденежный подарок (на стоимость подарка без НДС) 91-2 10
(43)
Начислен НДС на стоимость неденежного подарка (без НДС) 91-2 68
субсчет «НДС»
Удержан из зарплаты работника НДФЛ со стоимости неденежного подарка (с НДС) 70 68
субсчет «НДФЛ»
Денежные подарки
Переданы деньги в качестве подарка 73 50
Денежный подарок списан в расходы 91-2 73
Удержан НДФЛ с подаренных денег 73 68
субсчет «НДФЛ»

* * *

Конечно, немного обидно, что новогодние траты для целей налогообложения учесть нельзя. Но с другой стороны, и дополнительных налогов они за собой не влекут. ■

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
art_aut_id="28"
Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт
При выполнении агентских обязанностей по НДФЛ не всегда бывает понятно, как правильно поступить. Например, можно ли перечислять НДФЛ со всех доходов за месяц одной платежкой, пересчитывать ли детские вычеты, если заявление получено в конце года, обязан ли работодатель проверять «резидентский» статус при приеме на работу россиянина. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье.

НДФЛ: удерживаем и перечисляем в срок

Доход в виде возмещения стоимости проезда определяется на дату выплаты

Одному сотруднику наша компания возмещает стоимость проезда на общественном транспорте от его дома до работы и обратно. Так решил директор, издал приказ. Схема такая: сотрудник покупает билеты за свой счет, а по окончании месяца составляет авансовый отчет и прикладывает к нему билеты. На основании утвержденного руководителем авансового отчета перечисляем деньги на карту работника. Я определяла облагаемый налогом доход на последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). А теперь что-то сомневаюсь, правильно ли я делала.

— Нет, вы делали неправильно. И документооборот у вас некорректный.

Вашему работнику не нужно оформлять авансовые отчеты для возмещения ему стоимости проезда. Ведь ваша компания не давала ему деньги под отчет, за которые он должен отчитаться (подп. 6.3 п. 6 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У).

Для получения компенсации стоимости проезда от дома до работы и обратно работник может составить любой документ в произвольной форме:

или ежемесячный отчет о расходах за месяц. На нем руководитель может указать «оплатить» и поставить свою подпись;

или ежемесячное заявление, в котором работник просит оплатить стоимость проезда в такой-то сумме со ссылкой на приказ руководителя. Тогда это заявление руководитель может уже и не подписывать.

На основании этого документа вы и будете возмещать стоимость проезда работнику. Поскольку ему вы выплачиваете денежный доход, датой его получения будет являться дата выплаты (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Так что в день перечисления денег на карту сотрудника вы должны исчислить налог и удержать его из выплачиваемой суммы (пп. 3, 4 ст. 226 НК РФ). А перечислить НДФЛ в бюджет нужно не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Упомянутые в статье Письма Минфина и ФНС можно найти:

раздел «Финансовые и кадровые консультации» системы КонсультантПлюс

Если вы в этот срок укладывались, проблем не будет. Но если вы перечисляли НДФЛ позже указанного срока, вам грозит штраф по ст. 123 НК.

Скорее всего, в расчете 6-НДФЛ в разделе 2 по строке 100 у вас отражена неправильная дата получения дохода — последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет. А должна быть дата перечисления денег работнику. И вот за недостоверные сведения в расчете налоговики могут вас оштрафовать на 500 руб. за каждый неверно заполненный расчет (п. 1 ст. 126.1 НК РФ; Письма ФНС от 16.11.2016 № БС-4-11/21695@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 (п. 3)).

Для освобождения от штрафа можно подать уточненные расчеты 6-НДФЛ с правильными датами получения доходов (п. 2 ст. 126 НК РФ). Но с другой стороны, чтобы не привлекать внимание налоговиков уточненкой, можно ее не подавать. Ведь обнаружить неправильную дату получения дохода в расчете инспекторы смогут либо при выездной проверке, либо при камеральной, если запросят пояснения к расчету, когда в нем есть нестыковки (п. 3 ст. 88 НК РФ; Письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).

Но в последующих расчетах 6-НДФЛ обязательно указывайте уже правильную дату получения дохода в виде возмещения стоимости проезда.

Детские вычеты положены и за «бездоходные» месяцы

Сотрудник был в отпуске весь октябрь. Отпускные за октябрь были начислены и выплачены в сентябре. И тогда ему предоставлялись детские вычеты по НДФЛ. Поскольку в октябре доходов у работника не было, то за этот месяц вычеты не были использованы. Нужно ли при расчете зарплаты за ноябрь предоставить и вычеты за октябрь тоже? Или они пропадут?

Согласны ли россияне на серую зарплату

— Нет, вычеты никуда не пропадут. В целях исчисления и удержания НДФЛ доходы работника надо учитывать нарастающим итогом с начала года (п. 3 ст. 226 НК РФ). И детские вычеты нужно предоставлять за каждый месяц календарного года, пока доходы с начала года не превысят 350 000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ)

Позиция контролирующих органов заключается в том, что сотрудник, который с начала года работал, но в отдельные месяцы не получал доходов, имеет право на вычеты также и за «бездоходные» месяцы (Письма ФНС от 29.05.2015 № БС-19-11/112; Минфина от 06.02.2013 № 03-04-06/8-36). Это как раз ваш случай.

Поэтому при расчете дохода за январь — ноябрь вы без опаски можете предоставить вычеты за 11 месяцев, то есть и за октябрь тоже. Но только в том случае, если доходы с января по ноябрь включительно не превышают 350 000 руб.

Вычет на ребенка с начала года можно предоставить и в другом ОП

У нашей компании несколько обособленных подразделений. С января по сентябрь сотрудница работала в одном ОП. В связи с его закрытием мы перевели ее в другое ОП, в котором она работает с середины октября. Разумеется, НДФЛ с ее зарплаты перечисляли в разные налоговые инспекции.
В ноябре в новое ОП сотрудница принесла заявление на вычет на двоих детей (2800 руб.), в котором просит предоставить его с начала года. Можно ли пересчитать ей НДФЛ с начала года в новом ОП?

Внимание

Вернуть излишне удержанный НДФЛ нужно в течение 3 месяцев со дня получения заявления от работника. И на сумму возвращенного работнику налога можно уменьшить сумму НДФЛ, подлежащую перечислению в бюджет по другим работникам (п. 1 ст. 231 НК РФ).

— Если доход вашей сотрудницы за год в обоих ОП не превысит 350 000 руб., то она имеет право на детские вычеты (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

В новом ОП вы можете предоставить вычеты с начала года и пересчитать НДФЛ. Минфин разъяснял, что работодатель вправе предоставить детский вычет с начала года независимо от месяца, в котором работник принес заявление на получение вычета и необходимые документы (Письмо Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/8-118 (п. 1)).

То есть в ноябре вы предоставляете вычеты за 11 месяцев в сумме 30 800 руб. (2800 руб. х 11 мес.). И вычитаете эту сумму из доходов сотрудницы в вашем ОП (за октябрь — ноябрь). Если сумма вычетов превысит зарплату за ноябрь, тогда не удерживайте с нее НДФЛ, а перечисляйте сотруднице всю сумму зарплаты (п. 3 ст. 210 НК РФ).

А НДФЛ, удержанный в вашей организации из зарплаты за январь — октябрь и перечисленный в бюджет, будет излишне удержанным налогом. Его вы зачтете в счет НДФЛ, подлежащего удержанию с зарплаты за декабрь (п. 3 ст. 226 НК РФ). Если и после этого останется сумма излишне удержанного налога, ее можно вернуть сотруднице деньгами. Для этого она должна написать заявление с просьбой вернуть излишне удержанный налог. В заявлении следует указать номер счета и реквизиты банка, куда нужно перечислить деньги (п. 1 ст. 231 НК РФ).

НДФЛ с зарплаты и отпускных можно перечислить одной платежкой

Наша фирма зарплату за вторую половину месяца выплачивает в последний день текущего месяца. В августе работникам выплачивали отпускные. И в последний день августа НДФЛ с зарплаты и отпускных перечислили одной платежкой. А теперь сомневаюсь, правильно ли сделали. Ведь в 6-НДФЛ зарплата и отпускные в разделе 2 показываются отдельно с разными сроками уплаты по строке 120 (31.08 по отпускным и 01.09 по зарплате). Не будет ли у нас проблем после сдачи расчета за 9 месяцев из-за того, что налог перечислен не двумя платежками, а одной?

— Никаких проблем быть не должно. Ведь штраф предусмотрен за неперечисление (неполное перечисление) удержанного НДФЛ в бюджет в установленный НК срок (ст. 123 НК РФ). Причем в гл. 23 НК нет запрета на перечисление НДФЛ в бюджет в день удержания налога из доходов работников, то есть в день выплаты им зарплаты (а не на следующий день). Что вы, собственно, и сделали. То есть срок не нарушили.

С мнением специалиста Минфина о заполнении поля 107 платежного поручения при перечислении НДФЛ в бюджет вы можете ознакомиться:

2016, № 17, с. 66

При оформлении платежного поручения на уплату НДФЛ в бюджет в поле 107 «Налоговый период» нужно указывать месяц и год, за который перечисляется налог (п. 8 Правил, утв. приложением № 2 к Приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н). А это означает, что в указанное поле вписывается месяц, в котором у работника возник облагаемый доход. В вашем случае оба вида дохода (начисленная за август зарплата и выплаченные в августе отпускные) были получены работниками в одном месяце. Поэтому вы вправе были перечислить налог одной платежкой. В поле 107 у вас должно быть указано «МС.08.2017».

Контрольными соотношениями по проверке расчета 6-НДФЛ предусмотрено, что дата строки 120 должна совпадать с датой перечисления налога в бюджет по платежке или быть позднее нее (но только не раньше) (Письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@). У вас это требование соблюдается. Поэтому никаких санкций не будет.

Надо ли выяснять статус при приеме на работу россиянина

В наше ООО в августе по трудовому договору устроился гражданин РФ. Справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы не принес, так как вычеты на детей ему не нужны. Его доходы облагали по ставке 13%.
А тут случайно выяснилось, что до августа он жил и работал за рубежом. Значит, он нерезидент, ставка НДФЛ 30%. Вроде как нужен перерасчет.
Но есть ли по НК обязанность выяснять у граждан РФ при приеме на работу, резиденты они или нет? И может ли сама ИФНС узнать о том, что человек нерезидент?

— В НК не прописана обязанность работодателя при приеме на работу граждан РФ выяснять, резиденты они или нет. Просто так уж на практике сложилось, что изначально при приеме на работу иностранцев исходят из того, что они нерезиденты, а россияне — резиденты РФ. Поэтому и требуют у иностранного гражданина его паспорт, миграционную карту, патент (дающий право на работу в РФ). А у россиянина загранпаспорт практически никогда и не спрашивают, ограничиваются только российским паспортом.

О том, какие документы нужны при приеме россиянина на работу, читайте:

2017, № 1, с. 73

Однако по НК налоговые агенты обязаны правильно и своевременно исчислять НДФЛ, удерживать его из выплачиваемых физлицам денег и перечислять в бюджет (подп. 1 п. 3 ст. 24, пп. 1—4, 6 ст. 226 НК РФ). А за неполное удержание НДФЛ (по ставке 13% вместо ставки 30%) предусмотрен штраф в размере 20% от неудержанной суммы налога (п. 5 ст. 24, ст. 123 НК РФ).

В отношении дистанционных работников Минфин разъяснял, что для установления налогового статуса сотрудника организация может запросить у него необходимые сведения и документы. И именно на налоговом агенте (организации) лежит ответственность за правильность определения налогового статуса физлица — получателя дохода (Письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-04-05/10518).

Как видим, все дается на откуп работодателю и работнику. Так сказать, рассчитано на их добросовестность. Можно, конечно, посмотреть по записям в трудовой книжке, когда новый сотрудник уволился с предыдущего места работы. И если период превышает полгода, то поинтересоваться, где он находился в это время. Но человек не обязан вам это говорить. А к тому же он мог работать и по ГПД.

Налоговая инспекция сама вряд ли узнает о статусе работника. Исключение только одно — если он сам ранее для иностранного налогового органа получал в ФНС подтверждение, что он резидент РФ. Это бывает нужно для избежания двойного налогообложения его доходов и в РФ, и в иностранном государстве (Информационное сообщение ФНС о процедуре подтверждения статуса налогового резидента РФ).

Так что будете ли вы пересчитывать НДФЛ с доходов вновь принятого работника по ставке 30% и доудерживать налог, решать вам.

Внимание

В целях НДФЛ понятие резидентства не связано ни с гражданством работника (россиянин он или иностранец), ни со статусом иностранца (временно пребывающий/проживающий, постоянно проживающий). Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, которые на день получения дохода находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ; Письма Минфина от 15.02.2017 № 03-04-05/8334, от 01.09.2016 № 03-04-05/51258; ФНС от 19.09.2016 № ОА-3-17/4272@). Все остальные лица — нерезиденты РФ.

Не все доходы иностранца-беженца облагаются по «льготной» ставке

Мы взяли на работу по трудовому договору человека, имеющего свидетельство о предоставлении временного убежища. Он принят на должность регионального менеджера, работа которого подразумевает разъезды. В связи с этим наша организация заключила с этим работником договор аренды транспортного средства с экипажем. По какой ставке нужно облагать выплаты по договору аренды?

Если работа сотрудника связана с постоянными разъездами, то компания может предоставить ему машину. Тогда не будет вопросов ни о вознаграждении по ГПД, ни о ставке НДФЛ

Если работа сотрудника связана с постоянными разъездами, то компания может предоставить ему машину. Тогда не будет вопросов ни о вознаграждении по ГПД, ни о ставке НДФЛ

— У вас с иностранным работником, помимо трудового договора, заключен еще и гражданско-правовой договор (ст. 632 ГК РФ).

Для иностранных граждан, которые не являются резидентами РФ, но получили статус беженцев, гл. 23 НК установлена «льготная» ставка 13% (п. 2 ст. 207, пп. 1, 3 ст. 224 НК РФ). Но по этой ставке облагаются только доходы, полученные от трудовой деятельности. То есть выплачиваемые по трудовому договору, в частности это зарплата, премии, отпускные и др. (Письмо Минфина от 01.04.2016 № 03-04-06/18552)

А вот иные доходы, не связанные с трудовой деятельностью, у нерезидентов облагаются по ставке 30% (Письмо ФНС от 06.03.2015 № БС-4-11/3628@).

Таким образом, если ваш работник-беженец является нерезидентом, то с выплачиваемой ему по гражданско-правовому договору арендной платы нужно исчислять и удерживать НДФЛ по ставке 30%.

За неудержанный НДФЛ придется платить штраф и пени

Недавно принятая на работу бухгалтер по ошибке выплатила в октябре аванс в размере 20 000 руб. сотруднику, который уже был уволен 2 недели назад. НДФЛ с аванса не удержали. Когда связались с бывшим работником насчет ошибочно перечисленной суммы, он сказал, что возвращать ее не собирается. Что же получается, теперь нас оштрафуют за неудержание налога, хотя это был аванс, с которого мы не должны удерживать НДФЛ, так как до окончания октября доход еще не получен? Если мы заплатим налог в бюджет за свой счет, это освободит нас от штрафа?

— Во-первых, выплачиваемая работнику сумма не является зарплатой, поскольку он у вас уже не работает (ст. 129 ТК РФ). Так что положения о неудержании НДФЛ с аванса применить нельзя.

Это просто иной доход, выплаченный бывшему работнику (проще говоря, ни за что). И дата его получения — день перечисления денег на счет работника (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). В этот день вы должны были исчислить НДФЛ и удержать его из выплачиваемой суммы (пп. 3, 4 ст. 226 НК РФ). А перечислить налог в бюджет на следующий день после выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Во-вторых, хотя вы так не сделали по ошибке, вам все равно грозит штраф в размере 20% от суммы налога, который вы не удержали. Ведь у вас была возможность удержать налог, так как вы выплачивали денежный доход (ст. 123 НК РФ; п. 21 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). Сумма штрафа составит 520 руб. (20 000 руб. х 13% х 20%).

Рассчитать сумму пеней вы можете:

сайт издательства «Главная книга» → Калькулятор пеней по налогам и страховым взносам

Хотим вас предостеречь: не стоит перечислять свои деньги в бюджет. НК прямо запрещает уплату НДФЛ за счет средств налогового агента (п. 9 ст. 226 НК РФ). От штрафа это вас не спасет. Ведь перечисленная вами сумма не будет считаться перечисленным налогом, поскольку она не удержана из доходов налогоплательщика — бывшего работника. Ее потом вам придется возвращать обратно из бюджета.

Поскольку доход бывшему работнику вы выплатили, а налог с него не удержали, вам нужно сообщить об этом в ИФНС не позднее 01.03.2018. Для этого надо подать справку 2-НДФЛ и в поле «признак» указать цифру 2 (п. 5 ст. 226 НК РФ; разд. II, V, VII Порядка заполнения справки 2-НДФЛ, утв. Приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@). И тогда требование об уплате налога ИФНС выставит уже вашему бывшему работнику.

Однако имейте в виду, что, помимо штрафа, вам придется заплатить еще и пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ). И их сумма может быть сопоставима с суммой штрафа. Ведь пени вам начислят за период с момента, когда вы должны были удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, и до наступления срока уплаты налога в бюджет (п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). А так как физлица сами должны уплачивать НДФЛ, который у них не удержали налоговые агенты, не позднее 1 декабря следующего года, то до этой даты и будут начислены пени (п. 6 ст. 228 НК РФ).

Имейте в виду, что с 01.10.2017 сумма пеней зависит от периода просрочки (пп. 1, 2, 4, 7 ст. 75 НК РФ; Информация ФНС «Об изменении порядка начисления пени для юридических лиц»):

за первые 30 дней просрочки пени начисляются исходя из 1/300 ставки рефинансирования;

с 31-го дня просрочки — 1/150 ставки рефинансирования.

Если предположить, что НДФЛ в сумме 2600 руб. (20 000 руб. х 13%) вы должны были перечислить в бюджет 23.10.2017, ваш бывший работник уплатил налог 30.11.2018, то сумма пеней по 29.11.2018 составит почти 554 руб. ■

art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
С 1 октября 2017 г. адрес российских организаций в строках 2а и 6а счета-фактуры надо указывать так, как он указан в ЕГРЮЛ. На этом основании покупатели стали массово предъявлять продавцам претензии, касающиеся неправильного заполнения «адресных» строк. Посмотрим на примерах, когда ошибки действительно допущены, а когда — нет.

Адрес в счете-фактуре: как указать без ошибок

Как проверить, какой адрес указан в ЕГРЮЛ

Раньше адрес продавца и покупателя при заполнении счетов-фактур надо было брать из учредительных документов. С 1 октября действуют новые правила. Если и продавец, и покупатель — российские организации, то в строках 2а и 6а надо указывать адрес из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (подп. «г», «к» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Чтобы найти полный адрес компании, можно на сайте ФНС в электронном сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»:

или ввести в поле «ОГРН/ИНН» один из этих кодов;

или ввести название организации в поле «Наименование юридического лица».

После этого введите проверочные цифры с картинки и нажмите кнопку «Найти».

Чем грозит несоответствие адреса в ЕГРЮЛ и в счете-фактуре

Адрес продавца и адрес покупателя — обязательные реквизиты счета-фактуры, являющегося основанием для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом покупателю (ст. 169 НК РФ). И любые различия и/или несоответствия в адресе некоторые покупатели воспринимают слишком трагично, боясь потерять вычет входного НДС.

Однако действует общее правило: ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам идентифицировать продавца или покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ; Письмо Минфина от 08.08.2014 № 03-07-09/39449).

Для иллюстрации правильного написания адреса в счете-фактуре будем использовать условный адрес российской организации, который указан в ЕГРЮЛ так.

119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛШЕБНАЯ, ДОМ 88, СТРОЕНИЕ 8

Несоответствие 1. В ЕГРЮЛ адрес указан заглавными буквами, а в счете-фактуре продавец указал прописными (заглавными) лишь первые буквы наименований города и улицы, а остальные буквы адреса — строчные (обычные маленькие).

119049, город Москва, улица Волшебная, дом 888, строение 8

Минфин подтвердил, что такое написание адреса не является основанием для того, чтобы признать счет-фактуру составленным с нарушением установленного порядка (Письма Минфина от 11.10.2017 № 03-07-09/66329, от 02.04.2015 № 03-07-09/18318). Значит, вносить в него исправления не требуется.

Может быть и обратная ситуация, когда в счете-фактуре все буквы адреса указаны заглавными буквами, а в ЕГРЮЛ адрес указан строчными буквами и лишь первые буквы — заглавные. Это также не делает счет-фактуру дефектным.

Несоответствие 2. В счете-фактуре указан адрес с сокращениями слов «город», «улица», «дом», «строение».

119049, Г. МОСКВА, УЛ. ВОЛШЕБНАЯ, Д. 888, СТР. 8

Ошибки в этом тоже нет. Требование указывать адрес так, как прописано в ЕГРЮЛ, не означает, что он не может быть сокращен. Правила сокращенного наименования адресообразующих элементов утверждены Минфином (Приказ Минфина от 05.11.2015 № 171н). В приложении к этим Правилам приведен перечень сокращенных наименований адресных элементов.

Более того, сокращения, не соответствующие Правилам, не сделают счет-фактуру недействительным. Кроме того, даже в ЕГРЮЛ часто применяются сокращения, отличные от установленных Правилами. К примеру, «помещение» должно сокращаться как «помещ.», однако в ЕГРЮЛ часто применяется «пом». Отходят от установленных Правил и сами организации: иногда сокращают «город» как «гор.», а не «г.»; «бульвар» — «бул.», а не «б-р»; «корпус» — «корп.», а не «к.».

Работники налоговой инспекции смогут определить адрес, даже если он приведен в сокращенном виде (Письмо Минфина от 07.06.2010 № 03-07-09/36).

Справка

Приведем примеры сокращений адресообразующих элементов (Приказ Минфина от 05.11.2015 № 171н):

республика — респ.

область — обл.

муниципальный район — м.р-н

городской округ — г.о.

район — р-н

поселение — пос.

город — г.

поселок — п.

бульвар — б-р

проспект — пр-кт

улица — ул.

дом — д.

переулок — пер.

корпус — к.

квартира — кв.

комната — ком.

Несоответствие 3. В счете-фактуре в адресе указана страна — Россия.

119049, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛШЕБНАЯ, ДОМ 888, СТРОЕНИЕ 8

Продавцы предпочитают указывать страну («Россия», «Российская Федерация» или «РФ») в составе своего адреса, когда выставляют счет-фактуру зарубежному покупателю. Иногда покупатель сам просит это сделать.

Наименование страны — это также адресообразующий элемент (пп. 2, 47, 53 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утв. Постановлением Правительства от 19.11.2014 № 1221). В ЕГРЮЛ страна не указывается для российских организаций. Но, несмотря на это, ни в Правилах заполнения счета-фактуры, ни в Налоговом кодексе нет запрета на добавление к элементам адреса, заполненным на основании ЕГРЮЛ, наименования страны. То есть это не ошибка. Как, впрочем, ранее не являлось ошибкой и отсутствие указания страны «Россия» (Письмо Минфина от 31.03.2008 № 03-07-11/129).

Несоответствие 4. В счете-фактуре вместо «строение 8» указано «корпус 8».

119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛШЕБНАЯ, ДОМ 888, КОРПУС 8

Часто это связано с особенностями учетной программы. Иногда она не дает в автоматическом режиме выбрать такой элемент, как «строение» или «литера». Единственный предлагаемый вариант — «корпус», «к.» или «корп.».

Можно исправить такую ошибку вручную. Но если по каким-то причинам это невозможно, ничего страшного не будет.

Однако если существуют два разных адреса: и строение 8, и корпус 8 у одного и того же дома, то может возникнуть путаница. Лучше ее избежать.

Хотя даже такая ошибка в адресе не будет критичной, если правильно указаны другие адресные элементы, ИНН и наименование покупателя/продавца.

Несоответствие 5. Адрес указан более подробно — добавлены комната/офис, которых нет в ЕГРЮЛ.

119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛШЕБНАЯ, ДОМ 888, СТРОЕНИЕ 8, КОМНАТА 5

Это не ошибка. Отражать дополнительные сведения в счете-фактуре не запрещено. Указание в адресе покупателя или продавца комнаты/офиса/помещения, которых нет в ЕГРЮЛ, не повлияет на право вычета НДС у покупателя.

Несоответствие 6. Адрес указан усеченно — без города или иных адресообразующих элементов.

119049, ____ УЛИЦА ВОЛШЕБНАЯ, ДОМ 888, СТРОЕНИЕ 8

А вот это уже ошибка (п. 1 ст. 2 Закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ). Ведь в счете-фактуре надо указывать адрес из ЕГРЮЛ, а в нем город приведен.

Однако даже если не исправлять такие ошибки, они не должны привести к отказу в вычете НДС. Поскольку инспекции не составит труда идентифицировать покупателя/продавца с таким адресом. Ведь, во-первых, город можно установить по индексу. А во-вторых, ошибки в адресах сами по себе несущественны (п. 2 ст. 169 НК РФ; Письмо Минфина от 08.08.2014 № 03-07-09/39449).

Иногда в ЕГРЮЛ указан довольно длинный адрес: присутствует область, район, поселение или поселок. К примеру, в Реестре указан такой адрес: «108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Липовый парк, дом 16, помещение 2». Если же какие-то из «промежуточных» адресообразующих элементов не будут отражены и это не приведет к путанице, ничего страшного не произойдет.

К примеру, организация указала в счете-фактуре адрес так: «108814, г. Москва, ул. Липовый парк, д. 16, помещ. 2». В Москве улица «Липовый парк» единственная, индекс указывает как на конкретное поселение, так и на поселок. Так что даже физически найти дом и офис организации не составит труда.

Несоответствие 7. Допущена ошибка в индексе (либо он не указан вовсе).

118049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛШЕБНАЯ, ДОМ 888, СТРОЕНИЕ 8

Это действительно ошибка, однако некритичная. Подобную ситуацию Минфин разбирал довольно давно. Он разъяснил, что претензий к вычету НДС быть не должно, если индекс указан неверно (Письма Минфина от 07.06.2010 № 03-07-09/36, от 08.08.2014 № 03-07-09/39449).

Несоответствие 8. Указан старый юридический адрес компании. К примеру, ранее компания была зарегистрирована по такому адресу.

Указание старого адреса — ошибка, которую лучше исправить. Однако если верно указаны все остальные реквизиты организации (ИНН и наименование), то такая ошибка не является существенной. А значит, вычет по счету-фактуре покупатель получит. Минфин с этим согласен (Письма Минфина от 07.06.2010 № 03-07-09/36, от 08.08.2014 № 03-07-09/39449).

Какие еще адреса возможны в счете-фактуре

Если покупатель/продавец — индивидуальный предприниматель, то в строке 2а или 6а проставляется его место жительства, указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

А вот адрес иностранного контрагента надо брать из договора, в том числе тогда, когда организация выставляет счет-фактуру в качестве налогового агента (подп. «г», «к» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

* * *

Как видим, большинство несоответствий в адресах, отраженных в счете-фактуре, вообще не являются ошибками. Исправлять их не требуется. В других случаях, когда в адресе продавца или покупателя допущена именно ошибка, но это не мешает его идентифицировать, такая ошибка несущественна и не должна влиять на вычет НДС. Даже если инспектор предъявит претензию, ее легко можно оспорить в досудебном порядке. ■

art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
ФНС ежеквартально доводит до инспекций обзор решений высших судов, посвященных вопросам налогообложения. В Обзор решений Конституционного и Верховного судов за III квартал включено несколько любопытных дел. О них мы вам и расскажем.

Обзор налоговых судебных решений за III квартал 2017 года

Расчет налога на имущество исходя из кадастровой стоимости

Ситуация. У организации имелись помещения в здании, включенном в региональный перечень недвижимости, налог на имущество с которой надо платить исходя из кадастровой стоимости. В перечне, утвержденном нормативным актом субъекта РФ, была указана кадастровая стоимость всего здания. Кадастровой стоимости отдельных помещений в перечне не было.

Позиция налогоплательщика. При отсутствии кадастровой стоимости каждого помещения базу по налогу на имущество по каждому помещению надо считать так (п. 6 ст. 378.2 НК РФ):

Кадастровая стоимость помещения

Позиция инспекции. В Росреестре есть данные о кадастровой стоимости каждого помещения. Она выше расчетной, с которой организация исчислила налог. В результате ИФНС доначислила налог на имущество.

Вывод суда. Надо руководствоваться результатами кадастровой оценки, утвержденными региональными властями. Это прямо следует из Налогового кодекса (п. 6 ст. 378.2 НК РФ). А иные сведения, даже полученные от официальных и уполномоченных органов или учреждений (в том числе от органов Росреестра), не должны учитываться (Определение ВС от 25.07.2017 № 305-КГ17-6783; п. 7 Обзора). Тем самым ВС поддержал налогоплательщика.

Не так давно ФНС прямо рекомендовала налоговикам в идентичных ситуациях не доначислять налог на имущество, а если он был доначислен ранее — не отстаивать такое доначисление в судах (Письмо ФНС от 11.10.2017 № СА-4-7/20461@).

Справка

Иногда при расчете базы по налогу на имущество необходимо использовать кадастровую стоимость недвижимости, отраженную в Росреестре. Это требуется при расчете налога в отношении новых объектов недвижимости, образованных путем раздела объекта, поименованного в региональном перечне (или иного действия с таким объектом). До включения вновь образованного объекта в региональный перечень налоговую базу надо рассчитывать исходя из его кадастровой стоимости, определенной на день внесения сведений о нем в ЕГРН (абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; Письмо ФНС от 11.10.2017 № СА-4-7/20461@).

Налог на имущество с мест общего пользования

Ситуация. Организация владела офисным зданием. Часть нежилых помещений была продана. Организация списала с баланса как сами проданные офисы, так и часть общего имущества, относящегося к ним. После этого налог на имущество рассчитывался исходя из площади собственных офисов и относящейся к ним части общего имущества.

Позиция налогоплательщика. Платить налог на чужую часть мест общего пользования организация не должна.

Позиция инспекции. Инспекция решила, что налог на имущество надо было платить со всей площади мест общего пользования, как если бы все здание по-прежнему принадлежало организации.

Вывод суда. Суды с подходом налоговиков не согласились. Ведь к новым собственникам перешло право собственности на часть мест общего пользования (пропорциональную площади купленных офисов), хотя это и не было зарегистрировано в Росреестре (п. 6 Обзора; Определение ВС от 19.05.2017 № 305-КГ17-4803).

Ввоз льготного товара с принадлежностями

Ситуация. Компания импортировала детские коляски, заявив на таможне ставку НДС 10%. К каждой коляске прилагалась сумка для детских вещей, противомоскитная сетка, чехол от дождя.

Позиция налогоплательщика. При ввозе детских колясок, продаваемых поставщиком вместе с принадлежностями, должна применяться ставка НДС 10%. Ведь принадлежности к коляске являются ее неотъемлемой частью, имеют специальные крепления и подходят под конкретную модель коляски.

Позиция таможни. Ввозится не только коляска, а целый комплект. Кода такого комплекта нет в Перечне кодов видов товаров, облагаемых по ставке 10% при ввозе в РФ. Следовательно, НДС должен быть уплачен по ставке 18%.

Вывод суда. Детский товар прямо поименован в подп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ, предусматривающем применение ставки 10%. Принадлежности, представляемые вместе со средствами наземного транспорта (к которым относятся и детские коляски), должны классифицироваться вместе с ними, если являются частью их обычной комплектации и продаются вместе. Так что коляска и принадлежности к ней должны облагаться по ставке 10% (п. 4 Обзора; Постановление КС от 10.07.2017 № 19-П). Таким образом, Конституционный суд поддержал импортера.

Вывод

Если следовать такой позиции, при реализации на территории России подобных колясок с принадлежностями также можно применять ставку НДС 10%.

Передача права аренды в счет погашения займа — это реализация

Ситуация. ИП на общем режиме налогообложения заключил с организацией договор купли-продажи имущественных прав и обязанностей, касающихся аренды земельного участка. Новый арендатор в счет оплаты таких прав погасил долги ИП перед физическими лицами. Самому ИП организация деньги не перечисляла.

Позиция налогоплательщика. Предприниматель настаивал, что он не должен платить ни НДС, ни НДФЛ с реализации прав аренды, поскольку это был возврат займа. Передачей прав ИП фактически погасил свои долги перед физическими лицами.

Позиция инспекции. Инспекция не согласилась с ИП и предъявила ему претензии из-за того, что он не уплатил с реализации прав аренды НДС и НДФЛ.

Вывод суда. Реализация имущественного права — это объект обложения НДС, а полученный ИП доход в виде экономической выгоды от погашения займов — объект обложения НДФЛ. При этом способы расчетов по договору купли-продажи имущественных прав значения не имеют (п. 3 Обзора; Определение ВС от 11.07.2017 № 302-КГ17-785). Поэтому ВС признал правомерным доначисление НДС и НДФЛ.

* * *

Есть в Обзоре и интересное дело, посвященное порядку предоставления физлицам вычета по НДФЛ при покупке жилой недвижимости. Сестра выкупила у брата жилье и заявила имущественный вычет в декларации 3-НДФЛ. Но ИФНС ей отказала, поскольку брат и сестра — взаимозависимые лица (подп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Суд поддержал инспекцию. Ведь даже если взаимозависимость не повлияла на цену сделки, НК не дает возможности получения вычета в этой ситуации (п. 5 ст. 220 НК РФ; Определение ВС от 25.07.2017 № 18-КГ17-92; п. 10 Обзора). ■

art_aut_id="107"
И.А. Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт ПАО «ВымпелКом»
У любой компании, ведущей активную деятельность, периодически появляется просроченная дебиторская задолженность. Как отследить момент просрочки и что делать с долгами? Мы расскажем, как принять оптимальное решение.

Проблемная дебиторка: списать или взыскать?

Какая задолженность является проблемной

Проблемными мы будем считать те долги, по которым срок оплаты (исполнения обязательств) уже наступил, но еще нет оснований признать их безнадежными по п. 2 ст. 266 НК РФ. Оперируя терминами НК, можно сказать, что это:

сомнительная задолженность, возникшая в связи с поставкой товаров, оказанием услуг, выполнением работ, не погашенная в срок, установленный договором, и не обеспеченная поручительством, залогом, банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ);

долги, по которым обязательства не исполнены в срок и под которые были уплачены авансы;

не возвращенные в срок займы.

Именно эта категория дебиторки — от просроченной до безнадежной — в наибольшей степени требует ответа на вопрос, что с ней делать.

Но в первую очередь нужно определить момент, когда задолженность становится просроченной, то есть когда по ней начинает течь срок исковой давности. Отметим, что одних лишь данных бухучета тут будет недостаточно, поскольку проводка, отражающая возникновение долга контрагента (по отгрузке товара, по выполнению работ по акту, по получению аванса и т. п.), может быть сделана раньше, чем наступят сроки оплаты или выполнения обязательства (на дату оформления накладной, на дату представления в бухгалтерию подписанного акта, на дату получения аванса).

Справка

Срок исковой давности — это период, в течение которого компания имеет право потребовать погашения долга в судебном порядке (ст. 195 ГК РФ). По общему правилу он составляет 3 года (п. 1 ст. 196 ГК РФ), но бывают и специальные сроки исковой давности: например, для перевозки грузов — 1 год (п. 3 ст. 797 ГК РФ), для имущественного страхования — 2 года (п. 1 ст. 966 ГК РФ). Отсчитывать срок исковой давности следует со дня, когда компания узнала или должна была узнать о нарушении своих прав, а проще говоря, со дня, когда должник должен был заплатить или исполнить другие обязательства (например, поставить товар в счет аванса), но не сделал этого (ст. 200 ГК РФ).

Рассмотрим варианты перехода задолженности в категорию «просроченная, но не безнадежная» в отношении наиболее распространенных видов долгов.

Реализация товаров (работ, услуг) при наличии договора

В договоре, как правило, срок оплаты товаров, работ, услуг определен так: до конкретной даты («до 31 декабря 2017 г.»), по истечении периода времени («через 60 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ») и т. п. Соответственно, на следующий день, когда этот срок истек (дата наступила), задолженность становится просроченной, поскольку контрагент не выполнил свои обязательства по договору.

Аналогично и с незакрытым авансом по договору, когда вашей компании должны предоставить товар, работы, услуги: задолженность станет проблемной на следующий день после того, как контрагент должен был выполнить свои обязательства (поставить товар, оказать услуги и т. п.), в счет оплаты которых он получил аванс.

Чтобы определить начало просрочки, нужно заглянуть как в сам договор, так и в документы по его исполнению (накладные, акты, платежные поручения).

Совет

Если у компании уже довольно долго висит долг, по которому срок оплаты (срок выполнения обязательств) никакими документами не определен, то нужно первым делом направить контрагенту письмо — претензию с требованием выполнить свои обязательства. Иначе эта задолженность так и останется без движения, с ней ничего нельзя будет сделать: ни начать судебную работу по ней, ни признать безнадежной и впоследствии списать.

Возврат займа

Все зависит от того, что написано в договоре про сроки возврата займа. Наиболее простой вариант — в договоре установлен конкретный срок (период или дата) возврата денег. Как только срок прошел — задолженность стала просроченной.

Если срок возврата займа определен в договоре моментом востребования (например, «заемщик возвращает сумму займа в течение 3 дней с момента получения требования заимодавца»), то задолженность перейдет в разряд просроченной после волеизъявления вашей компании. Например, вы отправили заемщику требование возвратить заем в течение 3 дней с момента получения письма (как это указано в договоре займа), но заемщик не вернул деньги в этот срок. На 4-й день задолженность считается просроченной.

Бывает и так, что в договоре ничего не написано про сроки возврата займа или говорится, что «заемщик возвращает сумму займа по требованию заимодавца», без указания срока возврата суммы займа с момента предъявления требования. В этом случае тоже нужно письменно потребовать вернуть заем, но в силу п. 1 ст. 810 ГК РФ у заемщика есть 30 дней на погашение займа с момента предъявления требования заимодавцем. На практике это выглядит так: направили заемщику требование о возврате денег, выждали 30 дней (суды предлагают считать этот срок с даты получения требования заемщиком), и на 31-й день дебиторку можно считать просроченной.

Справка

Не всегда срок оплаты определяется именно договором. Срок может быть указан в счете на оплату, выставленном контрагенту, или в актах о выполнении работ. Что касается именно счета на оплату с указанием срока платежа, необходимо иметь доказательства, что контрагент этот счет получил и был в курсе, когда ему платить.

Проверяем контрагента на платежеспособность

Именно этот фактор является ключевым при принятии решения о судьбе просроченной дебиторки. Сбор и анализ полученной информации — дело кропотливое, и тут желательно привлечь к сотрудничеству юристов и менеджеров, которые работают с контрагентом.

Есть несколько ключевых маркеров, которые помогут вам определиться с тем, что делать с долгами конкретной организации.

1. Данные ЕГРЮЛ и других реестров ФНС. Первым делом нужно заглянуть именно туда. Сейчас это очень просто сделать на сайте ФНС. Из электронной выписки из ЕГРЮЛ вы увидите текущее состояние компании (юрлица): является ли она действующей, ликвидированной, исключенной из ЕГРЮЛ. В отношении предпринимателя можно увидеть, не снялся ли он с регистрации в качестве ИП.

Обязательно загляните в реестр сведений о юрлицах, подавших документы на ликвидацию (Вестник государственной регистрации), и в список лиц, которые могут быть исключены налоговиками из ЕГРЮЛ как недействующие (Вестник государственной регистрации). Недавно заработал сервис, позволяющий увидеть налоговую задолженность юрлица. Вы можете также узнать, не является ли адрес, руководитель или учредители контрагента «массовыми», не был ли руководитель компании дисквалифицирован.

В совокупности эти сведения дадут первичную картину: «жив» ли контрагент, ликвидирован ли или исключен из ЕГРЮЛ, есть ли у него проблемы с налогами и т. п. Такие признаки, как дисквалифицированный директор, массовый адрес и т. п., тоже могут свидетельствовать о неплатежеспособности компании: возможно, ее собственники стремятся избавиться от юрлица.

2. Реестр банкротов. Проверить контрагента на банкротство вы можете в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. На этом портале удобно представлена вся картина банкротства должника: информация о стадии банкротства, судебных актах, а также сообщения о собраниях кредиторов, отчеты арбитражного управляющего и др.

3. Картотека арбитражных дел. На сайте федеральных арбитражных судов РФ можно увидеть текущие и завершенные дела с участием контрагента. Вас должны насторожить большое количество текущих исков, предъявленных контрагенту другими лицами, и размер взыскиваемых сумм. Это будет говорить как минимум о проблемах с платежеспособностью, а возможно, окажется предвестником банкротства.

В арбитражной картотеке вы найдете и всю подробную информацию по банкротству контрагента. Поскольку эта процедура ведется в судебном порядке, все детали отражаются в судебных актах.

4. Служба судебных приставов. Можете заглянуть и на сайт ФССП, где публикуются данные по исполнительным производствам. Если у контрагента достаточно долго висит непогашенная задолженность по исполнительным листам, это говорит о том, что приставам нечего с него взять.

5. Неофициальные источники. Не стоит пренебрегать и неформальной информацией. Зайдите на сайт компании и посмотрите, производит ли он впечатление «живого» и регулярно обновляемого. Проверьте, отвечает ли контрагент на телефонные звонки. Стоит пообщаться с сотрудниками, которые непосредственно взаимодействовали с контрагентом. Информацию об имуществе компании, о выводе активов, о намерениях учредителей зачастую можно получить только неформальным путем. Тем не менее эта информация является достаточно важной при оценке платежеспособности контрагента.

Работаем с дебиторкой: какие есть варианты

Ситуация 1. Контрагент «жив и здоров», но не хочет платить.

Итак, на основании всех признаков вы сделали вывод, что у контрагента все в порядке с платежеспособностью: он не ликвидирован, не банкрот, не имеет больших проблем в судах и с приставами, телефоны компании отвечают, но вот платить вашей компании почему-то не хочет.

В этом случае вам прямая дорога в суд: если есть реальная возможность вернуть долг, не стоит ее упускать. Конечно, можно выждать и списать долг как безнадежный по истечении срока исковой давности, сэкономив на налоге на прибыль. Но по сравнению с суммой долга, который можно было бы вернуть, эта экономия будет совсем незначительной.

Заметили, что контрагент давно вам не платит? Значит, пора заглянуть в документы и проверить сроки, а затем и поинтересоваться судьбой должника

Заметили, что контрагент давно вам не платит? Значит, пора заглянуть в документы и проверить сроки, а затем и поинтересоваться судьбой должника

Ситуация 2. Контрагент вызывает сомнения в платежеспособности.

По данным ЕГРЮЛ, с контрагентом вроде бы все хорошо, но вы нашли судебные дела и непогашенные исполнительные листы, сайт компании давно не обновлялся, вы не можете дозвониться в офис и т. д. Ситуация сложная, поскольку часто бывает, что компания фактически прекратила свою работу, а до официального банкротства или исключения из ЕГРЮЛ дойдет еще не скоро.

Можно попытаться взыскать долг в суде. Но это потребует дополнительных расходов на госпошлину и услуги юристов (если их нет в штате). Кроме того, компания потеряет время на судебный процесс и исполнительное производство. Если у контрагента нет имущества, придется ждать, пока пристав вынесет постановление о невозможности взыскания и окончании исполнительного производства, что позволит признать долг безнадежным. Другой вариант — дождаться истечения срока исковой давности. Вы сэкономите на госпошлине и услугах юриста и гарантированно сможете списать долг вне зависимости от длительности судебного процесса и исполнительного производства.

Важно правильно оценить реальные перспективы возврата денег. Идти в суд только ради дальнейшего списания долга смысла нет: он все равно станет безнадежным по истечении срока исковой давности.

Ситуация 3. Контрагент в стадии банкротства.

Тут нужно оценить несколько факторов: в какой стадии банкротства находится контрагент, есть ли у него имущество и каковы шансы получить хотя бы часть своего долга, когда до вашей компании дойдет очередь после «первоочередных» кредиторов.

Например, ваш контрагент — достаточно крупное предприятие, вам известно, что у него есть имущество (здания, оборудование, транспорт и т. п.) и реестр требований кредиторов еще не закрылся. Есть смысл попытаться вернуть задолженность, вступив в дело о банкротстве в качестве кредитора. Встать в реестр кредиторов можно с момента введения наблюдения до окончания 2 месяцев после введения конкурсного производства (ст. 62, ч. 1 ст. 142 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — Закон № 127-ФЗ)). Ваши требования окажутся в третьей очереди после требований о возмещении вреда жизни и здоровью граждан и выплат работникам (ч. 4 ст. 134 Закона № 127-ФЗ).

Если, по вашей оценке, должник-банкрот не имеет значимого имущества либо кредиторов очень много, нет смысла вставать в реестр. Аналогично, когда реестр кредиторов уже закрылся, а ваша компания не успела заявить свои требования. Можно заявить их и «за реестром» (ч. 4 ст. 134 Закона № 127-ФЗ). Но вряд ли компания хоть что-то получит, поскольку «зареестровые» требования удовлетворяются в последнюю очередь.

В этих случаях участие в процедуре банкротства не только не поможет вернуть деньги, но и может затянуть признание долга безнадежным. Ведь банкротство зачастую длится годами, а встав в реестр кредиторов, вы не сможете списать долг до полного завершения процедуры банкротства, даже если срок исковой давности по нему истек (Письмо Минфина от 04.03.2013 № 03-03-06/1/6313). Поэтому разумнее будет выждать этот срок и списать дебиторку.

Ситуация 4. Контрагент ликвидирован или исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо.

В этом случае вопрос о судьбе долга решается однозначно: списать по причине его безнадежности, ведь контрагента уже не существует. А если говорить юридическим языком, права и обязанности контрагента прекратились в силу п. 1 ст. 61 ГК РФ (ликвидация) либо на основании п. 2 ст. 64.2 ГК РФ (прекращение недействующего юрлица).

Но нужно ли дожидаться истечения срока исковой давности, если организация ликвидирована? Нет, поскольку для признания долга безнадежным достаточно лишь одного из оснований, перечисленных в п. 2 ст. 266 НК РФ.

Отметим, что в п. 2 ст. 266 НК РФ не упомянуто такое основание для признания долга безнадежным, как прекращение недействующего юрлица (более 12 месяцев подряд не сдававшего отчетность и не совершавшего операций по банковским счетам). Но списать долг такого контрагента можно точно так же, как и при обычной ликвидации. Во-первых, прекращение юрлица влечет те же последствия, что и его ликвидация, то есть прекращение всех прав и обязанностей (п. 2 ст. 64.2 ГК РФ). Во-вторых, Минфин подтвердил эту позицию (Письмо Минфина от 23.01.2015 № 03-01-10/1982).

А вот если гражданин снялся с регистрации в качестве ИП, это не прекращает его долг перед вашей компанией. Теперь он вам должен как физлицо, ведь сам должник продолжает существовать.

* * *

Итак, вы провели анализ дебиторской задолженности. Итогом этого анализа станет план мероприятий по работе с дебиторкой: по «перспективным» долгам готовить документы в суд, по ликвидированным контрагентам — списать, по бесперспективным долгам — дожидаться истечения срока исковой давности. ■

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
art_aut_id="23"
М.Г. Суховская,
старший юрист
Когда вы берете на работу иностранного гражданина, у которого есть патент, надо выяснить, каков срок действия патента. Для этого мигрант должен показать вам квитанции об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ. С ними все в порядке и человек вам подходит? Отлично! Но есть определенные особенности в части налогообложения доходов таких работников.

Мигранты с патентом: все внимание на НДФЛ

Пройти тест в режиме онлайн вы можете здесь.

Вопросы

1

Какая ставка НДФЛ (30% или 13%) применяется к доходам иностранца, работающего в России на основании патента?

а) 30%.

б) 13%.

в) Налоговая ставка зависит от того, является ли такой иностранец налоговым резидентом РФ.

2

Можно ли предоставлять «патентным» иностранцам вычеты по НДФЛ?

а) Да, они имеют право на вычеты наравне с работниками-россиянами.

б) Таким иностранцам никакие вычеты по НДФЛ не положены.

в) Вычеты можно предоставлять, но только после того, как иностранцы станут налоговыми резидентами РФ.

3

НДФЛ, исчисленный с зарплаты иностранного работника с патентом, работодатель может уменьшить на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченную работником за период действия патента, приходящийся на текущий календарный год (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Какие документы нужны работодателю для этого?

а) Достаточно взять с работника письменное заявление, к которому будут приложены квитанции об уплате им авансовых платежей по НДФЛ.

б) Кроме названного заявления, необходимо также получить из ИФНС уведомление, подтверждающее право работодателя в отношении конкретного мигранта уменьшать сумму НДФЛ на авансовые платежи.

в) Требуются лишь квитанции об уплате авансовых платежей.

4

На фиксированные авансовые платежи за какой период можно уменьшить «мигрантский» НДФЛ в текущем году?

а) Только на те, что уплачены в этом же году.

б) На платежи, относящиеся как к текущему году, так и к прошлому.

5

Отражаются ли уплаченные мигрантом авансовые платежи в справке 2-НДФЛ?

а) Нет, не отражаются.

б) Да, их нужно отразить.

6

В октябре 2017 г. в организацию устроился на работу иностранец, у которого патент оплачен на полгода — по март 2018 г. включительно. Может ли работодатель на основании уведомления из ИФНС, полученного в 2017 г., уменьшать на авансы НДФЛ, начисленный мигранту за январь, февраль и март 2018 г.?

а) Да, может, НК разрешает так делать.

б) Нет, ему придется получать из ИФНС новое уведомление.

7

Иностранец работает в компании с мая текущего года. Спустя 3 месяца после найма «патентного» иностранца (в августе) работодатель получил из ИФНС уведомление, разрешающее уменьшать НДФЛ мигранта на фиксированные авансы. Вправе ли работодатель уменьшить сумму НДФЛ, ранее удержанного за май — июль?

а) Да, вправе.

б) Нет, начать уменьшать НДФЛ можно только с того месяца, в котором работодатель получил уведомление из налоговой инспекции.

8

По итогам 2017 г. сумма уплаченных мигрантом за этот год фиксированных авансов оказалась больше, чем НДФЛ, удержанный из его доходов за этот год. Как следует поступить бухгалтеру?

а) Перенести незачтенный остаток авансовых платежей на следующий год.

б) Вернуть этот остаток мигранту по его заявлению.

в) В этой ситуации бухгалтер ничего предпринимать не должен.

Ответы на вопросы теста

1

б)

Ставка НДФЛ с доходов иностранца, работающего по патенту, не зависит от того, является он налоговым резидентом РФ или нет. И в том и в другом случае применяется ставка 13% (п. 3 ст. 224, ст. 227.1 НК РФ).

Число патентов, оформленных иностранным гражданам и лицам без гражданства
2

в)

Работодатель как налоговый агент может предоставлять вычеты по НДФЛ только тем иностранным работникам «на патенте», которые являются налоговыми резидентами РФ. То есть на дату предоставления вычета находятся на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207, пп. 3, 4 ст. 210, п. 1 ст. 218 НК РФ; Письма Минфина от 15.02.2017 № 03-04-05/8334, от 09.04.2015 № 03-04-06/20223).

Фактическое время пребывания на территории РФ работников-иностранцев подтверждают, например, копия загранпаспорта работника с отметками о пересечении границы, миграционная карта, табель учета рабочего времени (Письма ФНС от 19.09.2016 № ОА-3-17/4272@; Минфина от 13.01.2015 № 03-04-05/69536).

3

б)

Работодатель как налоговый агент уменьшает исчисленный НДФЛ на уплаченные авансовые платежи на основании (п. 6 ст. 227.1 НК РФ):

письменного заявления от иностранца и квитанций, подтверждающих уплату авансов. Причем иностранец может их уплатить как по месту трудоустройства, так и по месту жительства (пребывания) (Письмо ФНС от 16.03.2016 № БС-3-11/1096@);

уведомления из налоговой инспекции. Чтобы его получить, надо подать в инспекцию заявление по форме, утвержденной налоговой службой (утв. Приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@).

Пока уведомление к вам не поступит, производить уменьшение налога нельзя.

4

а)

НДФЛ можно уменьшить только на сумму фиксированных авансовых платежей, которые относятся к текущему году (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Однако работодатель может столкнуться со следующей ситуацией.

Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленного НДФЛ на сумму уплаченных авансов отправлено в ИФНС в текущем году, например в декабре 2017 г., а уведомление от инспекции пришло уже в следующем году, в январе 2018 г.

Тогда работодатель может пересчитать НДФЛ за 2017 г., уменьшив общую сумму налога на фиксированные авансы, уплаченные в 2017 г. (Письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3920@)

5

б)

Сумму фиксированных авансовых платежей, на которую вы уменьшили НДФЛ «патентного» иностранца, нужно отразить в разделе 5 справки 2-НДФЛ в поле «Сумма фиксированных авансовых платежей».

А в поле «Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи» укажите номер и дату этого уведомления, а также код инспекции, выдавшей этот документ (разд. VII Порядка, утв. Приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@).

6

б)

Как следует из самой формы уведомления, оно подтверждает право работодателя уменьшить исчисленную сумму НДФЛ на уплаченные мигрантом авансы только в конкретном году. Поэтому, чтобы иметь право уменьшать НДФЛ, начисленный в 2018 г., работодателю нужно снова обратиться за выдачей уведомления, которое будет распространяться на 2018 г.

7

а)

Независимо от даты получения из ИФНС уведомления работодатель вправе уменьшить сумму ранее удержанного за май — июль НДФЛ на сумму уплаченных иностранцем в текущем году авансов (Письмо ФНС от 23.09.2015 № БС-4-11/16682@). При этом вернуть мигранту излишне удержанный налог работодатель должен по письменному заявлению работника, перечислив деньги на расчетный счет, указанный им в заявлении (п. 1 ст. 231 НК РФ).

8

в)

Если сумма авансов, уплаченных мигрантом за период действия патента в течение календарного года, будет больше суммы НДФЛ, исчисленной по итогам этого года, то разница ему не возвращается и не засчитывается в счет будущего удержания НДФЛ (п. 7 ст. 227.1 НК РФ).

Оценка результата

Количество правильных ответов:

7—8: поздравляем! Вы прекрасно ориентируетесь в теме;

4—6: неплохой результат! Но чтобы он был еще лучше, не останавливайтесь на достигнутом;

1—3: не унывайте, а лучше почитайте наши статьи:

«Иностранный работник с патентом: уменьшаем НДФЛ на фиксированный авансовый платеж» (, 2015, № 19, с. 91);

«Работники-мигранты “на патенте”: разбираем отдельные НДФЛ-ситуации» (, 2016, № 5, с. 70). ■

Оплата жилья иногороднего работника: что с налогами и взносами

ФНС разъяснила, как начислять налоги в ситуации, когда компания приглашает на работу специалиста из другого региона, пообещав компенсировать ему затраты на аренду жилья (Письмо ФНС от 17.10.2017 № ГД-4-11/20938@).

Как известно, все виды установленных законодательством компенсационных выплат, в том числе связанных с исполнением гражданином трудовых обязанностей, освобождаются от обложения НДФЛ. Обязанность работодателя компенсировать переезжающему на работу в другую местность сотруднику расходы на переезд и обустройство на новом месте жительства предусмотрена ТК. И соответственно, такая компенсация НДФЛ не облагается.

При этом по общему правилу на оплату жилья для переехавшего работника это освобождение не распространяется. Однако ФНС, опираясь на судебную практику, указала, что если возмещение организацией иногородним работникам расходов по найму жилья производится исключительно в интересах работодателя и предусмотрено трудовым договором и выплачиваются эти арендные суммы в порядке, установленном ЛНА, то НДФЛ с них можно не начислять.

Решение вопроса об учете такой компенсации для налога на прибыль зависит от того, закреплена ли обязанность работодателя платить за жилье сотрудника в трудовом договоре. Если да, то арендные платежи учитываются в базе по налогу на прибыль как часть оплаты труда. Обратите внимание, что списать арендные суммы в расходы можно лишь в пределах установленного лимита для натуральной зарплаты (не более 20% от начисленной месячной зарплаты работника).

А вот со страховыми взносами, по мнению ФНС, все просто: независимо от того, был ли сотрудник принят на работу на общих основаниях или по предварительной договоренности о переезде, суммы возмещения расходов работника на аренду жилья облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. ■

art_aut_id="5"
Н.Г. Бугаева,
старший эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Приближается конец года, а значит, у предпринимателей осталось не так много времени, чтобы в срок уплатить страховые взносы за себя, исчисленные исходя из МРОТ. Некоторые ИП их уже заплатили, а некоторые и вовсе переплатили. Образовавшуюся переплату можно вернуть или зачесть в счет предстоящих платежей по взносам.

Переплата по взносам предпринимателя за себя: зачет и возврат

За 2017 г. индивидуальные предприниматели должны уплатить за себя (п. 1 ст. 430 НК РФ; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред., действ. до 01.07.2017)):

взносы на ОПС в размере 23 400 руб.;

взносы на ОМС в размере 4590 руб.

Сделать это нужно не позднее 9 января 2018 г., поскольку 31 декабря 2017 г. — воскресенье (п. 2 ст. 432, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Соответственно, если в текущем году ИП заплатил взносы в большей сумме, чем указано выше (и его доход за год не превысит 300 тыс. руб.), то уже на начало 2018 г. у этого предпринимателя возникнет переплата.

С возвратом переплаты все понятно. Чтобы вернуть излишне уплаченную сумму, ИП должен будет направить в свою ИФНС заявление о возврате по утвержденной форме (приложение № 8 к Приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@).

Что касается зачета переплаты по взносам, то он возможен только в рамках одного бюджета внебюджетного фонда, то есть (п. 1.1 ст. 78 НК РФ):

взносы на ОПС можно зачесть в счет предстоящих платежей, пеней и штрафов по пенсионным взносам;

взносы на ОМС — в счет предстоящих платежей, пеней и штрафов по медицинским взносам.

Иначе говоря, переплату по взносам ИП может зачесть в счет соответствующих будущих платежей по взносам за себя.

Вид переплаты ИП за себя В счет каких платежей можно зачесть переплату
Переплата по взносам на ОМС за 2017 г. Взносы ИП на ОМС за себя за 2018 г.
Переплата по взносам на ОПС за 2017 г. Взносы ИП на ОПС за себя за 2018 г., если доходы ИП за 2017 г. меньше 300 тыс. руб.
1%-е взносы на ОПС ИП за себя, если доходы ИП за 2017 г. больше 300 тыс. руб.

Во всех случаях (кроме зачета переплаты в счет 1%-х взносов) предприниматель должен будет направить в ИФНС заявление о зачете излишне уплаченных страховых взносов по утвержденной форме (приложение № 9 к Приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@). Поскольку суммы будут зачитываться в счет аналогичных будущих платежей, основная задача ИП — не ошибиться в указании кода расчетного периода.

При этом нужно учитывать сроки уплаты предстоящих платежей по взносам. Ведь, к примеру, следующие взносы на ОМС (за 2018 г.) ИП должен будет уплатить не позднее 09.01.2019 (п. 2 ст. 432, п. 7 ст. 6.1 НК РФ; Постановление Правительства от 14.10.2017 № 1250). То есть очень нескоро. И возникает вопрос: стоит ли сейчас зачитывать эту переплату или лучше все-таки ее вернуть?

А вот зачет переплаты в счет 1%-х взносов на ОПС возможен и без заявления ИП. Как известно, те предприниматели, чьи доходы за 2017 г. превысят 300 тыс. руб., в срок не позднее 2 апреля 2018 г. (1 апреля выпадает на воскресенье) должны уплатить еще и 1%-е взносы с суммы превышения (подп. 1 п. 1 ст. 430, п. 2 ст. 432 НК РФ). Указанная дата — крайний срок уплаты, а на деле же уплатить эти взносы ИП может и раньше, в том числе в 2017 г. Кроме того, взносы, рассчитанные и исходя из МРОТ, и исходя из суммы годового дохода ИП, с этого года зачисляются на один и тот же КБК.

Если говорить о сумме начисленных взносов, то получается, что их налоговики должны будут исчислить сами. Все данные для этого у них будут. Рассчитать сумму взносов, определяемых исходя из МРОТ, — не проблема, в том числе с учетом даты регистрации гражданина в качестве ИП (если она произошла в течение 2017 г.) или, наоборот, с учетом даты снятия его с такого учета (п. 3 ст. 430 НК РФ). А сумму 1%-х пенсионных взносов проверяющие смогут определить после того, как ИП сдаст налоговую отчетность по своим доходам за 2017 г. В итоге сумма начислений должна будет закрыться суммой взносов, уплаченных в 2017 г. Если же переплаты на все 1%-е взносы не хватит, значит, ИП нужно будет доплатить недостающую сумму не позднее 02.04.2018.

* * *

Помните, что пенсионные взносы, уплаченные в 2017 г., учитываются при расчете налога за 2017 г. в пределах взносов, начисленных за 2017 г., включая и взносы, исчисленные исходя из МРОТ, и 1%-е взносы. ИП вправе:

при применении общего режима или «доходно-расходной» УСН — признать их в расходах (ст. 221, подп. 7 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ; Письма Минфина от 15.03.2016 № 03-11-11/14242, 31.10.2016 № 03-04-09/63484);

при применении «доходной» УСН (с учетом 50%-го ограничения, если у ИП есть работники) или при уплате ЕНВД — уменьшить на них сумму налога к уплате (п. 3.1 ст. 346.21, подп. 1 п. 2, п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ).

А чтобы для целей налогообложения учесть сумму переплаты, зачитываемую в счет взносов, начисленных за 2018 г., лучше подать заявление на зачет в 2018 г. Тогда и решение по заявлению налоговики примут в 2018 г., а значит, у вас будет основание признать сумму в учете также в 2018 г. (Письмо Минфина от 16.11.2016 № 03-11-11/67299) ■

art_aut_id="11"
Е.О. Калинченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Если вы решили перейти на УСН с 2018 г., не забудьте уведомить об этом налоговую. Крайний срок — 09.01.2018, ведь 31.12.2017 — воскресенье. Мы подскажем, как заполнить бланк уведомления, рекомендованный ФНС. Но наши комментарии пригодятся и тем, кто решил сообщить о переходе на УСН в произвольной форме.

Уведомляем налоговую о переходе на УСН с 2018 года

Уведомление
о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1)

Представ­ля­ет­ся в налоговый орган (код)

2

3

1

0

Признак налогоплательщика (код)*

3

Если организация или ИП переходят на УСН с иного режима налогообложения, в этом поле указывают код 3. Его ставят и в случае, когда на УСН переходят организация или ИП, которые платят только ЕНВД или совмещают вмененку с ОСН. Иные коды ставят, когда уведомление подают:
вновь созданная организация или вновь зарегистрированный ИП — код 1 или 2. Они могут подать уведомление одновременно с документами на госрегистрацию (код 1) или в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговой (код 2);
организация или предприниматель, которые перестали быть плательщиками ЕНВД, — код 2. Этот признак используется, если орган местной власти отменил ЕНВД в отношении вида деятельности, который ведут организация или ИП. А также в случае прекращения «вмененной» деятельности в течение календарного года
(выбирается из перечня, приведенного внизу листа)

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

О Б Щ Е С Т В О   С   О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й   О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
« С И Р Е Н А »

(наименование организации/фамилия, имя, отчество5 индивидуального предпринимателя)

переходит на упрощенную систему налогообложения 1 Код 1 проставляют организации и ИП, которые решили перейти с иного режима налогообложения на УСН с 2018 г.
Если упрощенцами хотят стать новоиспеченная организация или ИП, проставляется код 2. А код 3 ставят организации или ИП, переставшие быть вмененщиками
,

где: 1 — с 1 января 2 0 1 8 Код 1 проставляют организации и ИП, которые решили перейти с иного режима налогообложения на УСН с 2018 г.
Если упрощенцами хотят стать новоиспеченная организация или ИП, проставляется код 2. А код 3 ставят организации или ИП, переставшие быть вмененщиками
года, 2 — с даты постановки на налоговый учет;3 3 — с 0 1 . . 2 0 4

В качестве объекта налогообложения выбраны 1 Значение этого поля зависит от выбора организации или ИП (п. 2 ст. 346.14 НК РФ).
Если поставить код 1, платить налог в 2018 г. придется с суммы доходов по ставке 6% (может быть снижена субъектом РФ до 1%) (п. 1 ст. 346.18, п. 1 ст. 346.20 НК РФ).
Код 2 подразумевает, что решено платить налог на УСН с доходов, уменьшенных на сумму расходов, по ставке 15% (может быть снижена субъектом РФ до 5%) (п. 2 ст. 346.18, п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.20 НК РФ).
Если вы уже подали уведомление, указав в нем один объект, а потом передумали, то до конца года еще можно выбрать другой. Для этого нужно не позднее 09.01.2018 направить новое уведомление с желаемым объектом налогообложения и письмо об аннулировании предыдущего уведомления (Письмо Минфина от 14.10.2015 № 03-11-11/58878). Далее объект налогообложения можно будет изменить лишь с 2019 г. (п. 2 ст. 346.14 НК РФ)
1 — доходы,
2 — доходы, уменьшенные на величину расходов

Год подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения 2 0 1 7

Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления 5 3 0 5 0 0 0 0 Здесь организации должны указать размер дохода на 01.10.2017 (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). При его подсчете нужно учесть выручку от реализации и внереализационные доходы, посчитанные по правилам гл. 25 НК РФ (п. 2 ст. 346.12, статьи 248—250 НК РФ). Сумма доходов определяется без учета НДС.
Если в 2017 г. вы совмещаете ОСН и ЕНВД, не включайте в доход «вмененную» выручку. А если вы применяете только вмененку, показатель будет равен нулю.
Перейти на УСН с 2018 г. могут организации, доход которых по итогам 9 месяцев 2017 г. не превысил 112,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ) Эту сумму не индексируют (!) на коэффициент-дефлятор, проведение индексации приостановлено до 01.01.2020 (п. 4 ст. 5 Закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ; Письмо Минфина от 24.01.2017 № 03-11-06/2/3269).
Для ИП возможность перехода на УСН не зависит от размера доходов, полученных по итогам 9 месяцев. В этом поле ИП ставят прочерки
рублей2

Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления составляет 3 7 1 5 3 0 0 Организации приводят здесь остаточную стоимость ОС на 01.10.2017 (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Речь идет о данных бухучета. В расчет берут стоимость ОС, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом по правилам гл. 25 НК РФ (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Организации на ЕНВД (как исключительно, так и наряду с ОСН) учитывают и остаточную стоимость ОС, используемых во «вмененной» деятельности.
Организация сможет применять УСН в 2018 г., если бухгалтерская остаточная стоимость ОС на 01.01.2018 не превысит 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) Соблюдение этого ограничения по состоянию на 01.10.2017 не требуется (!).
Сведения о стоимости ОС заполняют только организации. Предприниматели, желающие перейти на УСН, в этом поле ставят прочерки
рублей2

 ■
НЕ ПРОПУСТИТЕ
art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
Помощь, полученная обществом от участников на увеличение чистых активов в 2017 г., не включается в облагаемый доход (ни для налога на прибыль, ни для налога, уплачиваемого при УСН). Однако с 2018 г. ситуация изменится. Так что если вашему обществу требуется помощь его участников и при этом увеличение чистых активов — оптимальный вариант, то имеет смысл поторопиться с оформлением и получением такой помощи.

Помощь от участников: прощание со льготой

Налоговый учет помощи участников в 2017 г.

В 2017 г. имущество, полученное от участников ООО в качестве финансовой помощи, не облагается налогом на прибыль в двух случаях:

когда безвозмездная помощь получена от участника, который владеет более 50% доли в уставном капитале (Письма Минфина от 07.12.2016 № 03-03-06/1/73018, от 17.04.2015 № 03-11-06/2/21943). Причем если полученное имущество (за исключением денег) в течение года будет передано третьим лицам (в том числе продано), то со стоимости такого имущества придется заплатить налог (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ);

когда имущество получено для увеличения чистых активов (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ). При этом размер доли учредителя в уставном капитале значения не имеет.

Однако с нового года правила изменятся. Помощь на увеличение чистых активов не будет фигурировать в перечне необлагаемых доходов (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018)). Следовательно, если участник хочет безвозмездно помочь вашему ООО, то лучше поторопиться и внести имущество с целью увеличения чистых активов до конца 2017 г. в ситуации, когда:

или доля такого участника в уставном капитале составляет 50% и менее;

или полученное имущество предполагается к продаже или передаче третьим лицам в течение года со дня его получения.

Для этого надо оформить любой документ, в котором должно быть четко закреплено, что участник вносит деньги или иное имущество безвозмездно и именно с целью увеличения чистых активов (Письмо Минфина от 08.12.2015 № 03-03-06/1/71620). Это может быть, к примеру, соглашение о предоставлении финансовой помощи.

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга»

Соглашение о предоставлении финансовой помощи с целью увеличения чистых активов

г. Москва

11.12.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» (именуемое в дальнейшем «Общество») в лице генерального директора Сергея Валерьевича Рощина и участник Олег Иванович Смирнов, владеющий 30% доли уставного капитала Общества (именуемый в дальнейшем «Участник»), заключили соглашение о нижеследующем:
— Участник предоставляет Обществу безвозмездную финансовую помощь в размере 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.) с целью увеличения чистых активов Общества;
— указанные денежные средства подлежат перечислению на расчетный счет Общества не позднее 29.12.2017.

Общество
Генеральный директор
  Участник
 
С.В. Рощин
 
 
О.И. Смирнов

В этом соглашении можно привести полные реквизиты расчетного счета ООО, чтобы участник знал, на какой из счетов (если их несколько) надо перечислять деньги.

Предупредите участника, чтобы в платежке он указал не только реквизиты такого соглашения, но также и назначение платежа: «финансовая помощь на увеличение чистых активов». Тогда будет меньше вероятность возникновения претензий проверяющих.

Справка

Увеличить чистые активы ООО можно, в частности, путем предоставления участником финансовой помощи, которая заключается в прощении долга, имеющегося у общества перед таким участником (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Если участник в счет увеличения чистых активов прощает долг по договору процентного займа, то (Письма Минфина от 18.03.2016 № 03-03-06/1/15079, от 25.06.2014 № 03-03-06/1/30267):

сумма основного долга в облагаемые доходы не попадает;

прощенные проценты надо включить во внереализационные доходы общества, если ранее они были учтены в налоговых расходах.

Налоговый учет финансовой помощи — 2018

С 2018 г. в ст. 251 НК РФ в составе доходов, не облагаемых налогом на прибыль, будут закреплены, в частности, такие поступления от участников:

в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, которые получены от участников в качестве вклада в имущество общества (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018));

безвозмездная помощь от участника, который владеет более 50% доли в уставном капитале. Условия освобождения такой помощи от обложения налогом на прибыль остаются прежними (неденежное имущество нельзя передавать третьим лицам в течение года) (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Следовательно, возможность получения финансовой помощи без уплаты налога на прибыль сохранится. Однако если доля участника в уставном капитале 50% и менее, то для оформления документов может потребоваться больше сил. Ведь для того, чтобы участник внес вклад в имущество, к примеру, общества с ограниченной ответственностью, нужно, чтобы обязанность по внесению вклада была предусмотрена (п. 1 ст. 27 Закона от 08.02.98 № 14-ФЗ):

или уставом при создании общества;

или путем внесения в устав изменений по решению общего собрания участников.

Причем по умолчанию (если иное не закреплено в уставе) участники должны вносить такие вклады пропорционально их долям в уставном капитале (п. 2 ст. 27 Закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Так что, возможно, для внесения вклада в имущество ООО лишь одним участником придется сначала изменить устав вашего ООО. И лишь потом — оформлять протокол общего собрания участников о внесении такого вклада.

* * *

Упрощенцы не учитывают для целей налогообложения доходы, указанные в ст. 251 НК РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). А это значит, что все вышесказанное распространяется и на упрощенцев.

Об особенностях расчета НДС при передаче имущества для увеличения ЧА читайте на с. 91. ■

Л.А. Елина,
ведущий эксперт

НДС при передаче имущества для увеличения чистых активов общества

Участники общества с ограниченной ответственностью могут передавать в качестве безвозмездной финансовой помощи на увеличение чистых активов не только деньги, но и иное имущество.

Для целей НДС проверяющие такую передачу расценивают как безвозмездную, а не инвестиционную. И требуют от тех участников, которые являются плательщиками НДС, исчислить этот налог со стоимости переданных товаров, материалов или основных средств. По мнению ФНС и Минфина, такая передача имущества не освобождается от обложения НДС, поскольку не поименована в перечнях, установленных п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК РФ (Письма Минфина от 26.12.2016 № 03-07-08/77947, от 15.07.2013 № 03-07-14/27452, от 21.08.2013 № 03-07-08/34198; ФНС от 26.05.2015 № ГД-4-3/8827@).

То есть безопаснее исчислить НДС и выписать счет-фактуру. Правда, общество не сможет получить вычет по такому счету-фактуре, ведь участник не предъявлял обществу НДС к уплате (Письмо ФНС от 26.05.2015 № ГД-4-3/8827@).

Если же участник будет настаивать на том, что финансовая помощь — операция инвестиционная, реализацией не является и НДС облагаться не должна, это приведет:

к спору с проверяющими;

к необходимости восстановить НДС, ранее принятый к вычету по передаваемому имуществу.

У самого общества получение имущества от участников с целью увеличения чистых активов не облагается НДС. Однако если такое имущество получено от зарубежной компании, которая не стоит на налоговом учете в России, то НДС с такой передачи придется заплатить в качестве налогового агента. Правда, этот агентский НДС общество может принять к вычету, если полученное имущество будет использовано в облагаемых НДС операциях (Письмо Минфина от 26.12.2016 № 03-07-08/77947). ■

ИНТЕРВЬЮ
Беседовала Е.О. Калинченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Утрата права на УСН предполагает начисление задним числом НДС на товары, работы и услуги, реализованные с начала квартала «слета» с УСН. Оформление в такой ситуации счетов-фактур, книги продаж и книги покупок вызывает много вопросов. За ответами мы обратились к специалисту налоговой службы.

НДС-регистры бывшего упрощенца

ДУМИНСКАЯ Ольга Сергеевна

ДУМИНСКАЯ Ольга Сергеевна

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

— Ольга Сергеевна, давайте ситуацию с оформлением НДС-регистров бывшими упрощенцами будем рассматривать в привязке к конкретным датам. Предположим, что право на применение УСН налогоплательщик утратил в IV квартале 2017 г. Скажем, из-за превышения предельной величины доходов 03.11.2017.

— Согласна, так будет нагляднее.

— Став плательщиком НДС, бывший упрощенец должен будет исчислить НДС и со стоимости товаров, реализованных в октябре и первых числах ноября 2017 г. Кроме того, бывший упрощенец теперь должен составлять счета-фактуры, вести книгу покупок и книгу продаж (п. 3 ст. 169 НК РФ). В отношении товаров, которые были отгружены в период с 01.10.2017 до даты нарушения условий применения УСН, бывший упрощенец также должен будет составить счета-фактуры и зарегистрировать их в книге продаж?

— Действительно, утратив право на применение УСН в ноябре 2017 г., упрощенец становится плательщиком НДС с 01.10.2017 (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). И со стоимости товаров, отгруженных начиная с этой даты, он должен исчислить НДС. Но вот составлять счета-фактуры бывший упрощенец должен будет не по всем товарам, реализованным с начала IV квартала 2017 г. Ведь плательщики НДС должны выставлять счета-фактуры не позднее 5 календарных дней считая со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 3 ст. 168 НК РФ). Выставление счетов-фактур позднее этого 5-днев­ного срока не предусмотрено.

— А как нужно отсчитывать 5 календарных дней?

— В налоговом законодательстве течение срока начинается на следующий день после совершения действия, которым определено его начало (п. 2 ст. 6.1 НК РФ). Поэтому если условие применения УСН нарушено 03.11.2017, то с учетом 5-днев­ного срока счета-фактуры бывший упрощенец должен составить по товарам, отгруженным начиная с 29.10.2017. Эти счета-фактуры нужно будет зарегистрировать в книге продаж.


Если в результате изменения договора цена установлена задним числом с НДС, изменены первичные документы, то полагаю возможным выставление счетов-фактур на дату утраты права на УСН.


— Слетев с УСН, упрощенцы обычно предлагают покупателям изменить задним числом условия договоров — указать в них цену с НДС. Может бывший упрощенец покупателям, договоры с которыми были изменены, выставить счета-фактуры с НДС с нарушением 5-днев­ного срока по товарам, отгруженным в октябре? Чем ему это грозит?

— Изменение цены договора после его заключения допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (пп. 1, 2 ст. 424 ГК РФ). Изменения в договор могут быть внесены по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ). А в некоторых случаях договор может быть изменен и по требованию одной из сторон решением суда (п. 2 ст. 450 ГК РФ). По общему правилу изменение договора влечет изменение обязательств сторон лишь на будущее время. Но стороны могут договориться и о действии изменений задним числом (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Если в результате изменений в договор цена товаров установлена задним числом с НДС, изменены первичные документы, то полагаю возможным выставление счетов-фактур на дату утраты права на УСН.

Скажем, товары были отгружены покупателю 02.10.2017 и 16.10.2017. После утраты права на УСН бывший упрощенец договорился с покупателем, что цена товаров, отгруженных начиная с 01.10.2017, включает НДС. В накладные от 02.10.2017 и 16.10.2017 внесены изменения — указана сумма НДС. Тогда 03.11.2017 бывший упрощенец, по моему мнению, может выставить счета-фактуры по этим товарам.

В этом случае срок выставления счетов-фактур будет нарушен. Однако налоговым законодательством ответственность за такое нарушение не установлена.

— Сможет ли покупатель — налогоплательщик НДС, которому бывший упрощенец выставил счет-фактуру с нарушением 5-днев­ного срока, заявить к вычету выделенный в нем НДС?

— Согласно арбитражной практике и позиции Минфина нарушение срока выставления счета-фактуры не может быть причиной отказа в вычете НДС. А значит, покупатель — плательщик НДС вправе принять к вычету налог, предъявленный бывшим упрощенцем в связи с изменением условий договора в отношении товаров (работ, услуг), реализованных им в квартале утраты права на УСН (Письмо Минфина от 25.01.2016 № 03-07-11/2722).

В незапланированной утрате права на УСН приятного мало, по крайней мере для бухгалтера. Больше всего проблем возникает с НДС. Но они разрешимы

В незапланированной утрате права на УСН приятного мало, по крайней мере для бухгалтера. Больше всего проблем возникает с НДС. Но они разрешимы

— Ольга Сергеевна, предположим, что бывший упрощенец изменения в договоры с покупателями и в первичные документы не внес. НДС он исчислил «сверху» цены, уплатил за свой счет. И счета-фактуры покупателям по товарам, отгруженным в IV квартале 2017 г. ранее 29.10.2017, бывший упрощенец не выставил. Требуется ли ему составить счета-фактуры в одном экземпляре, только для регистрации в книге продаж? Не приведет ли отсутствие счетов-фактур к штрафу по ст. 120 НК РФ?

— Нет, в этом случае составление счета-фактуры законодательством не предусмотрено. И отсутствие счета-фактуры в такой ситуации также не может быть расценено как грубое нарушение, за которое установлен штраф ст. 120 НК РФ.

— Но если счета-фактуры бывший упрощенец не составляет, какие тогда документы ему регистрировать в книге продаж?

— В книге продаж возможно зарегистрировать первичные документы, составленные при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в октябре, ранее 29.10.2017. В этом случае в графе 13 книги продаж следует указать стоимость товаров (работ, услуг) из первичного документа, увеличенную на сумму исчисленного НДС. Кроме того, для регистрации в книге продаж возможно составить сводный счет-фактуру по товарам, отгруженным с начала квартала до даты утраты права на УСН. Такой сводный счет-фактуру следует датировать 03.11.2017.

— Ольга Сергеевна, давайте рассмотрим еще одну распространенную ситуацию. Упрощенец, предполагая, что в IV квартале 2017 г. утратит право на УСН, уже с октября выставлял контрагентам счета-фактуры с НДС.
Упрощенцы, заполняя НДС-декла­рацию, указанную в счете-фактуре сумму налога показывают только в строке 030 раздела 1. В раздел 3, который предназначен для расчета суммы налога к уплате с учетом НДС-вычетов, этот НДС не попадает (п. 34.3 Порядка, утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). Но раз 03.11.2017 условие применения УСН было нарушено, то, заполняя декларацию по НДС за IV квартал, бывший упрощенец уже не должен руководствоваться этим правилом?

— Плательщиком НДС упрощенец становится с начала квартала, в котором были нарушены условия применения УСН. В нашем случае — с октября. Следовательно, как налогоплательщик НДС бывший упрощенец в книге продаж отражает и суммы НДС, указанные в октябрьских счетах-фактурах. И соответственно, при заполнении декларации по НДС он показывает их в разделе 3 декларации. А значит, эти суммы НДС будут участвовать в расчете показателей по строке 040 или 050 раздела 1 декларации. То есть в бюджет он сможет перечислить не всю сумму исчисленного НДС, а за минусом НДС-вычетов, на которые он имеет право.

— Предположим, что с октября упрощенец начал выставлять счета-фактуры с НДС и при получении аванса. Не являясь плательщиком НДС, упрощенец при отгрузке товаров в счет предоплаты был не вправе принимать к вычету авансовый НДС, уплаченный им в связи с выставлением счета-фактуры с выделенной суммой налога (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ; Письмо Минфина от 21.05.2012 № 03-07-07/53). Но раз упрощенец стал плательщиком НДС с 01.10.2017, то право на вычет авансового НДС у него появилось?

— Если в квартале нарушения условий применения УСН (в нашем случае это IV квартал) бывший упрощенец исчислил НДС с авансов, то при отгрузке товаров в счет авансов начиная с IV квартала он имеет право на вычет. Для его применения авансовые счета-фактуры следует зарегистрировать в книге покупок.

Хочу подчеркнуть, что для принятия к вычету НДС, исчисленного бывшим упрощенцем с аванса, важно, чтобы не только дата отгрузки товаров, но и дата получения аванса приходились на период, когда упрощенец уже стал плательщиком НДС. Если товары были отгружены в счет аванса в ноябре 2017 г., но этот аванс, при получении которого был выставлен счет-фактура с НДС, поступил, скажем, в сентябре 2017 г., то право на вычет не возникает. Ведь плательщиком НДС упрощенец стал только с октября 2017 г. ■

АКТУАЛЬНО
art_aut_id="81"
Ю.В. Капанина,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
С нового года компания может изменить способ уплаты «прибыльных» авансов. Для этого нужно проверить размер выручки за 2017 г. и в некоторых случаях уведомить налоговиков о переходе на иной порядок уплаты авансов. А вот уточненки за прошлые периоды сдавать не обязательно.

Смена «авансового» порядка по налогу на прибыль

Напомним, что существует три способа уплаты «прибыльных» авансов (пп. 2, 3 ст. 286 НК РФ; Письмо Минфина от 03.03.2017 № 03-03-07/12170):

ежеквартально по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев;

ежеквартально по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев плюс ежемесячно внутри каждого квартала;

ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли.

СПОСОБ УПЛАТЫ В 2017 Г. — ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПЛЮС ЕЖЕМЕСЯЧНО ВНУТРИ КВАРТАЛА

Новый способ уплаты в 2018 г. Условия для перехода на новый способ Первый авансовый платеж: как исчислить и уплатить при переходе на новый способ
ЕжеквартальноЧтобы не потерять право на применение этого способа, необходимо постоянно контролировать размер выручки. То есть по окончании каждого квартала нужно проверять, не превышает ли размер выручки за предыдущие четыре квартала (не обязательно внутри одного года) 60 млн руб. Если превышает, то со следующего квартала, помимо квартальных, придется платить еще и ежемесячные авансы Переход возможен, только если доход от реализации (ст. 249 НК РФ)за 2017 г. не превысил 60 млн руб. (п. 3 ст. 286 НК РФ)Независимо от величины выручки уплачивать только квартальные авансы могут, в частности, автономные и бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций, которые вообще не платят авансы) (п. 3 ст. 286 НК РФ) Первый отчетный период — I квартал. Срок уплаты первого аванса — 30.04.2018. Платеж равен налогу от прибыли, полученной в I квартале 2018 г.Если в декларации за 9 месяцев 2017 г. у вас отражены суммы ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в течение I квартала 2018 г., то при переходе с нового года на квартальные авансы заявленные суммы по срокам уплаты 29.01.2018, 28.02.2018, 28.03.2018 платить не надо (Письмо ФНС от 14.03.2016 № СД-4-3/4129@). При этом корректировать старую декларацию не обязательно, ведь ошибок на момент ее составления допущено не было. В то же время желательно уведомить налоговую (в произвольной форме) о переходе на иной «авансовый» порядок, чтобы не заработать пени за несвоевременную уплату авансов
Ежемесячно исходя из фактической прибыли Надо не позднее 9 января 2018 г. в произвольной форме уведомить ИФНС о применении этого способа (абз. 8 п. 2 ст. 286, п. 7 ст. 6.1 НК РФ) Первый отчетный период — январь. Срок уплаты первого аванса — 28.02.2018. Платеж равен налогу от прибыли, полученной в январе 2018 г.При переходе с нового года на уплату налога исходя из фактически полученной прибыли платить авансы за I квартал 2018 г., указанные в декларации за 9 месяцев 2017 г., не нужно (Письмо ФНС от 09.06.2016 № СД-4-3/10335@). Уточненку за 9 месяцев 2017 г. можно не сдавать. При этом налоговики сами сторнируют ранее начисленные ежемесячные авансы на I квартал на основании вашего уведомления о смене «авансового» порядка

СПОСОБ УПЛАТЫ В 2017 Г. — ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Новый способ уплаты в 2018 г. Условия для перехода на новый способ Первый авансовый платеж: как исчислить и уплатить при переходе на новый способ
Ежеквартально плюс ежемесячно внутри квартала Переход обязателен, если выручка от реализации (ст. 249 НК РФ)за 2017 г. превысила 60 млн руб. (и при этом не выбран способ «ежемесячно исходя из фактической прибыли»)Уведомлять налоговиков о такой смене порядка уплаты «прибыльных» авансов не требуется Первый отчетный период — I квартал. Срок уплаты первого аванса внутри квартала — 29.01.2018. Платеж равен 1/3 разницы между суммами авансового платежа по итогам 9 месяцев и полугодия 2017 г.Рассчитанные ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в I квартале 2018 г., можно отразить в годовой декларации за 2017 г. (по строкам 290—310 листа 02, хотя это и не предусмотрено Порядком заполнения декларации (п. 5.11 Порядка, утв. Приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@)). А вот вносить изменения и указывать суммы ежемесячных авансовых платежей в декларации за 9 месяцев 2017 г. не надо. Ведь на момент ее составления никаких ошибок допущено не было
Ежемесячно исходя из фактической прибыли Нужно не позднее 9 января 2018 г. в произвольной форме уведомить ИФНС о применении этого способа (абз. 8 п. 2 ст. 286, п. 7 ст. 6.1 НК РФ) Первый отчетный период — январь. Срок уплаты первого аванса — 28.02.2018. Платеж равен налогу от прибыли, полученной в январе 2018 г.

СПОСОБ УПЛАТЫ В 2017 Г. — ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ

Новый способ уплаты в 2018 г. Условия для перехода на новый способ Первый авансовый платеж: как исчислить и уплатить при переходе на новый способ
Ежеквартально плюс ежемесячно внутри квартала Требуется в произвольной форме уведомить налоговую не позднее 9 января 2018 г. (абз. 8 п. 2 ст. 286, п. 7 ст. 6.1 НК РФ) Первый отчетный период — I квартал. Срок уплаты первого аванса внутри квартала — 29.01.2018. Платеж равен 1/3 разницы между суммами авансового платежа по итогам 9 месяцев и полугодия 2017 г. (абз. 9 п. 2 ст. 286 НК РФ)Суммы авансов, которые вы должны будете ежемесячно платить в течение I квартала 2018 г., нужно отразить в декларации за 11 месяцев 2017 г. (пп. 1.1, 4.3.1, абз. 13 п. 5.11 Порядка, утв. Приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@): по строкам 320—340, в подразделе 1.2 раздела 1 (указав по строке 001 код «21»)
Ежеквартально Переход возможен, если соблюден лимит по выручке за 2017 г. — не более 60 млн руб. (п. 3 ст. 286 НК РФ)Подавать в ИФНС уведомление не обязательно, но желательно. Ведь налоговики будут ждать от вас декларацию за январь и, не получив ее, могут заблокировать ваш расчетный счет Первый отчетный период — I квартал. Срок уплаты первого аванса — 30.04.2018. Платеж равен налогу от прибыли, полученной в I квартале 2018 г.

ХОТИТЕ С 2018 Г. ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ УПЛАТЫ АВАНСА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ?

Хотите с 2018 г. изменить способ уплаты аванса по налогу на прибыль?

* * *

В случае изменения порядка уплаты «прибыльных» авансов вам нужно закрепить выбранный вариант в налоговой учетной политике. Кстати, если вы перейдете на способ уплаты авансов исходя из фактической прибыли, вам придется его применять в течение всего года (п. 2 ст. 286 НК РФ). Также нельзя перейти на уплату авансов исходя из фактической прибыли в середине года.

А вот остальные два способа могут сменять друг друга даже в середине года (все будет зависеть от размера вашей выручки за четыре предшествующих квартала). ■

art_aut_id="81"
Ю.В. Капанина,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Если у вас нашлись неучтенные ТМЦ с истекшим сроком годности, которые придется утилизировать при помощи специализированной компании, то возможны два варианта развития событий. Если вы планируете учитывать расходы по утилизации ТМЦ в «прибыльных» целях, то обнаруженные материальные ценности нужно сначала оприходовать, а затем списать. В противном случае ТМЦ можно не отражать ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

Утилизация неучтенных ТМЦ с истекшим сроком годности

Тему статьи предложила заместитель главного бухгалтера АО «АПО “Аврора”» Ирина Геннадьевна Ткаченко, г. Липецк

Выявляем неучтенные ТМЦ

Если вы хотите учесть затраты по утилизации при расчете налога на прибыль, то вам потребуется их обосновать (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Поскольку в бухучете материалы не значились, сначала их нужно оприходовать. Самый простой способ — выявить их при инвентаризации. Если у вас уже была проведена плановая инвентаризация, не беда. Можно инициировать повторную, подав служебную (докладную) записку на имя руководителя (п. 2.16 Методических указаний по инвентаризации, утв. Приказом Минфина от 13.06.95 № 49 (далее — Методические указания по инвентаризации)). После чего он должен подписать соответствующий приказ, в котором необходимо указать:

состав инвентаризационной комиссии (пп. 2.2, 2.3 Методических указаний по инвентаризации);

причину проведения повторной инвентаризации (например, выявление неучтенных материалов);

срок, в течение которого ее надо провести.

Комиссия, установив фактическое наличие материалов, заносит сведения о них в инвентаризационную опись (форма № ИНВ-3) (п. 2.5 Методических указаний по инвентаризации). А затем сверяет эти сведения с данными бухгалтерского учета. Результат сверки фиксируется в сличительной ведомости (форма № ИНВ-19) (п. 4.1 Методических указаний по инвентаризации).

Справка

Вы можете не использовать унифицированные инвентаризационные формы. Но тогда самостоятельно разработанные документы должны содержать обязательные для первички реквизиты и эти формы нужно утвердить приказом руководителя (ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Далее руководитель принимает решение оприходовать выявленные при инвентаризации излишки ТМЦ, о чем издает соответствующий приказ (п. 5.4 Методических указаний по инвентаризации). На дату, указанную в этом приказе, неучтенные ТМЦ принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости (то есть по цене возможной реализации) (подп. «а» п. 28 Положения, утв. Приказом Минфина от 29.07.98 № 34н).

Эту стоимость нужно документально подтвердить, к примеру справкой (актом), составленной самой организацией на основе доступной информации о ценах на аналогичное имущество. Проводка в бухучете будет такая: Дт счета 10 – Кт счета 91-1.

Кроме того, рыночную стоимость выявленных ТМЦ необходимо отразить и в налоговом учете в составе внереализационных доходов (п. 20 ст. 250 НК РФ).

Совет

Комиссия в ходе инвентаризации может определить состояние выявленных ТМЦ (пригодны ли они к использованию по назначению). Однако сразу фиксировать факт окончания срока их годности все же не стоит. Поскольку, по мнению Минфина, стоимость ТМЦ, подлежащих уничтожению, и (или) затраты на их утилизацию можно признать в «прибыльных» расходах, если такие затраты произведены в рамках предпринимательской деятельности (Письма Минфина от 23.08.2017 № 03-03-06/1/53901, от 24.12.2014 № 03-03-06/1/66948). А если в инвентаризационных документах будет стоять отметка о негодности ТМЦ, то вы явно не будете их использовать после принятия к учету.

Списываем и утилизируем негодные ТМЦ

Поскольку материалы теперь отражены в учете, их можно признать негодными для дальнейшего использования и списать. При этом бывают такие ТМЦ, которые нельзя после списания просто выбросить как бытовой мусор. Их обязательно нужно утилизировать (в соответствии с законодательством или по особому распоряжению органов власти). К примеру, отходы (к которым относятся некондиционное сырье и материалы), имеющие высокий класс опасности, должны утилизировать только специализированные организации (ст. 4.1 Закона от 24.06.98 № 89-ФЗ; п. 30 ч. 1 ст. 12 Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Для списания ТМЦ руководитель назначает комиссию из материально ответственных лиц, которая подтверждает факт (пп. 124—126 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н):

непригодности ТМЦ для дальнейшего использования в производстве и для реализации из-за окончания сроков их годности;

отнесения ТМЦ к высокому классу опасности.

На основании этого заключения комиссии руководитель издает приказ о списании и утилизации имущества.

Далее комиссия оформляет акт на списание (в сроки, определенные в приказе руководителя). Его можно составить в произвольной форме с учетом требований к первичным документам (ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). К примеру, так.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-альянс»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Клеменко Ю.Н.

23.10.2017

Акт на списание материалов № 8

г. Москва

23.10.2017

В соответствии с приказом от 20 октября 2017 г. № 120 в связи с непригодностью для дальнейшего использования в производстве и для реализации списаны следующие материалы:

п/п Наименование материала Кол-во Стоимость, руб. Дата принятия к учету Причина списания
1 Аккумуляторная батарея Varta, серийный номер 620423458721 1 шт. 21 000 25.08.2017 Истечение срока годности, установленного производителем; внешнее повреждение корпуса
2 Аккумуляторная батарея Varta, серийный номер 620423459648 1 шт. 21 000 25.08.2017 Истечение срока годности, установленного производителем; окисление клемм
Итого: 2 шт. 42 000

Лица, по вине которых материалы оказались непригодны к использованию, не установлены.

Разборка аккумуляторных батарей собственными силами общества не производилась. Списанные аккумуляторные батареи подлежат утилизации специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Материалы переданы на утилизацию ООО «Экоуниверсал» по акту № 3 от 23.10.2017.

Председатель комиссии
 
(подпись)
главный инженер Е.И. Цветков
(должность, ф. и. о.)
Члены комиссии:
 
(подпись)
техник по учету А.Г. Столяров
(должность, ф. и. о.)
 
(подпись)
бухгалтер Н.К. Обручева
(должность, ф. и. о.)

Отражаем списание и утилизацию ТМЦ в учете

Ранее Минфин не разрешал учитывать в «прибыльных» расходах стоимость испорченных ТМЦ, а также стоимость их утилизации, ссылаясь на экономическую неоправданность таких затрат (Письма Минфина от 14.06.2011 № 03-03-06/1/342, от 21.07.2011 № 03-03-06/1/428). В последних разъяснениях чиновники обращают внимание, что «утилизационные» затраты можно признать в налоговом учете, если обязанность утилизации конкретных ТМЦ предусмотрена законодательством (Письма Минфина от 23.08.2017 № 03-03-06/1/53901, от 26.05.2016 № 03-03-06/1/30409). Если это условие у вас соблюдается, то стоимость просроченных материалов, а также затраты на утилизацию можно включить в прочие расходы, связанные с производством и реализацией (Письма Минфина от 13.01.2017 № 03-03-06/1/853, от 20.12.2012 № 03-03-06/1/711). В противном случае возможны споры с проверяющими.

Не забудьте также о документальном подтверждении расходов на утилизацию. Затраты можно подтвердить договором со специализированной компанией и актом о приеме-передаче имущества для утилизации.

В бухучете стоимость негодных материалов списывается в прочие расходы (п. 11 ПБУ 10/99). Поэтому на дату утверждения акта о списании сделайте запись: Дт счета 91-2 – Кт счета 10. Расходы, связанные с утилизацией, также являются прочими и отражаются проводкой Дт счета 91-2 – Кт счета 60 (76).

* * *

На НДС принятие к учету и списание испорченных ТМЦ не отразится. Поскольку материалы оприходованы на основании инвентаризации, то НДС к вычету не принимался. А значит, и при списании не нужно думать о его восстановлении. А вот если компания, проводящая утилизацию, предъявит в стоимости своих услуг НДС, то его сумму можно принять к вычету в общем порядке. ■

ИНТЕРВЬЮ
Беседовала М.Н. Ахтанина,
ведущий юрист
С 01.01.2017 вместо ОКВЭД1 действует новый ОКВЭД2. Из-за этого многие упрощенцы в 2017 г. не могли применять пониженные тарифы. Устранить проблему должно Письмо Минфина от 13.10.2017 № 03-15-07/66964, доведенное до инспекций. Мы попросили прокомментировать этот документ специалиста ФНС России.

Пониженные тарифы для упрощенцев: справедливость торжествует

ПАВЛЕНКО Светлана Петровна

ПАВЛЕНКО Светлана Петровна

Государственный советник РФ 2 класса

— Светлана Петровна, почему изменение в общем-то технического документа привело к таким серьезным последствиям в части применения пониженных тарифов?

— До 2017 г. упрощенцы могли платить взносы по пониженным тарифам, если их основной вид деятельности был упомянут в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ. С 2017 г. все перечисленные там виды деятельности были дословно перенесены в ст. 427 НК РФ.

И проблема в том, что названия видов деятельности в этом перечне приведены в соответствии с утратившим силу ОКВЭД1. Вместе с тем в действующем с 01.01.2017 ОКВЭД2 некоторые виды деятельности изменили свое наименование или перешли из одного класса, подкласса (или группы) в другой. В результате получалось, что некоторые упрощенцы с 2017 г. формально утратили право на пониженные тарифы, хотя продолжали вести ту же деятельность, что и раньше.

— Но, согласно последним разъяснениям Минфина России, все упрощенцы, которые имели право на пониженные тарифы страховых взносов в 2016 г., вправе применять их и в 2017 г., и в 2018 г.?

— Да, но только если они выполняют остальные условия, установленные ст. 427 НК РФ:

продолжают вести деятельность, которая дает право на применение пониженных тарифов взносов (подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ);

доля выручки от этого вида деятельности в общем объеме их доходов составляет не менее 70% (п. 6 ст. 427 НК РФ);

их доходы за год не превышают 79 млн руб. (подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ)

Текст законопроекта, о котором идет речь в интервью, можно найти:

раздел «Законопроекты» системы КонсультантПлюс

— Это касается и тех, кто уже получил от Минфина и ФНС разъяснения о том, что они с 2017 г. утратили право на пониженные тарифы взносов, например турагентств (Письма ФНС от 23.06.2017 № БС-4-11/12091; Минфина от 09.11.2016 № 03-11-06/2/65561)?

— Это касается всех, и дело тут не только в последних разъяснениях Минфина России и налоговой службы. Есть законопроект № 274631-7, который уже одобрен Советом Федерации. Скорее всего, он будет подписан Президентом РФ в ближайшее время. Согласно законопроекту названия основных видов деятельности, по которым можно было применять пониженные тарифы в 2016 г., в перечне подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ будут приведены в соответствие с их названиями в ОКВЭД2 (п. 76 ст. 2 проекта закона № 274631-7). В частности, там появится «деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» — это название класса 79 по ОКВЭД2.

При этом законопроектом предусмотрено, что действие подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ в новой редакции будет распространяться на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 (п. 9 ст. 9 проекта закона № 274631-7). Таким образом, будет решен вопрос не только с теми упрощенцами, которые применяли пониженные тарифы в 2016 г., но и с теми организациями и предпринимателями, которые только в 2017 г. стали применять УСН, в том числе и с вновь зарегистрированными.


Законодатель решил вопрос не только с упрощенцами, применявшими пониженные тарифы в 2016 г., но и с теми, кто перешел на УСН в 2017 г. или перейдет в 2018 г.


— А что делать тем упрощенцам, которые весь этот год платили взносы по основным тарифам, хотя имели право на пониженные?

— В первую очередь, необходимо дождаться того момента, когда законопроект № 274631-7 станет законом и вступит в силу. Думаю, это случится до нового года. После этого, если по итогам 2017 г. остальные условия применения пониженных тарифов соблюдены, надо подать в ИФНС:

уточненные расчеты по страховым взносам за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 г., в которых исчислить взносы по пониженным тарифам (на пенсионное страхование — 20%, на медицинское страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%);

заявление о зачете излишне уплаченной суммы взносов на ОПС в счет будущих платежей по этому виду страхования. Учитывая, что, скорее всего, суммы взносов на ОПС уже учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, их возврат налоговые органы не произведут (п. 6.1 ст. 78 НК РФ);

заявление о возврате излишне уплаченной суммы взносов на ОМС и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Так как для упрощенцев с основным льготируемым видом деятельности ставка этих взносов — 0%, зачитывать переплату в счет предстоящих платежей нецелесообразно (п. 1.1 ст. 78 НК РФ).

И конечно, за расчетный период 2017 г. и за новые отчетные периоды 2018 г., которые наступят уже после вступления закона в силу, взносы можно платить по пониженным тарифам. ■

Смена объекта при УСН: можно ли учесть старые расходы

Упрощенец, перешедший с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы», в некоторых случаях может включить в базу по налогу при УСН затраты, понесенные еще в «доходном» периоде. Но лишь при условии, что право на учет таких расходов возникло уже в период применения «доходно-расходной» УСН (Письмо Минфина от 18.10.2017 № 03-11-11/68187).

Так, например, право на учет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) ОС упрощенец получает с момента ввода этого ОС в эксплуатацию. Следовательно, затраты на покупку основного средства, введенного в эксплуатацию в периоде применения «доходно-расходной» УСН, можно спокойно принимать к учету, даже если куплено это ОС было еще при «доходной» упрощенке. В течение года такие расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.

Расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются в УСН-базе по мере реализации этих товаров. Значит, если купленные в «доходный» период товары реализуются уже после перехода на «доходно-расходную» УСН, затраты на их приобретение также можно включить в базу по «упрощенному» налогу.

А вот с сырьем и материалами такой трюк не пройдет. Ведь материальные расходы, в том числе расходы на приобретение сырья и материалов, учитываются при их оплате (списании денег со счета упрощенца, выплате из кассы). ■

ФНС вправе отменять решения управлений ФНС в течение 3 лет

Верховный суд подтвердил право налоговой службы отменять решения управлений по налоговым льготам и вычетам в одностороннем порядке, то есть не привлекая заинтересованного налогоплательщика (Определение ВС от 31.10.2017 № 305-КГ17-5672).

Дело в том, что ФНС вправе проверять деятельность налоговых управлений и инспекций не только в рамках контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством (в виде выездных, повторных выездных проверок, когда проверяются и работа управления (инспекции), и налогоплательщик), но и в порядке подчиненности в рамках контроля за деятельностью управлений и инспекций.

Соответственно, ФНС вправе отменить решение, принятое ранее УФНС в пользу налогоплательщика (например, отказать в возмещении НДС), если, проанализировав материалы дела, сочтет вынесенное решение незаконным.

Что касается срока, в течение которого ФНС вправе отменить решение управлений, то, поскольку ни в Законе о налоговых органах, ни в НК нет положения, четко регулирующего этот вопрос, по мнению ВС, вышестоящий орган вправе отменять решения нижестоящих налоговых органов в пределах 3 лет с момента окончания налогового периода, в отношении которого проводилась проверка. ■

art_aut_id="39"
М.А. Кокурина,
старший юрист
Новогодние каникулы продлевают попадающий на них отпуск. А доплата за работу в праздники не заменяет доплату за ночную работу, если смена сотрудника приходится на период времени с 22.00 до 6.00.

«Новогодняя» работа, отпуска и премии

Новогодние каникулы иногда продлевают отпуск

Сотрудница собралась в отпуск с 25.12.2017 на 28 календарных дней. Когда ей выходить на работу?

— Последним днем отпуска будет 29.01.2018, поскольку 8 нерабочих праздничных дней января не включаются в число календарных дней отпуска, а продлевают его (ч. 1 ст. 120, ст. 112 ТК РФ).

Выплатить отпускные вы должны за 28 календарных дней отпуска, но отсутствовать сотрудник будет 36 календарных дней, считая с 1-го дня его отпуска (с 25.12.2017).

Отпуск может начинаться не только с буднего дня

Работник написал заявление на отпуск с 1 января 2018 г. на 14 календарных дней. Может ли отпуск начинаться с праздничного дня?

— Может. Отпуск можно предоставить с любого дня независимо от того, рабочий это день, выходной или праздничный. Только напомните сотруднику, что:

выйти на работу он должен будет 23 января.

отпускные ему будут начислены и выплачены за 14 календарных дней.

Отпускные можно выплачивать раньше чем за 3 календарных дня

Работник написал заявление на отпуск с 9 января 2018 г. Когда ему нужно выплатить отпускные?

Подробнее о том, как считать и учитывать отпускные по отпускам, начинающимся с начала месяца, читайте:

2017, № 12, с. 55

— По общему правилу отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ; Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1). То есть не позднее 5 января 2018 г.

С учетом того что это нерабочий праздничный день, вы можете выплатить отпускные в последний рабочий день — 29 декабря 2017 г. (ст. 136 ТК РФ) Для расчета отпускных нужно будет взять период с 01.01.2017 по 31.12.2017. Но если за декабрь точная сумма зарплаты не ясна, возьмите за декабрь при расчете отпускных величину оклада. А в январе, когда вся зарплата за декабрь будет известна, пересчитаете сумму отпускных.

Подробнее о досрочных выплатах читайте в интервью с И.И. Шкловцом:

2017, № 18, с. 54

Решение произвести все выплаты в последний рабочий день перед новогодними каникулами руководитель пусть оформит приказом.

31 декабря — не праздничный день

Работница трудится на условиях неполного рабочего дня — 4 часа в день по пятидневке со вторника по субботу. 30 декабря ее рабочий день, в табеле будет проставлено 4 часа. Будет ли 1 час считаться переработкой в этот предпраздничный день?

— Не будет. Предпраздничный день — это 31 декабря, потому что он непосредственно предшествует праздничному дню 1 января (ст. 112 ТК РФ). А 30 декабря не является предпраздничным днем, поэтому оплачивайте его как обычный полный 4-ча­совой рабочий день.

Работник не обязан выходить на работу в праздники

У нас может возникнуть производственная необходимость вызвать сотрудника на работу в новогодние каникулы. Если я направлю ему письменное уведомление о необходимости явки в цех, а сотрудник не выйдет на работу в назначенные дни, можно ли будет уволить его за прогул?

31 декабря — не праздничный день, но в этом году, к счастью, воскресенье. А значит, у большинства работников будет время подготовиться к празднованию Нового года

31 декабря — не праздничный день, но в этом году, к счастью, воскресенье. А значит, у большинства работников будет время подготовиться к празднованию Нового года

— Нельзя. Действующим законодательством предусмотрено, что для выхода на работу в праздничный или выходной день нужно одновременно (ст. 113 ТК РФ):

распоряжение руководителя о вызове сотрудника на работу;

согласие работника, выраженное в письменном виде. К примеру, это может быть отдельное согласие на работу в предложенный праздничный день или подпись «Выйти на работу не против» на распоряжении руководителя или уведомлении о вызове на работу. При этом работник вправе не давать такое согласие и не выходить на работу в праздники. Его отсутствие в таком случае не считается прогулом (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Кстати, не забудьте, что выход сотрудника на работу в праздничный день нужно будет оплатить в повышенном размере. Это касается всех работников: и сдельщиков, и тех, кто трудится на окладе, и тех, кому платится тарифная ставка (ст. 153 ТК РФ).

В праздничную смену оплата выше

У нас суммированный учет рабочего времени у сотрудников, работающих сменами. В январе часть сотрудников будет работать 10—11 смен по 11 часов. Смена стоит 1700 руб. Смены, которые будут попадать на праздничные нерабочие дни января, им нужно будет оплачивать по 3400 руб.?

— Да, если смена, попадающая на период с 1 по 8 января включительно, отработана полностью (ст. 153 ТК РФ). Тогда вы должны выплатить сумму, состоящую из ставки за смену и доплаты в одинарном размере, то есть 3400 руб. (1700 руб. + 1700 руб.).

Оплата работы в праздник не исключает доплаты за работу ночью

В праздничные дни января наши охранники будут работать смены по 22 часа, в том числе и ночью. Как оплачивать ночное время в праздники, если обычная часовая ставка — 200 руб.?

— Оплатить такую работу вы должны исходя из часовой ставки за работу в нормальных условиях. Плюс к этому нужно доплатить:

за ночное время — не менее 20% такой ставки, если в ваших ЛНА не установлен больший размер (ст. 154 ТК РФ; Постановление Правительства от 22.07.2008 № 554). Напомним, ночное время — это период с 22.00 до 6.00;

за работу в праздничный день — не менее 100% часовой ставки (ст. 153 ТК РФ).

Предположим, смена работника с 8.00 1 января до 6.00 2 января. Оплата составит:

за ночное время — 320 руб. (200 руб. х 20% х 8 ч);

за работу в праздничный день — 8800 руб. ((200 руб. х 22 ч) + (200 руб. х 22 ч)).

Таким образом, работнику нужно заплатить за празднично-ночную смену 9120 руб.

Премия вне расчетного периода в отпускных не учитывается

15 декабря 2017 г. будет начислена и выплачена премия за II полугодие (без учета фактически отработанного времени). Сотрудник с 26 декабря 2017 г. идет в отпуск. Нужно ли учесть выплаченную полугодовую премию при расчете ему отпускных?

— Нет. Расчетный период для отпуска, который начнется у работника с 26 декабря 2017 г., — это период с 1 декабря 2016 г. по 30 ноября 2017 г.

В вашей ситуации премия начислена не в расчетном периоде. Поэтому она не учитывается при исчислении среднего заработка (п. 15 Положения о среднем заработке, утв. Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

При полноценном обосновании премий может быть несколько

Под Новый год хотим ввести годовую премию (13-ю зарплату). У нас есть квартальная премия за производственные результаты с учетом личного вклада каждого работника. Могут ли быть в компании и годовая, и квартальные премии? И можно ли их все учесть в расходах?

— Можно, если вы правильно обоснуете и оформите все свои премии, в том числе и новую годовую (статьи 252, 255, пп. 21—23 ст. 270 НК РФ; Письма Минфина от 14.10.2016 № 03-03-06/3/60013, от 03.06.2014 № 03-03-06/4/26582).

Шаг 1. Проверьте, закреплены ли в ЛНА, коллективном договоре или трудовых договорах условия премирования:

основания выплаты премий, конкретные показатели, учитываемые при назначении премии;

величина премии или порядок определения суммы премии. Размер любой премии должен быть экономически обоснован. То есть соотноситься с финансовым состоянием компании, размером фонда оплаты труда, конкретным трудовым вкладом каждого работника.

Шаг 2. Пропишите в тех же документах условия получения новой годовой премии в зависимости от ситуации.

Ситуация 1. Условия премирования содержатся в ЛНА или в коллективном договоре. Тогда при установлении нового вида стимулирующей выплаты нужно:

или издать приказ о введении в действие новой редакции ЛНА;

или организовать принятие изменений в коллективный договор (ст. 44 ТК РФ).

Ситуация 2. Условия премирования предусмотрены в трудовых договорах. Тогда придется вписывать условия о новой премии в трудовой договор с каждым работником. То есть понадобится оформить с каждым дополнительное соглашение к договору.

Кстати, как вариант, чтобы избежать подписания таких дополнительных соглашений со всеми сотрудниками, утвердите отдельный ЛНА. Допустим, положение о годовой премии, в котором пропишите все условия дополнительного премирования по итогам года.

При этом ваша новая годовая премия в ЛНА, коллективном или трудовом договоре должна значиться не как премия, «выдаваемая в честь праздника Нового года», а как премия «за трудовые достижения по результатам года», хотя и выплачиваемая к празднику.

Шаг 3. Документально подтвердите выполнение работником условий премирования в каждом периоде, за который предусмотрена премия. Например, непосредственный руководитель может составить служебную записку о достижении подчиненными ему работниками конкретных трудовых показателей в IV квартале 2017 г. с расчетом суммы премии.

Шаг 4. Издайте приказ за подписью руководителя фирмы о выплате премий за конкретный период. ■

НОВОЕ
art_aut_id="23"
М.Г. Суховская,
старший юрист
Чтобы разгрузить судебных приставов и одновременно обеспечить своевременную индексацию алиментов, установленных в твердой сумме, законодатели решили целиком и полностью возложить обязанность по индексации на работодателей. А это означает, что у некоторых бухгалтеров точно прибавится хлопот.

Индексация «твердых» алиментов целиком легла на работодателей

В чем заключается новшество

Раньше работодатели должны были самостоятельно индексировать алименты, взыскиваемые с должника по решению суда в твердой денежной сумме, только если исполнительный документ им принес непосредственно сам взыскатель. Во всех остальных случаях индексация была заботой судебных приставов. Они сами должны были рассчитать размер индексации, вынести соответствующее постановление и направить его по месту работы должника (ст. 117 СК РФ (ред., действ. до 25.11.2017); ч. 1 ст. 102 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред., действ. до 25.11.2017) (далее — Закон № 229-ФЗ)). А бухгалтерии оставалось только принять это постановление к исполнению.

Нормативные акты субъектов РФ, устанавливающие размер прожиточного минимума по региону на определенный квартал, можно найти:

«Сводное региональное законодательство» системы КонсультантПлюс

Но с 25 ноября 2017 г. вступили в силу поправки, согласно которым теперь уже не важно, от кого к работодателю поступил исполнительный документ с фиксированной суммой алиментов — от взыскателя или от службы судебных приставов. Отныне именно работодатель обязан индексировать такие алименты (ст. 117 СК РФ (ред., действ. с 25.11.2017); ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ (ред., действ. с 25.11.2017)).

Учтите, что неисполнение обязанности по индексации алиментов чревато немалым штрафом от судебных приставов (ч. 3 ст. 17.14, ч. 1 ст. 23.68 КоАП РФ):

для организации — от 50 000 до 100 000 руб.;

для ее руководителя (или ИП) — от 15 000 до 20 000 руб.

Совет

Взыскатель может представить работодателю только оригинал исполнительного документа (ч. 1 ст. 9 Закона № 229-ФЗ). А вот судебные приставы с недавних пор направляют копию такого документа (к примеру, исполнительного листа, судебного приказа) (ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ). И по этой копии надо удерживать деньги так же, как и по оригиналу.

По-хорошему, копия должна быть заверена по всем правилам судебно-исполнительского делопроизводства (п. 3.1.7.19 Инструкции, утв. Приказом ФССП от 10.12.2010 № 682) (образец см. в , 2017, № 15, с. 40). Если же полученная работодателем копия исполнительного документа не заверена, то имеет смысл связаться с тем отделом приставов, откуда пришел документ, чтобы там подтвердили, что он настоящий.

На что ориентироваться при индексации

Если в исполнительном документе, поступившем в бухгалтерию, не прописан особый порядок индексации алиментов, то изначально коэффициент индексации вы определяете так (п. 1 ст. 117 СК РФ; ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ):

Сумма алиментов, удерживаемая с работника

Впоследствии можно пользоваться следующей формулой:

Сумма алиментов, удерживаемая с работника

Обратите внимание, что берется прожиточный минимум, установленный:

по тому субъекту РФ, где проживает лицо, получающее алименты (а не по региону, где живет сам работник-алиментщик или находится организация-работодатель);

для той социально-демографической группы населения, к которой относится получатель алиментов. То есть если алименты взыскиваются на ребенка, надо брать «детский» прожиточный минимум, если на мать-пенсионерку — значит, подставляем минимум для пенсионеров.

Если же в регионе, где живет получатель алиментов, не установлена величина прожиточного минимума для его социально-демографической группы, то нужно ориентироваться на прожиточный минимум для этой группы, установленный в целом по России (п. 1 ст. 117 СК РФ).

Кстати, Закон требует от работодателей при каждой индексации алиментов издавать приказ или распоряжение руководителя (ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ).

Внимание

В случае снижения величины прожиточного минимума алименты нужно удерживать в той сумме, в которой они удерживались в предыдущем квартале (п. 5.2 Методических рекомендаций, утв. ФССП 19.06.2012 № 01-16).

В России есть целый ряд регионов, где величина прожиточного минимума внутри субъекта разная (например, для северной части — одна, а для остальной территории — другая). Так обстоят дела, в частности, в Республиках Карелия (Постановление Правительства Республики Карелия от 17.08.2017 № 282-П) и Коми (приложение к Постановлению Правительства Республики Коми от 31.10.2017 № 578), в Красноярском крае (Постановление Правительства Красноярского края от 11.10.2017 № 609-п), в Иркутской области (Постановление Правительства Иркутской области от 30.10.2017 № 703-пп).

Если бухгалтер знает, где именно проживает получатель алиментов, проблем нет. А вот если не знает и нет возможности это выяснить, тогда целесообразно направить письменный запрос в ту службу судебных приставов, откуда получен исполнительный документ. А в ожидании ответа — удерживать алименты в размере прожиточного минимума, установленного в целом по конкретному субъекту.

Трудности пересчета

Дело в том, что величина регионального прожиточного минимума на конкретный квартал становится известна, как правило, уже по прошествии этого квартала. К примеру, большинство регионов утвердили свой минимум на III квартал 2017 г. лишь в конце октября — в начале ноября, то есть уже в IV квартале.

Внимание

Если работник-алиментщик уволился до того, как стало известно о повышении прожиточного минимума за прошедший квартал, бухгалтер ничего пересчитывать не должен.

Естественно, возникает вопрос: надо ли в случае повышения минимума пересчитывать и доудерживать с работника алименты? Нигде в законодательстве ответа нет. На бухгалтерских форумах встречаются рекомендации, что при индексации алиментов нужно брать величину прожиточного минимума, известную на момент расчета.

Однако если так делать, то получится, что размер алиментов будет «опаздывать» за реальным прожиточным минимумом того квартала, за который они выплачены. Таким образом, будут нарушаться права получателя алиментов.

Поэтому самый безопасный вариант для работодателя такой: если нормативный акт о повышении величины прожиточного минимума вступает в силу по истечении того квартала, за который алименты уже удержаны, их нужно пересчитать за этот период. Кстати, именно такие разъяснения нашему журналу в свое время давал представитель столичного Управления Федеральной службы судебных приставов (см. , 2014, № 17, с. 42).

Пример. Индексация фиксированных алиментов и их доудержание в связи с ростом прожиточного минимума

Условие. 4 сентября 2017 г. в организацию поступил исполнительный лист от 28.08.2017, по которому размер алиментов, подлежащих удержанию с доходов сотрудника Иванова А.С. на содержание его ребенка, определен в твердой денежной сумме и составляет 12 000 руб. Ребенок — получатель алиментов проживает в г. Выборге Ленинградской области.

На момент первого удержания алиментов прожиточный минимум на детей в этом регионе был известен лишь за II квартал 2017 г. и составлял 9259 руб. (Постановление Правительства Ленинградской области от 10.08.2017 № 322) Его значение на III квартал 2017 г. увеличилось до 9356 руб. (Постановление Правительства Ленинградской области от 07.11.2017 № 450) Соответствующий нормативный акт вступил в силу 24 ноября 2017 г.

Решение. Действовать надо так.

Шаг 1. Индексируйте размер алиментов, подлежащих удержанию из зарплаты сотрудника за ноябрь:
12 000 руб. x 9356 руб. / 9259 руб. = 12 125,72 руб.

Шаг 2. С ближайшей выплаты дохода сотруднику, помимо алиментов, удержите за сентябрь и октябрь по 125,72 руб. Итоговая сумма доудержания составит 251,44 руб. (125,72 руб. х 2 мес.).

И помните, что при каждой выплате зарплаты вы можете удержать с работника не более 70% его чистого дохода (то есть за вычетом НДФЛ) (ч. 3 ст. 99 Закона № 229-ФЗ; ст. 138 ТК РФ).

* * *

Кстати, с 25 ноября 2017 г. действует еще одна поправка (ч. 6 ст. 30 Закона № 229-ФЗ (ред., действ. с 25.11.2017)): приставы теперь вправе взыскивать долги по алиментам и после наступления оснований для прекращения их выплаты (к примеру, после достижения ребенком совершеннолетия (п. 2 ст. 120 СК РФ)). Ведь нередко после прекращения исполнительного производства за человеком сохраняется непогашенная задолженность по алиментам. ■

art_aut_id="39"
М.А. Кокурина,
старший юрист
Сотрудница, получив больничный лист по беременности и родам в конце этого года, может решить уйти в декретный отпуск в начале следующего. Работодатель обязан предоставить ей более поздний отпуск по ее заявлению. Только не надо забывать, что для расчета пособия по беременности и родам нужно взять уже другой расчетный период. И поэтому сумма пособия может получиться больше.

Если работница хочет перенести декрет на начало 2018 года

Могут ли не совпадать даты больничного и отпуска по беременности и родам

Эти даты могут не совпадать, потому что в законе одновременно предусмотрены (ст. 255 ТК РФ):

обязанность работодателя предоставить отпуск по беременности и родам по заявлению работницы;

право работницы подать заявление о предоставлении такого отпуска на основании листка нетрудоспособности. В больничном листке врач указывает дату начала отпуска по беременности за 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов. Продолжительность отпуска после родов — 70 календарных дней (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110). Эти дни до родов и после них — рекомендуемый для женщины период прекращения трудовой деятельности для сохранения здоровья ее и ребенка. При этом женщина сама вправе решать, когда ей уйти в отпуск и когда из него выйти.

Рассказываем работнице

Более поздний уход в отпуск по беременности и родам не переносит окончание такого отпуска на более позднюю дату. Отпуск в любом случае закончится, например, при нормальных родах через 70 календарных дней после родов. То есть он будет короче на то количество дней, на которое женщина позже ушла в декрет по своему заявлению (Решение ВС от 14.11.2012 № АКПИ12-1204).

Если сотрудница просит перенести отпуск по беременности на следующий год, значит, так и надо сделать. Тем более что работы с расчетами у вас не прибавится

Если сотрудница просит перенести отпуск по беременности на следующий год, значит, так и надо сделать. Тем более что работы с расчетами у вас не прибавится

Таким образом, если сотрудница, даже имея на руках больничный, не приносит заявление о декретном отпуске, работодатель не вправе отправить ее в такой отпуск. Пока она работает, ей надо платить зарплату.

Предположим, женщина получит больничный по беременности и родам с 06.12.2017. Она вправе написать заявление на отпуск по беременности и родам с этой же даты. Но может подать заявление об уходе в отпуск и с 01.01.2018. Тогда за период с 6 по 31 декабря нужно выплатить ей зарплату. Период с 1 января 2018 г. продолжительностью 114 календарных дней при нормальных родах будет «оплачен» пособием по беременности и родам ((70 календ. дн. +70 календ. дн.) – 26 календ. дн.).

Оплачиваем отпуск по беременности и родам

Если женщина захотела пойти в декретный отпуск уже в 2018 г., бухгалтеру нужно действовать так.

Шаг 1. Возьмите у работницы листок нетрудоспособности и заявление на отпуск по беременности и родам. В заявлении должна быть указана дата начала такого отпуска, допустим 01.01.2018.

Справка

Вместе с заявлением и больничным сотрудница может принести справку о постановке на учет в ранние сроки беременности, датированную 2017 г. Но единовременное пособие за раннюю постановку на учет в таком случае должно выплачиваться вместе с пособием по беременности и родам (пп. 19, 22—24 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 23.12.2009 № 1012н). Ведь страховой случай, по которому возникает право на такие пособия, один — «беременность и роды».

Если к моменту подачи работницей заявления пособие в связи с постановкой на учет в ранние сроки будет проиндексировано, его нужно будет выплатить в 2018 г. в сумме, установленной на 2018 г.

Шаг 2. Рассчитайте пособие по беременности и родам.

Сделайте это не позднее 10 календарных дней со дня подачи работницей заявления на отпуск по беременности и родам (ч. 5 ст. 13, ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ); п. 18 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 23.12.2009 № 1012н).

Для расчета пособия возьмите расчетный период 2017 и 2016 гг. — 2 года, предшествующие году, в котором начался отпуск по беременности и родам (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Не забудьте, что:

2016 г. был високосным, поэтому продолжительность расчетного периода у вас будет 731 календарный день (Письмо ФСС от 03.03.2017 № 02-08-01/22-04-1049л);

если в 2016 и 2017 гг. сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, нужно предложить ей замену годов расчетного периода, если такая замена приведет к увеличению рассчитываемого пособия;

если до ухода в декрет общий страховой стаж сотрудницы менее 6 месяцев, в расчетном периоде она не имела заработка или ее фактический средний ежемесячный заработок в расчетном периоде за полный календарный месяц меньше МРОТ, то пособие нужно начислить исходя из МРОТ 7800 руб. (ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ; ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ; п. 11(1) Положения, утв. Постановлением Правительства от 15.06.2007 № 375);

предельный размер базовой суммы для начисления страховых взносов за 2016 г. — 718 000 руб., за 2017 г. — 755 000 руб. (Постановления Правительства от 26.11.2015 № 1265, от 29.11.2016 № 1255) Поэтому предельная сумма пособия, которая может быть выплачена при нормальном течении беременности и родов, в нашем примере составит 229 715,46 руб. ((718 000 руб. + 755 000 руб.) / 731 д. x 114 дн.) (ч. 3.3 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Шаг 3. Выплатите пособие по беременности и родам. Это следует сделать в дни выплаты ближайшей зарплаты (ч. 1 ст. 15 Закона № 255-ФЗ).

* * *

До декретного отпуска работница вправе взять очередной оплачиваемый отпуск, если он у нее есть. Отказать в таком отпуске вы не можете. ■

art_aut_id="39"
М.А. Кокурина,
старший юрист
Если у сотрудника заболел ребенок, в медицинском учреждении выпишут больничный независимо от того, сколько дней до этого в году работник уже ухаживал за больным ребенком. А вот бухгалтеру такие дни ухода нужно учитывать, потому что выплата пособия за дни сверх лимита, установленного законодательно, не будет возмещаться из ФСС. Особенно актуально это в конце года.

Контролируем лимит дней по «детским» больничным

Ограничения по оплачиваемым дням ухода за больным ребенком

От возраста и заболевания ребенка зависит, сколько дней в календарном году вы обязаны оплатить работнику, ухаживающему за больным ребенком (ч. 5 ст. 6 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ)).

Возраст ребенка Код причины нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности Количество календарных дней, за которые выплачивается пособие при амбулаторном лечении или совместном пребывании в стационаре
по одному случаю за календарный год
До 7 лет 12 — заболевание ребенка, приведенное в Перечне Минздравсоцразвития (утв. Приказом Минздравсоцразвития от 20.02.2008 № 84н) Все дни, указанные в больничных, в пределах лимита за календарный год 90
09 — уход за больным членом семьи
11 — заболевание ребенка, приведенное в Перечне Правительства (утв. Постановлением Правительства от 01.12.2004 № 715)
60
От 7 до 15 лет 15 45
От 15 до 18 лет 7 30
До 18 лет 13 — ребенок-инвалид Все дни, указанные в больничных, но не более 120 120
14 — поствакцинальное осложнение или злокачественное образование Все дни, указанные в больничных
15 — ВИЧ-инфицированный ребенок

Подробнее о позиции специалистов ФСС читайте:

2016, № 19, с. 28

Код причины нетрудоспособности и возраст ребенка вы увидите:

в строке «Причина нетрудоспособности»;

в блоке «По уходу» предъявленного вам работником больничного листка.

Обращаем ваше внимание, что в законодательстве не сказано, как считать лимит оплачиваемых дней в ситуациях, когда:

возрастная группа ребенка изменилась во время болезни;

ребенок заболел еще раз в течение года уже после изменения возрастной группы.

И официальной позиции ФСС по этому вопросу нет.

Как нам разъясняли специалисты этого ведомства, все считается в пользу родителей.

Так, если в период болезни возрастная группа ребенка изменится, то берется лимит оплачиваемых дней, действовавший на начало страхового случая. Допустим, шестилетний ребенок заболел, в период болезни ему исполнилось 7 лет. Родителю можно оплачивать 60 дней в этом календарном году.

Если ребенок заболеет уже после того, как ему исполнится 7 или 15 лет, то лимит оплачиваемых дней нужно считать для новой возрастной группы без учета оплаченных в текущем году дней по предыдущей возрастной группе. Предположим, 21 сентября 2017 г. ребенку исполнилось 7 лет. После этой даты до конца года по новым страховым случаям нужно будет оплачивать не более 45 календарных дней больничного по уходу независимо от того, сколько дней уже было оплачено до того, как ребенку исполнилось 7 лет.

Но не все так однозначно на практике. В отделениях ФСС на местах есть иные точки зрения по повторным случаям болезни, наступившим после изменения возрастной группы ребенка:

нужно оплачивать дни в пределах возрастной группы ребенка, которая была на начало календарного года, то есть брать максимальный лимит оплачиваемых дней по возрасту ребенка на начало года. Допустим, матери шестилетнего ребенка в течение 2017 г. уже было оплачено 42 дня больничного в связи с уходом за ним. Если ребенок заболеет в этом же году после того, как ему исполнится 7 лет, до конца года матери можно оплатить еще не более 18 дней (60 дн. (лимит для возраста до 7 лет) – 42 дн.);

нужно оплачивать недоиспользованные дни в пределах лимита по новой возрастной группе. При таком расчете в нашем примере матери можно будет оплатить еще лишь 3 дня (45 дн. (лимит для возраста от 7 до 15 лет) – 42 дн.).

Совет

Чтобы избежать проблем с возмещением пособия, самым безопасным будет выяснить в своем отделении ФСС, как они считают оплачиваемые дни болезни в течение года при смене ребенком возрастной категории.

Важно, с какого периода у вас работает сотрудник

Чтобы не ошибиться с расчетами лимита «больничных» дней по работнику, который пришел к вам в компанию не с начала текущего года, попросите его принести вам справку об оплаченных ему «детских» больничных у других работодателей в этом году (Письмо ФСС от 24.05.2016 № 02-11-09/15-05-128ОП).

Такую справку он может взять:

или у бывшего работодателя;

или в медучреждении, которое выдавало ему больничный лист по уходу.

Предупреждаем работника

Если представить работодателю недостоверную информацию о количестве оплаченных дней «детских» больничных, то выплата пособия по нетрудоспособности за дни свыше лимита будет необоснованной. Компания не получит возмещение такой суммы из ФСС и будет вправе удержать сумму необоснованно выплаченного пособия с работника в качестве возмещения материального ущерба (п. 1 ч. 2 ст. 4.3, ч. 2 ст. 15.1 Закона № 255-ФЗ; ст. 238 ТК РФ).

Кстати, вы сами можете обратиться в свое отделение ФСС с запросом о количестве оплаченных застрахованному работнику дней в году по уходу за больным ребенком.

Проверьте заполнение больничных листов

Посмотрите, чтобы в разделе листка нетрудоспособности, заполняемом работодателем, был указан правильный период, за который выплачивается пособие.

Предположим, сотрудница принесла листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте 8 лет со 2 по 10 ноября. В 2017 г. ей уже оплачен 41 день по уходу. Поэтому, исходя из ее лимита 45 дней на текущий год, вы вправе оплатить ей только 4 дня. Тогда в листок нужно было вписать только 4 дня.

Больничный лист

«Детский» больничный в табеле

Обратите внимание, что все дни временной нетрудоспособности по уходу за болеющим ребенком признаются днями отсутствия по уважительной причине.

Только в табеле учета рабочего времени они должны быть отмечены по-разному: оплачиваемые дни — кодом «Б» (19), неоплачиваемые дни — кодом «Т» (20).

От трудового стажа работника зависит размер пособия

Трудовой стаж влияет на то, сколько процентов от среднего заработка составит пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком (ч. 1, 3 ст. 7 Закона № 255-ФЗ).

Группа, к которой относится ребенок Продолжительность лечения
Амбулаторное лечение первые 7 (для группы 2) или 10 дней (для группы 1), лечение в стационаре Амбулаторное лечение в последующие дни
Группа 1. Дети:
в возрасте до 15 лет;
в возрасте до 18 лет — инвалиды, ВИЧ-инфицированные, страдающие поствакцинальным осложнением или злокачественным новообразованием
если стаж до 5 лет, то 60% среднего заработка;
если стаж от 5 до 8 лет, то 80% среднего заработка;
если стаж 8 лет и более, то 100% среднего заработка
50% среднего заработка
Группа 2. Дети в возрасте от 15 до 18 лет Более 7 дней не оплачиваются

* * *

Если сотрудник исчерпал годовой лимит оплачиваемых дней ухода за больным ребенком, то за дни, превышающие годовую норму, вы не должны начислять пособие. А в случае переплаты пособия работнице за лишние дни работодателю придется уплатить недоимку по взносам и подать уточненный расчет по взносам в ИФНС. ■

art_aut_id="36"
М.Г. Мошкович,
старший юрист
По ТК деньги за отпуск положено выплачивать за 3 календарных дня до его начала. Но если отпуск понадобился срочно и работник принес заявление позже этого срока, то выполнить требование Кодекса практически невозможно. И хотя возникает такая ситуация исключительно из-за желания руководства пойти человеку навстречу, компанию в случае проверки оштрафует трудинспекция. Шансы отбиться от штрафа в суде есть, но полностью полагаться на это пока рано.

Внезапный отпуск работника: риски компании

О том, когда работодатель обязан перенести отпуск, читайте:

2017, № 11, с. 37

Как предоставляется отпуск

Начнем с того, что такого понятия, как «заявление на очередной отпуск», в ТК нет в принципе. Предполагается, что работники должны ходить в отпуск по графику, составленному заблаговременно — не позднее чем за 2 недели до начала нового календарного года. А за 2 недели до отпуска нужно издать приказ о его предоставлении и ознакомить работников с этим приказом (ст. 123 ТК РФ).

Такая схема не всем удобна и зачастую не соблюдается. То есть графики составляются, поскольку делать это обязательно. Но если планы работника поменялись, то он подает заявление о предоставлении отпуска в другой срок и в график вносят изменения. Это не запрещено. Но проблема в том, что работники иногда просят об отпуске весьма неожиданно, буквально со следующего дня.

Согласившись на это, компания неизбежно нарушит сроки выплаты отпускных (ст. 136 ТК РФ). Тем более вы не успеете вовремя ознакомить работника с приказом — трудовая инспекция тоже квалифицирует это как нарушение (ст. 123 ТК РФ; Решение Ивановского облсуда от 30.03.2017 № 21-82/2017). Кроме того, при любой просрочке выплат (независимо от вины в ней организации) работнику полагается компенсация (ст. 236 ТК РФ). Если вы не будете ее начислять при выплате отпускных с опозданием, проверяющие это тоже отметят как невыполнение требований ТК.

Рассказываем работнику

Работодатель не обязан переносить отпуск, предусмотренный графиком, по требованию работника (ст. 123 ТК РФ). Такие вопросы решаются соглашением сторон.

К сожалению, Минтруд считает, что нормы ТК о сроках выплаты отпускных императивны и исключений не допускают (Письмо Минтруда от 26.08.2015 № 14-2/В-644). Таким образом, велика вероятность, что результатом проверки будет штраф за нарушение ТК (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):

для компании — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,

для руководителя — на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Как избежать нарушений

Обычно предлагается три «безопасных» способа обойти проблему. Все они не идеальны.

В отпуск зимой? А почему нет! Важно только, чтобы работник и работодатель согласовали даты отпуска

В отпуск зимой? А почему нет! Важно только, чтобы работник и работодатель согласовали даты отпуска

Способ 1. Предоставить работнику отпуск без сохранения содержания на 1—3 дня, а затем уже — очередной отпуск. Но, во-первых, работник может и не захотеть брать дни за свой счет. Во-вторых, срок ознакомления работника с приказом об отпуске все равно будет нарушен.

Способ 2. Попросить работника сначала взять отгулы (например, полагающиеся ему дни отдыха за сверхурочную работу или за работу в выходной), а потом — отпуск. Возражения тут те же, что и в способе 1, к тому же отгулы есть не у всех.

Способ 3. Фактически разрешить работнику отпуск в период, когда он просит, а документально оформить его на «правильные» даты. Это наиболее оптимальный вариант. Но однажды вы можете оказаться в сложной ситуации из-за расхождения табеля с реальностью. Например, если отпускник получит травму в день, когда он официально числится работающим, она будет считаться несчастным случаем на производстве. А в случае прогула вы не сможете наказать работника, формально находящегося в отпуске.

Как оспорить штраф

Если вашу компанию уже наказали, можно попробовать оспорить штраф в суде. В последнее время судьи нередко встают в таких спорах на сторону работодателя, указывая, что его вины в нарушении сроков в комментируемой ситуации нет. А по правилам КоАП штраф без вины невозможен (ч. 1 ст. 1.5, ч. 1, 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

Так, ТК допускает перенос отпуска на другой срок с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ), следовательно, руководитель вправе сделать это в интересах работника с той даты, с которой он просит. А предоставление отпуска со следующего дня объективно исключает возможность уведомления работника за 2 недели и оплаты отпуска не позднее чем за 3 дня до его начала. Многие суды учитывают эти обстоятельства (Решения Ивановского облсуда от 30.03.2017 № 21-82/2017; Ленинского райсуда города Воронежа от 03.03.2015 № 12-60/2014; Старополтавского райсуда Волгоградской области от 10.03.2015 № 12-8/2015). При этом отпускные, конечно же, нужно постараться выплатить в самый короткий срок с учетом времени подачи заявления — это также будет для вас плюсом в суде.

Более того, некоторые судьи даже считают, что работодатель не должен платить компенсацию за просрочку выплаты в подобных ситуациях (Решение ВС Удмуртской Республики от 25.01.2016 № 7-8/2016). Хотя по ТК она выплачивается независимо от вины компании в несоблюдении сроков выплаты (ст. 236 ТК РФ).

Иногда штрафы за несвоевременную оплату отпуска отменяют из-за малозначительности нарушения. То есть суд все же считает работодателя виноватым в просрочке, но ограничивается устным замечанием, поскольку нарушение каких-либо вредных последствий не имело (ст. 2.9 КоАП РФ; п. 21 Постановления Пленума ВС от 24.03.2005 № 5; Решение Ульяновского облсуда от 20.10.2016 № 7-480/2016). Кстати, трудинспекция также вправе не штрафовать вас по этому основанию, так что укажите на малозначительность нарушения и проверяющим тоже (ст. 2.9 КоАП РФ):

в возражении на акт проверки;

в отдельном ходатайстве при рассмотрении материалов «трудовой» проверки.

* * *

К сожалению, гарантировать успех в суде на 100% нельзя. Отдельные суды все равно считают работодателя виновным в нарушении сроков и даже не хотят отменять штраф за малозначительностью (Решение Благовещенского горсуда Амурской области от 10.01.2017 № 12-32/2017(12-1819/2016;)). Поэтому объясняйте эту ситуацию работникам, чтобы они по возможности планировали свой отпуск хотя бы за 2 недели. Ведь компания вправе придерживаться графика отпусков и отказать работнику во внеплановом отпуске, чтобы не создавать себе ненужных проблем. ■

art_aut_id="71"
А.Ю. Никитин,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
По мнению Минфина, при погашении или перепродаже долга, приобретенного по договору уступки права требования (цессии), гражданин должен заплатить НДФЛ со всей суммы полученного дохода. То есть уменьшать доходы на расходы, связанные с покупкой этого долга, нельзя. Но не стоит расстраиваться: налоговая служба, приняв во внимание позицию Президиума Верховного суда, разрешила учитывать такие расходы.

Перепродажа долга физлицом: как заплатить НДФЛ

Можно ли учесть расходы на покупку долга

В момент покупки дебиторской задолженности организации у вас не возникает ни дохода, ни каких-либо обязательств по НДФЛ. А вот в дальнейшем, если вы перепродадите этот долг или если организация-должник, чью задолженность вы приобрели, ее погасит, потребуется уплатить НДФЛ с полученного дохода (п. 1 ст. 210 НК РФ).

Вопрос в том, можно ли уменьшить доход от продажи долга на расходы по его покупке? На первый взгляд, ответ очевиден: конечно, да! Но не так все просто.

Позиция 1. Учитывать расходы на покупку долга нельзя. Длительное время так считали и Минфин, и ФНС. Аргументы такие: возможность учесть расходы при уступке прав требования прямо предусмотрена законом, но только в отношении договоров участия в долевом строительстве или по другим договорам, связанным с ним (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). То есть законодатель осознанно распространил этот порядок лишь на конкретную категорию сделок по продаже имущественных прав.

Но предметом уступки могут являться иные отношения. Если, например, гражданин приобрел право требовать оплату за поставленные товары или возврат денег по договору займа, то сумма дохода, полученного им от перепродажи или при погашении этих долгов, облагается НДФЛ полностью (Письмо Минфина от 01.08.2013 № 03-04-05/30965).

Эта позиция нашла поддержку и у судов (см., например, Постановление 15 ААС от 29.06.2015 № 15АП-9253/2015).

При перепродаже долгов с признанием расходов нет проблем только по договорам участия в долевом строительстве

При перепродаже долгов с признанием расходов нет проблем только по договорам участия в долевом строительстве

Позиция 2. Расходы на покупку долга уменьшают доход от уступки. Одно из дел, где выиграли налоговики, было пересмотрено в порядке надзора Президиумом Верховного суда. И судьи решили, что лишение физлица возможности учесть расходы при уступке прав требования противоречит общим принципам определения доходов, которые приведены в ст. 41 НК РФ. Налогом может облагаться только экономическая выгода в виде разницы между суммой, полученной от перепродажи долга (или при его погашении), и суммой, уплаченной при его приобретении (Постановление Президиума ВС от 22.07.2015 № 8ПВ15).

Налоговая служба приняла к сведению мнение Президиума ВС, согласившись, в конце концов, с тем, что расходы физлица на покупку права требования долга могут быть учтены при расчете налоговой базы по НДФЛ. Кроме того, налоговики вспомнили, что согласно разъяснениям того же Минфина судебные акты Верховного суда имеют приоритет перед письмами ведомств и в случае противоречий руководствоваться надлежит именно актами ВС (Письмо ФНС от 09.02.2016 № БС-4-11/1889@). А региональные УФНС даже отменяли решения инспекций еще до появления разъяснений ФНС (Апелляционное определение Мосгорсуда от 22.12.2015 № 33а-47932/2015).

А вот сам Минфин до сих пор продолжает придерживаться прежнего подхода (Письма Минфина от 13.02.2017 № 03-04-06/7836, от 24.03.2016 № 03-04-05/16489).

Мы решили обратиться за комментариями к специалисту ведомства.

Учет расходов при перепродаже долга

СТЕЛЬМАХ Николай Николаевич СТЕЛЬМАХ Николай Николаевич
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

— Для целей уплаты НДФЛ учет расходов налогоплательщика при уступке прав требования предусмотрен только в отношении договоров участия в долевом строительстве (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). При уступке прав требования в иных случаях (например, при перепродаже дебиторской задолженности организации) уменьшить полученные доходы на расходы, связанные с приобретением этих прав, нельзя. Это не предусмотрено положениями статей 218—220 НК РФ.

Что касается Постановления Президиума ВС от 22.07.2015 № 8ПВ15, то им были отменены принятые по делу судебные акты, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. То есть нельзя считать, что спор был окончательно решен в пользу налогоплательщика. Поэтому гражданин, получивший доход от перепродажи долга или оплату его от организации-должника, не вправе учесть расходы на покупку этого долга. Если гражданин заявит такие расходы в декларации, а инспекция доначислит НДФЛ, решение может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган, а затем в суд.

Тем не менее вероятность того, что такой спор дойдет до суда, невелика. К тому же суды также ссылаются на позицию Президиума ВС и указывают, что облагаемый НДФЛ доход при перепродаже долга должен определяться как разница между суммой, полученной при новой уступке, и затратами на его покупку (Постановление АС УО от 01.06.2016 № Ф09-5229/16; Апелляционное определение Мосгорсуда от 22.12.2015 № 33а-47932/2015).

Кто должен заплатить налог в бюджет

В случае когда компания-должник погашает задолженность, приобретенную вами по договору уступки, она признается налоговым агентом, обязана удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с выплачиваемого дохода (пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ; Письмо Минфина от 13.02.2017 № 03-04-06/7836).

Если организация готова посчитать НДФЛ с учетом ваших расходов на покупку долга, предоставьте ей документы, подтверждающие эти расходы. Иначе налог будет удержан с полной суммы дохода, а для перерасчета потребуется сдать декларацию по форме 3-НДФЛ и написать заявление на возврат налога. То же самое придется сделать, если компания не считает себя налоговым агентом по таким сделкам (как при продаже физлицом имущества и имущественных прав (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ)).

Если вы долг перепродаете, то есть право требования переуступается новому кредитору, то с денег, полученных за уступку, вы должны заплатить налог самостоятельно, также подав декларацию по итогам года.

В этом случае покупатель долга, даже если это организация, не признается налоговым агентом (п. 2 ст. 226, подп. 2 п. 1, пп. 2, 3 ст. 228 НК РФ).

* * *

Еще один случай, когда компания не будет являться налоговым агентом при выплате физлицу суммы долга, — это когда гражданин зарегистрирован в качестве ИП и его деятельность связана с покупкой-продажей долгов.

Тогда он должен сам уплатить НДФЛ (либо другие налоги, например налог при УСН, если он применяет этот спецрежим) с доходов, полученных от компании-должника (подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ).

Однако для того, чтобы налоговики впоследствии признали такой доход доходом от предпринимательской деятельности, предпринимателю желательно внести в ЕГРИП соответствующий код ОКВЭД. На наш взгляд, для этого подходит код 64.99 ОКВЭД «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». ■

Проекты

Принимаются

Полные тексты комментируемых принятых законопроектов можно найти:

раздел «Законопроекты» системы КонсультантПлюс

Предновогодние налоговые поправки

Проекты Законов № 274631-7, 261295-7, 113663-7, 1098704-6

Одобрены Советом Федерации 22.11.2017

Законодатели одобрили пакет поправок в НК РФ. Вот к чему нужно готовиться:

компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет при приобретении (модернизации) ОС 3—7-й амортизационных групп (см. , 2017, № 20, с. 93). То есть уменьшать сумму налога на прибыль к уплате на сумму расходов на эти ОС с соблюдением предельного размера вычета;

доход у физлица в виде прощенного ему долга, а также в виде материальной выгоды от экономии на процентах будет возникать, только если долг прощен, а заем (кредит) выдан взаимозависимым лицом (подп. 1 п. 1 ст. 212, подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ);

в случае непредставления налоговым агентом расчетов 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ из-за реорганизации их должен будет представить его правопреемник;

экспортеры, имеющие право на нулевую ставку НДС по некоторым видам деятельности, смогут от нее отказаться и применять в зависимости от вида реализуемых товаров (работ, услуг) ставку 18 или 10%, подав в ИФНС заявление не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется такой переход (см. , 2017, № 9, с. 94);

страховые взносы за себя ИП будут платить в твердой сумме, без привязки к МРОТ. Размеры зафиксированы на 3 года вперед. В частности, в 2018 г. при ежегодном доходе не более 300 000 руб. пенсионный взнос составит 26 545 руб., а медицинский — 5840 руб. При этом взносы, исчисленные с дохода свыше 300 000 руб., нужно будет уплачивать не позднее 1 июля следующего года, а не 1 апреля (п. 2 ст. 432 НК РФ). Также уточнено, что ИП на «доходной» УСН и на ЕНВД без наемных работников могут уменьшать исчисленный налог к уплате на всю сумму страховых взносов (п. 3.1 ст. 346.21, п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ);

с 2018 г. не платить налог на имущество с движимых ОС можно будет, только если регион введет такую льготу (п. 25 ст. 381, ст. 381.1 НК РФ). А если не введет, то ставка по таким ОС не должна будет превышать 1,1%;

реализация невыделанных шкур животных, а также лома черных и цветных металлов будет облагаться НДС. В большинстве случаев налог будут исчислять покупатели как налоговые агенты;

застройщики смогут учитывать для целей налогообложения взносы в компенсационный фонд (формируемый для обеспечения исполнения обязательств перед дольщиками), а выплаты дольщикам за счет средств этого фонда не будут облагаться НДФЛ (см. , 2017, № 18, с. 93);

местные власти смогут отсрочить начисление пеней в отношении недоимки по налогу на имущество физлиц (исчисляемого с кадастровой стоимости), возникшей за период 2016 г., до 1 июля 2018 г., за период 2017 г. — до 1 июля 2019 г. Такое право у них уже есть в отношении недоимки за 2015 г. (п. 4.1 ст. 75 НК РФ)

Отсрочка применения онлайн-ККТ

Проекты Законов № 18416-7, 186057-7

Одобрены Советом Федерации 22.11.2017

Покупка и обслуживание онлайн-кассы — это дополнительные расходы. Но многим ИП пока об этих расходах думать не нужно. В том числе тем, кто оказывает услуги общепита на ЕНВД или ПСН

Покупка и обслуживание онлайн-кассы — это дополнительные расходы. Но многим ИП пока об этих расходах думать не нужно. В том числе тем, кто оказывает услуги общепита на ЕНВД или ПСН

Некоторым организациям и ИП разрешат не применять онлайн-кассы еще 1 год, то есть до 1 июля 2019 г. (ч. 7, 8, 11 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ) Такую отсрочку получат:

ИП на ЕНВД или ПСН, без работников торгующие в розницу и оказывающие услуги общепита (при найме сотрудника предпринимателю придется зарегистрировать ККТ в течение 30 дней со дня заключения трудового договора);

организации и ИП на ЕНВД, занимающиеся прочими видами деятельности;

ИП на ПСН, за исключением тех, кто занимается розничной торговлей, оказанием услуг общепита, услуг носильщиков, услуг по приему стеклотары и вторсырья (кроме металлолома), услуг по присмотру и уходу за детьми, инвалидами, больными и престарелыми;

организации и ИП, оказывающие услуги населению и выдающие БСО, за исключением тех, кто оказывает услуги общепита и имеет работников;

ИП без работников, занимающиеся торговлей через торговые автоматы.

При этом предпринимателям на ЕНВД и ПСН предоставят налоговый вычет в сумме расходов на покупку ККТ (не более 18 000 руб. в расчете на один аппарат) при условии регистрации аппарата до окончания срока, в течение которого они освобождены от применения ККТ (см. , 2016, № 23, с. 94).

Введение в России системы tax-free

Проект Закона № 204712-7

Одобрен Советом Федерации 22.11.2017

С 2018 г. для иностранцев введут систему tax-free по покупкам на сумму не менее 10 000 руб. (см. , 2017, № 13, с. 93). В связи с этим розничные магазины, включенные в специальный перечень, должны будут выдавать по требованию иностранцев документ для компенсации налога. А вместе с декларацией по НДС нужно будет представлять в ИФНС перечень (реестр) таких документов для применения ставки НДС 0% и получения налогового вычета. После пересечения иностранцем таможенной границы вместе с товарами у него возникнет право на возврат налога, а у магазина — на получение налогового вычета.

Максимальный размер НДФЛ-вычета по расходам на обучение

Проект Закона № 319755-7

Внесен в Госдуму 21.11.2017 депутатами фракции КПРФ

Максимум для социального вычета, предоставляемого на обучение ребенка, брата, сестры либо на собственное обучение, предлагают повысить с 50 000 до 100 000 руб. (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ) Эта величина не повышалась с 2007 г., а инфляция за последние 10 лет превысила 80%.

Налогообложение земельных участков бизнесменов

Проект Закона № 317530-7

Внесен в Госдуму 17.11.2017 депутатами фракций «Справедливая Россия» и «Единая Россия»

Для целей уплаты земельного налога кадастровую стоимость земельных участков, задействованных в предпринимательской деятельности, предлагается определять с учетом уровня их рентабельности. Например, при минимальной рентабельности налог должен рассчитываться исходя из минимального значения кадастровой стоимости. Это обеспечило бы безубыточность использования земель предпринимательством и учитывало бы фактическую способность налогоплательщиков к уплате налога (п. 1 ст. 3 НК РФ).

Порядок возврата страховых взносов за периоды до 2017 г.

Проект Закона № 315060-7

Внесен в Госдуму 15.11.2017 депутатом Госдумы

В НК хотят прописать порядок возврата страховых взносов, переплаченных до 2017 г. (ведь ФНС возвращает лишь переплату, возникшую с 1 января 2017 г.). В частности, за их возвратом нужно будет обращаться во внебюджетные фонды (ПФР и ФСС). И фонд в течение 10 рабочих дней должен будет принять решение о возврате. Сейчас такой порядок урегулирован лишь совместными письмами налоговиков и внебюджетных фондов (Письма ФНС № ГД-4-8/20655@, ФСС № 02-11-10/06-02-4386П от 13.10.2017; ПФР № НП-30-26/15844, ФНС № ГД-4-8/20020@ от 04.10.2017).

Уменьшение вычетов по налогу на имущество физлиц

Проект Закона № 307379-7

Внесен в Госдуму 08.11.2017 Законодательным собранием Краснодарского края

Для предотвращения снижения поступлений в местные бюджеты от налога на имущество физлиц предлагается разрешить местным властям уменьшать размеры налоговых вычетов, применяемых к объектам недвижимости (в частности, сейчас вычет равен кадастровой стоимости части объекта: по квартире — 20 кв. м, комнате — 10 кв. м, жилому дому — 50 кв. м). Пока же муниципалитеты вправе их только увеличивать (п. 7 ст. 403 НК РФ). ■

Анонс журнала «Главная книга» № 24, 2017 г.

Опоздали с СЗВ-М? Идите в суд!

Сотни тысяч рублей штрафа за один-два дня опоздания со сдачей формы СЗВ-М — это сегодняшняя реальность . Сумма штрафа зависит от количества застрахованных лиц, указанных в форме. Поэтому чем больше у вас работников, тем сильнее вас накажут. Но в судебном порядке такой штраф легко можно снизить до приемлемых сумм. О том, как это сделать, — в следующем номере .

Заем без процентов? Отражаем в отчетах

Заем реальный, а проценты виртуальные? Такое бывает, если вы решили ссудить деньги контрагенту. У него обязательств по выплате вам процентов нет, а у вас обязательства по отражению их в НДС-декла­рации есть. Мы покажем, как правильно заполнять раздел 7 в таких ситуациях. Заодно расскажем и про другие налоговые нюансы.

Обещаете скидки? Продумайте учет

«Черная пятница», «Цены пополам», «Почти даром» — в преддверии зимних праздников магазины часто предлагают покупателям различные привлекательные скидочные и бонусные программы. Пусть маркетологи продумывают содержание акций, а мы поможем разобраться с тем, как отразить их в налоговом учете.

Цените клиентов? Дарите подарки

Приближение Нового года обязывает компанию задуматься над подготовкой подарков своим клиентам и контрагентам . Как соблюсти приличия и сэкономить на налогах? Готовимся к празднику и рассматриваем варианты отражения подарочных расходов организации как представительские или рекламные.

Нужны заявления? Делаем шаблоны

Унифицированные формы перестали быть обязательными, но многие их применяют, потому что это привычно и удобно. Не менее удобно всегда иметь под рукой собственные шаблоны первички, которая не имеет утвержденных форм. Мы подготовили для вас образцы наиболее типичных заявлений, которые работники пишут работодателю. Надеемся, что они вас порадуют . ■

Что нужно сделать

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Инвентаризация в вопросах и ответах

Предновогодние траты работодателя: как учесть

НДФЛ: удерживаем и перечисляем в срок

Адрес в счете-фактуре: как указать без ошибок

Обзор налоговых судебных решений за III квартал 2017 года

Проблемная дебиторка: списать или взыскать?

Мигранты с патентом: все внимание на НДФЛ

Оплата жилья иногороднего работника: что с налогами и взносами

Переплата по взносам предпринимателя за себя: зачет и возврат

Уведомляем налоговую о переходе на УСН с 2018 года

Помощь от участников: прощание со льготой

НДС при передаче имущества для увеличения чистых активов общества

НДС-регистры бывшего упрощенца

Смена «авансового» порядка по налогу на прибыль

Утилизация неучтенных ТМЦ с истекшим сроком годности

Пониженные тарифы для упрощенцев: справедливость торжествует

Смена объекта при УСН: можно ли учесть старые расходы

ФНС вправе отменять решения управлений ФНС в течение 3 лет

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

«Новогодняя» работа, отпуска и премии

Индексация «твердых» алиментов целиком легла на работодателей

Если работница хочет перенести декрет на начало 2018 года

Контролируем лимит дней по «детским» больничным

Внезапный отпуск работника: риски компании

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Перепродажа долга физлицом: как заплатить НДФЛ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Проекты

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Анонс журнала «Главная книга» № 24, 2017 г.