Что нужно сделать

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Работник на удаленке за границей: что с НДФЛ и взносами

РСВ за 9 месяцев: как заполнить при применении трех тарифов

Как оформить и когда принять к учету электронные документы

Перевозочные документы переводят в цифру

Ожидаемый «слет» с УСН: к чему быть готовым

Получаем с перевозчика возмещение за потерянный груз: что с налогами

Отражение в учете покупателя возмещения, полученного от перевозчика за груз

Отражение в учете продавца возмещения, полученного им от перевозчика

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

«Ковидный» отчет и другие сюрпризы удаленки второго пришествия

Новые противовирусные рекомендации для работодателей

Пять «Мирных» заблуждений, или Как платить пособие, чтобы работник его получил

Как вести личные дела работников, не нарушив Закон о персональных данных

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ

Как будут считать численность для списания льготного кредита под 2%

Истории о спорных подотчетных: на чьей стороне суд

Дачная вода: когда нужна лицензия и кто платит водный налог

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Ответы для самозанятых «из первых уст»

Какие банковские вклады физлиц теперь застрахованы на 10 млн руб.

Стартовал второй тур акции «туристический кешбэк»

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Проекты

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Анонс журнала «Главная книга» № 22, 2020 г.

Что нужно сделать

! Сроки уплаты взносов приведены для организаций и ИП, которые не относятся к субъектам МСП из пострадавших отраслей. Субъекты МСП из пострадавших отраслей найдут свои особые сроки уплаты на сайте издательства «Главная книга» в разделе «Консультации».

11 ноября

Написать милую записку родным

В наш век высоких технологий бумажные письма практически канули в Лету. Поэтому в День написания бумажных писем мы предлагаем вам отметить этот праздник если не письмом, то запиской со словами любви членам своей семьи.

А о том, как оформить и когда принять к учету электронные документы, читайте в свежем номере .

16 ноября

Заплатить страховые взносы

Перечислите страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на травматизм с октябрьских выплат работникам.

Читайте:

— о том, как заполнить РСВ за 9 месяцев при применении трех тарифов страховых взносов;

— о распределении страховых взносов между спецрежимами (, 2020, № 20);

— о том, нужно ли начислять страховые взносы с выплат работнику, трудящемуся за границей на удаленке.

Сдать СЗВ-М

Работодателям необходимо представить в свое отделение Пенсионного фонда сведения о застрахованных лицах за октябрь.

Вам может быть интересна статья о представлении СЗВ-ТД на директора (, 2020, № 20).

20 ноября

Отчитаться по импортному НДС

Импортерам товаров из стран ЕАЭС нужно подать декларацию по косвенным налогам за октябрь, а также уплатить ввозной НДС за этот период.

При перевозке может случиться такая неприятность, как утеря груза. О том, какие налоги нужно уплатить при получении возмещения от перевозчика за потерянный груз, мы рассказали в нашей статье.

21 ноября

Отметить свой профессиональный праздник

В России 21 ноября принято отмечать День бухгалтера. Мы от всей души поздравляем людей этой профессии с их праздником! В этом году как никогда хочется пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья! А на страже вашего бухгалтерского здоровья, как и прежде, будем стоять мы, стараясь облегчить ваш труд нашими статьями, консультациями и онлайн-сервисами.

 ■
ШПАРГАЛКАОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="28"
Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт
С развитием Интернета дистанционная работа стала довольно популярной. А особенно актуальным этот вид взаимоотношений между работодателем и работником стал в связи с распространением коронавируса. Для заключения договора и начисления НДФЛ и взносов многие факторы имеют значение: является «удаленный» работник гражданином РФ или иностранного государства, в России или за границей он фактически выполняет работу, имеет он статус резидента РФ или нет.

Работник на удаленке за границей: что с НДФЛ и взносами

О требованиях к дистанционной работе читайте:

2017, № 14

 

О переводе работников на удаленку из-за коронавируса читайте:

2020, № 9; 2020, № 9; 2020, № 9; 2020, № 8

Вид договора зависит от места нахождения дистанционного работника?

Если известно, что работник будет удаленно выполнять свои обязанности не на территории нашей страны, а за границей, то, по мнению Минтруда, трудовой договор с таким человеком заключать нельзя. Причем это в равной степени касается как иностранных граждан, в том числе из стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии), так и граждан РФ. Свою позицию ведомство аргументирует так.

При заключении трудового договора с дистанционным работником работодатель по нормам ТК обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда такого работника. А по мнению Минтруда, за пределами РФ он этого сделать не сможет. К тому же процедура назначения пособия при несчастном случае или профессиональном заболевании возможна только при нахождении работника в России. Кроме того, нормы нашего трудового законодательства действуют только на территории РФ. И как следствие, они не могут распространяться на отношения с человеком, находящимся за рубежом (Письма Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245, от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578, от 09.12.2015 № 17-3/В-606).

Поэтому Минтруд предлагает с таким человеком заключать гражданско-правовой договор об оказании услуг либо о выполнении работ (Письма Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245, от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578, от 09.12.2015 № 17-3/В-606).

А вот Минфин и налоговики не имеют ничего против заключения трудового договора с иностранным гражданином или россиянином, который фактически работает за границей. Это следует из разъяснений по исчислению и уплате НДФЛ с доходов такого сотрудника, о чем мы будем говорить дальше. Поэтому если при проверке налоговики увидят такой трудовой договор, то претензии они предъявлять не будут и расходы по такому договору не снимут (Письмо Минфина от 18.07.2019 № 03-04-06/53227).

С выплат дистанционщику-иностранцу, чье рабочее место находится у него на родине, то есть за пределами РФ, НДФЛ не платит никто — ни российский работодатель, ни сам работник

С выплат дистанционщику-иностранцу, чье рабочее место находится у него на родине, то есть за пределами РФ, НДФЛ не платит никто — ни российский работодатель, ни сам работник

Но как быть, если изначально был заключен трудовой договор и сотрудник работал удаленно в России, а потом по личным причинам переехал за границу, но планирует вернуться обратно? Например, сначала гражданин Республики Беларусь (РБ) работал в Москве, а в самом начале эпидемии коронавируса уехал к себе на родину. И с марта живет и выполняет работы в Беларуси. Или, допустим, в феврале работник уехал в Таиланд на отдых да так там и застрял, так что после окончания отпуска выполняет всю работу из-за границы. А работодатель длительное время даже и не подозревал о нахождении работника за границей и узнал об этом от самого работника только в сентябре.

Что же, следуя разъяснениям Минтруда, с таким работником вместо трудового договора перезаключать гражданско-правовой договор? Но когда это сделать, если работник уже полгода работает за границей? Оформлять все задним числом? А по возвращении работника обратно в Россию опять заключать трудовой договор?

На наш взгляд, лучше оставить все как есть и ничего не перезаключать. Безусловно, для организации ГПД выгоднее, поскольку сокращаются расходы: не надо оплачивать работнику отпуска, больничные, платить с вознаграждения взносы на ВНиМ и на травматизм (как правило, в ГПД не предусматривается условие об уплате взносов на травматизм) (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ; ст. 5 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ (далее — Закон № 125-ФЗ) ). Но, во-первых, работник может на это и не согласиться, поскольку он наверняка рассчитывает на оплату отпусков и больничных.

Подробнее о том, из-за чего договор подряда могут признать трудовым, читайте:

2019, № 12

А во-вторых, если ваш работник действительно выполняет трудовую функцию (лично работает на определенной должности, по определенной профессии или специальности, должен исполнять свои обязанности только в рабочее время, установленное правилами внутреннего трудового распорядка, должен выполнять указания работодателя и т. п.), то подменять трудовые отношения гражданско-правовыми чревато претензиями как со стороны работника, так и со стороны налоговиков и органов ФСС. Если работник обратится в суд и договор признают трудовым, организацию могут обязать выплатить работнику все, что полагалось ему по трудовому договору (п. 24 Постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15; п. 15 Обзора судебной практики ВС № 3 (2018), утв. Президиумом ВС от 14.11.2018).

А если это обнаружат при выездной проверке налоговики и сотрудники ФСС, то они переквалифицируют гражданско-правовой договор в трудовой и доначислят взносы на ВНиМ и на травматизм.

С иностранца, не работающего в РФ, взятки гладки: ни НДФЛ, ни взносов?

НДФЛ. Уплата НДФЛ никак не связана с гражданством работника. В целях гл. 23 НК важен его статус — налоговый резидент РФ или нет. Напомним, что человек является резидентом РФ, если на дату получения дохода находится на территории РФ 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев. Окончательный налоговый статус физлица, определяющий налогообложение его доходов за календарный год, определяется по итогам года (п. 2 ст. 207 НК РФ; Письмо Минфина от 22.01.2020 № 03-04-05/3343).

Понятно, что если иностранный гражданин живет и работает дистанционно у себя на родине и в Россию не приезжает, то он не является налоговым резидентом РФ. Нерезиденты платят НДФЛ только с доходов, полученных от источников в нашей стране. А с полученных доходов от источников за пределами РФ НДФЛ в России не платят (п. 1 ст. 207, п. 2 ст. 209 НК РФ).

Упомянутые в статье Письма Минфина и ФНС можно найти:

раздел «Финансовые и кадровые консультации» системы КонсультантПлюс

Минфин разъяснял, что если физлицо на территории иностранного государства выполняет трудовые обязанности на основании трудового договора либо оказывает организации услуги, выполняет работы на основании ГПД, то получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников за пределами РФ. При этом Минфин обращал внимание: в трудовом договоре о дистанционной работе должно быть предусмотрено, что рабочее место сотрудника находится в иностранном государстве. Ведь указание места работы — одно из обязательных условий трудового договора. И если этот человек — нерезидент РФ, то его доходы не являются объектом обложения в России (Письма Минфина от 31.03.2020 № 03-04-05/25515, от 26.12.2019 № 03-04-05/102024, от 26.08.2019 № 03-04-05/65362, от 24.01.2019 № 03-04-05/3585). С этих доходов он будет уплачивать налоги в стране проживания, налоговым резидентом которой является.

Кстати, заметим, что уже подготовлено много поправок в Трудовой кодекс относительно удаленной работы. И в частности, из условий трудового договора о дистанционной работе будет исключено требование об указании рабочего места. Как объясняют разработчики поправок, условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально выполняется дистанционная работа. Ведь рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть «Интернет» (пояснительная записка к проекту закона № 973264-7).

Внимание

Несмотря на то что деньги иностранцу, который живет и работает за границей, выплачивает российская организация, в целях НДФЛ эти суммы являются доходом от источников за пределами РФ.

Также Минфин разъяснил, что с доходов физлица, полученных от источников за пределами РФ (как по трудовому договору, так и по ГПД), российская организация не признается налоговым агентом. То есть она не должна исчислять и удерживать НДФЛ из таких доходов, выплачиваемых иностранцу (Письма Минфина от 26.08.2019 № 03-04-05/65362, от 28.06.2013 № 03-04-05/24895). А это означает, что организация не должна (если иностранцам не выплачивались иные доходы, которые считаются полученными от российских источников):

вести налоговый регистр по выплаченным иностранцам-нерезидентам доходам от источников за пределами РФ;

составлять на этих иностранцев справки 2-НДФЛ и представлять их в ИФНС;

отражать выплаченные им суммы в расчете 6-НДФЛ.

Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ. Не признаются объектом обложения взносами (п. 5 ст. 420 НК РФ):

выплаты, исчисленные в пользу иностранных граждан в связи с ведением ими деятельности за пределами территории РФ в рамках заключенных ГПД, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;

выплаты и иные вознаграждения в пользу иностранных граждан по трудовым договорам, заключенным с российской организацией для работы в ее обособленном подразделении, расположенном за пределами РФ.

Так вот, Минфин разъяснил, что иностранные граждане, работающие по трудовым договорам или по ГПД на территории иностранного государства и не проживающие (не пребывающие) на территории нашей страны, не признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования в РФ. И как следствие, выплаты по таким договорам в пользу иностранцев, работающих за пределами нашей страны, страховыми взносами не облагаются (Письма Минфина от 31.03.2020 № 03-04-05/25515, от 17.09.2019 № 03-04-05/71504).

А значит, организация не должна (пп. 4, 7 ст. 431 НК РФ):

вести «страховой» учет сумм начисленных выплат и вознаграждений, перечисленных иностранцам, которые живут и работают за границей (не пребывают на территории РФ);

отражать выплаченные им суммы в расчете по взносам.

Есть ли у вас сотрудники, работающие сейчас удаленно в связи с пандемией

Взносы на травматизм. Если с иностранцем заключен ГПД, по которому он выполняет работы/оказывает услуги за границей, то взносы на травматизм нужно уплачивать только в том случае, если такая обязанность предусмотрена договором (статьи 5, 20.1 Закона № 125-ФЗ). Как правило, в ГПД уплата этих взносов не прописывается.

Но если будет заключен трудовой договор, согласно которому иностранец дистанционно будет работать за границей, то возникнет парадоксальная ситуация. Расследовать несчастный случай за границей российский работодатель не может. А вот взносы на травматизм начислять и уплачивать придется. Ведь обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний подлежат физлица, с которыми заключены трудовые договоры. И действие Закона № 125-ФЗ распространяется не только на граждан РФ, но и на иностранных граждан.

При этом про статус иностранцев (временно пребывающий или временно проживающий в РФ) ничего не говорится. Также в Законе не указано, что иностранцы должны работать именно на территории России (пп. 1, 2 ст. 5 Закона № 125-ФЗ). В результате получается, что даже если иностранец будет дистанционно работать за границей, то с выплат ему по трудовому договору нужно начислять и уплачивать взносы на травматизм. Соответственно, эти выплаты и взносы придется отражать в расчете 4-ФСС.

Для дистанционных работников — белорусов порядок особый? В части НДФЛ никаких особенностей нет. Действует тот же порядок, о котором мы рассказали выше: выплаченные российской организацией доходы белорусу — нерезиденту РФ в России НДФЛ не облагаются (Письма Минфина от 08.09.2020 № 03-04-06/78624, от 21.11.2018 № 03-15-05/83813, от 04.10.2019 № 03-04-06/76243, от 01.08.2018 № 03-04-06/54292).

А вот что касается страховых взносов, то порядок их начисления зависит не только от вида заключенного договора, но и от международного договора между Россией и Республикой Беларусь, а еще от действий самого работника.

Итак, если белорус выполняет работы по ГПД дистанционно на территории РБ, то выплачиваемое ему вознаграждение страховыми взносами не облагается (Письмо Минфина от 01.08.2018 № 03-04-06/54292).

Если же с ним заключен трудовой договор, по которому он дистанционно работает на территории РБ, то Минфин считает, что в этом случае надо обратить внимание на нормы Договора между РФ и РБ о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006. А этим Договором для работника предусмотрена возможность выбора законодательства о социальном страховании — либо РБ, либо РФ. Для этого работник должен подать своему работодателю заявление.

Поэтому Минфин разъяснил: если дистанционный сотрудник, работающий на территории РБ, не подавал своему российскому работодателю заявление, что он выбирает обязательное (государственное) социальное страхование по законодательству РБ, то на выплаты в пользу этого работника работодатель должен начислять страховые взносы в общем порядке (Письма Минфина от 08.09.2020 № 03-04-06/78624, от 21.11.2018 № 03-15-05/83813, от 04.10.2019 № 03-04-06/76243). Соответственно, в этом случае выплаты гражданину Беларуси и начисленные с них взносы нужно отражать в РСВ и 4-ФСС.

А если работник подал заявление о том, что он выбрал социальное страхование по законодательству РБ, то с выплат ему по трудовому договору не нужно начислять страховые взносы и отражать их в РСВ.

Кстати, если белорус сначала работал дистанционно по трудовому договору в России, а потом до окончания года уехал и стал работать в РБ, то надо учесть следующее. Пока он работал в России, с его доходов надо было исчислять НДФЛ, страховые взносы и взносы на травматизм так же, как и с доходов граждан РФ, работающих удаленно в России.

С россиянина надо взять по полной: и НДФЛ, и взносы?

Не совсем так. С доходов россиян — налоговых резидентов РФ, работающих как по обычному, так и по «удаленному» трудовому договору или выполняющих работы/оказывающих услуги по ГПД на территории нашей страны, НДФЛ, страховые взносы и взносы на травматизм надо исчислять и уплачивать в общем порядке. То есть никаких особенностей нет.

А вот если изначально был заключен договор (трудовой или ГПД) о дистанционной работе на территории РФ, а потом работник уехал жить и работать за границу (либо вынужденно остался там), то нужно учесть некоторые нюансы.

НДФЛ. До тех пор, пока сотрудник на основании трудового договора удаленно выполняет трудовые обязанности на территории РФ либо по ГПД человек выполняет работы/оказывает услуги в нашей стране, организация является налоговым агентом. Поэтому она должна на даты выплат доходов работнику — резиденту РФ исчислять НДФЛ по ставке 13% и удерживать налог из выплачиваемых ему сумм (п. 1 ст. 224, пп. 1, 3, 4 ст. 226 НК РФ). Соответственно, эти доходы и налог надо отражать в расчете 6-НДФЛ. А по окончании года на этого человека представить в ИФНС справку 2-НДФЛ (пп. 1, 2 ст. 230 НК РФ).

Внимание

Объектом обложения НДФЛ признается (ст. 209 НК РФ):

для резидентов РФ — доход, полученный от источников как в РФ, так и за пределами РФ;

для нерезидентов РФ — доход, полученный только от источников в РФ.

После того как работник уехал за границу жить и работать, необходимо внести изменение в трудовой договор (или составить дополнительное соглашение к нему) — указать в качестве места удаленной работы конкретное иностранное государство (это не нужно будет делать после внесения поправок в ТК).

С месяца, в котором организация узнала, что человек фактически выполняет трудовые обязанности либо оказывает услуги, выполняет работы по ГПД за границей, она уже не должна выполнять обязанности налогового агента. Как мы уже говорили здесь и здесь, с этого месяца вознаграждение по ГПД и зарплата, выплачиваемая сотруднику, который работает за границей, относятся к доходам от источников за пределами РФ. И работодатель не должен исчислять и удерживать с этих доходов НДФЛ (Письма Минфина от 30.07.2020 № 03-04-06/66831, от 16.10.2019 № 03-04-06/79311, от 26.08.2019 № 03-04-05/65362).

Кстати, к доходам от источников за пределами РФ Минфин относит и выплачиваемые работнику средний заработок за период ежегодного отпуска, средний заработок за период командировок, а также премии (единовременные, квартальные и годовые) (Письма Минфина от 30.07.2020 № 03-04-06/66831, от 16.10.2019 № 03-04-06/79311, от 03.09.2019 № 03-04-06/67598, от 26.08.2019 № 03-04-05/65362, от 18.07.2019 № 03-04-06/53227).

Внимание

Ответственность за правильность определения источника дохода и налогового статуса физлица лежит на налоговом агенте, то есть на организации, выплачивающей доход (Письма ФНС от 30.09.2019 № БС-4-11/19925; Минфина от 22.02.2017 № 03-04-05/10518). А это означает, что работодатель должен знать, где дистанционный работник живет и выполняет работу — на территории РФ или нет. В противном случае работодатель не сможет правильно исчислить и удержать НДФЛ у такого работника. И тогда возможно как неполное удержание налога, которое приведет к штрафу (ст. 123 НК РФ), так и излишнее удержание налога.

Так что при выплате заграничному «удаленному» работнику вышеперечисленных доходов российская организация не должна отражать их в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ.

Необходимость уплаты работником НДФЛ с этих доходов зависит от того, какой налоговый статус будет у дистанционного работника по окончании календарного года:

если работник останется резидентом РФ, ему придется самому исчислить и уплатить НДФЛ с сумм, полученных от российского работодателя. То есть по окончании года подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ (подп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ). Как мы уже сказали, в общем случае работник признается резидентом РФ, если он находился на территории нашей страны не менее 183 календарных дней. Но в связи с коронавирусом срок нахождения был уменьшен. И в этом году человек может стать резидентом при нахождении в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно (подробнее об особом порядке признания резидентом РФ в 2020 г. читайте в , 2020, № 17);

если работник станет нерезидентом РФ, тогда с полученных от российского работодателя доходов он не должен будет платить НДФЛ в России. Но с этих сумм ему, скорее всего, придется платить налог в стране проживания по нормам иностранного государства, поскольку он наверняка будет налоговым резидентом этого государства.

Заметим, что статус резидента для целей налогообложения в каждой стране определяется по своим правилам. При расчете НДФЛ с доходов физлиц, работающих в иностранном государстве, нужно учитывать нормы международных соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и этим иностранным государством (если они заключены). Ведь нормы международных договоров имеют приоритет над нормами НК РФ (ст. 7 НК РФ; Письма Минфина от 30.07.2020 № 03-04-06/66831, от 26.08.2019 № 03-04-05/65362). Например, по Конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал между РФ и Швейцарской Конфедерацией от 15.11.95 доход подлежит налогообложению в государстве, где работник присутствует физически при исполнении работ, за которые выплачивается доход за работу по найму. И если физлицо не приобретает статус налогового резидента РФ и при этом признается налоговым резидентом Швейцарии, то его доход от ведения трудовой деятельности на территории Швейцарии облагается налогами только в Швейцарии (Письмо Минфина от 30.07.2020 № 03-04-06/66831).

Прежде всего, сам работник заинтересован в том, чтобы сообщить работодателю о своем переезде на длительное время за границу. Если работник по итогам года будет иметь статус резидента РФ, то по большому счету без разницы, кто заплатит НДФЛ в бюджет: работодатель или сам работник. Если это обнаружат налоговики, вряд ли они будут предъявлять претензии работодателю и работнику.

Но если по итогам года работник стал нерезидентом РФ, то с доходов, полученных за период нахождения за границей, НДФЛ в российский бюджет платить было не надо.

Справка

Если работающему дистанционно за границей сотруднику выплачивается пособие по болезни, то оно является доходом от источников в РФ (подп. 7 п. 1 ст. 208 НК РФ; Письмо Минфина от 30.07.2020 № 03-04-06/66831). И с него работодатель должен удержать НДФЛ. Но для выплаты пособия в нашей стране работник должен принести больничный, выданный российским медучреждением. Если же человек получил документ о временной нетрудоспособности, выданный иностранной клиникой, то он должен заменить его на российский листок нетрудоспособности, для чего ему придется приехать в РФ (Информация ФСС «Листки нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) (вопрос-ответ)»; п. 7 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н).

Страховые взносы и взносы на травматизм. Необходимость уплаты взносов зависит от гражданства «удаленного» работника/исполнителя. Граждане РФ, с которыми заключены трудовые договоры, являются застрахованными лицами по всем видам обязательного страхования. При этом в целях начисления взносов место фактического выполнения работы значения не имеет. Так что с выплат сотруднику, работающему за границей, в рамках трудового договора надо исчислять и уплачивать в общем порядке все виды взносов — на ОПС, ОМС, ВНиМ и на травматизм (Письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-04-06/10460; статьи 5, 20.1 Закона № 125-ФЗ).

Если же гражданин РФ за границей выполняет работы/оказывает услуги по ГПД, то с выплачиваемого ему вознаграждения нужно начислить взносы только на ОПС и ОМС. А вот взносы на травматизм (при условии что обязанность их уплаты не указана в ГПД) и взносы на ВНиМ начислять не надо (Письмо Минфина от 09.08.2017 № 03-15-06/51036; статьи 5, 20.1 Закона № 125-ФЗ).

Так что выплаты гражданам РФ, работающим за границей по трудовым и гражданско-правовым договорам, и начисленные на них взносы надо отражать в расчете по взносам и в расчете 4-ФСС в общем порядке.

* * *

Если в компании есть сотрудники, работающие удаленно за границей, то их нужно правильно отразить в СЗВ-М (утв. Постановлением ПФР от 01.02.2016 № 83п). Там указываются физлица, с которыми заключены трудовые договоры или ГПД и которые являются застрахованными лицами по российскому законодательству (п. 2.2 ст. 11 Закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Как правило, это россияне, граждане государств — членов ЕАЭС, а также иностранцы, временно проживающие или временно пребывающие в РФ. А вот иностранных граждан, которые работают по трудовым или гражданско-правовым договорам на территории другой страны, в СЗВ-М указывать не надо, поскольку, как мы уже говорили, они не застрахованные лица. ■

ОТЧЕТНОСТЬОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="28"
Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт
Чтобы сгладить последствия всеобщего карантина из-за коронавируса, малому бизнесу со II квартала снизили страховые взносы, а особо пострадавшим за этот квартал взносы вообще обнулили. Поэтому многие работодатели в РСВ за полугодие взносы исчисляли по двум тарифам. А теперь выяснилось, что в расчете за 9 месяцев тарифов может быть еще больше.

РСВ за 9 месяцев: как заполнить при применении трех тарифов

Упомянутые в статье разъяснения Минфина и ФНС можно найти:

раздел «Финансовые и кадровые консультации» системы КонсультантПлюс

Ситуация с тремя разными тарифами взносов возникает у организаций и ИП, которым обнулили страховые взносы. Ведь тариф 0% для субъектов МСП, особо пострадавших от коронавируса, был установлен только на II квартал. Больше его не продлевали (ст. 3 Закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ).

Но изначально с 01.04.2020 для субъектов МСП по любым видам деятельности (не имеет значения принадлежность к отрасли, пострадавшей от коронавируса) установили пониженный тариф 15% (на ОПС — 10%, на ОМС — 5%, на ВНиМ — 0%). Главное, чтобы сведения об организации или ИП содержались в едином реестре субъектов МСП, размещенном на сайте ФНС (Письма Минфина от 21.09.2020 № 03-15-06/82431, № 03-15-06/82436; ФНС от 02.06.2020 № БС-4-11/9090@). Тариф 15% применяется только к начисленной сумме выплат работнику за месяц, превышающей федеральный МРОТ — 12 130 руб. А к сумме выплат за месяц, не превышающей МРОТ (12 130 руб. и менее), применяется общий тариф 30% (на ОПС — 22%, на ОМС — 5,1%, на ВНиМ — 2,9%) (статьи 5, 6 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ; Письмо ФНС от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@). Заметим, что в таком порядке нужно начислять взносы как с выплат работникам по трудовым договорам, так и с выплат физлицам по договорам гражданско-правового характера (Письмо Минфина от 23.09.2020 № 03-15-06/83334).

Внимание

Применять пониженный тариф 15% можно с 1-го числа месяца, в котором организацию/ИП включили в единый реестр МСП. Новички могут применять пониженный тариф с месяца, следующего за месяцем их создания. Ведь сведения о них в реестр ФНС вносит 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о создании организации и ИП (п. 2 ч. 5 ст. 4.1 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ; Письмо ФНС от 15.07.2020 № БС-4-11/11451@).

Поэтому в июле, августе и сентябре субъекты МСП могут применять тариф 15% к выплатам за месяц, превышающим 12 130 руб.

Порядок заполнения расчета по взносам зависит от того, сколько тарифов применяет организация/ИП. Если в календарном году применяли несколько тарифов, то по каждому тарифу нужно заполнить отдельные подразделы 1.1 (взносы на ОПС) и 1.2 (взносы на ОМС) приложения 1 и отдельное приложение 2 (взносы на ВНиМ). А в разделе 3, который заполняете отдельно на каждого работника, нужно отразить выплаты только за последний квартал отчетного года. Для расчета за 9 месяцев — за июль, август, сентябрь. Выплаты, облагаемые по разным тарифам, нужно показать в отдельных подразделах 3.2.1 и указать коды застрахованных лиц, а также коды тарифов, применяемые в III квартале (Письма ФНС от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@, от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@, от 13.07.2020 № БС-4-11/11315@, от 09.06.2020 № БС-4-11/9528).

Внимание

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев надо сдать в ИФНС не позднее 30 октября 2020 г. (п. 7 ст. 431 НК РФ)

По итогам 9 месяцев у субъектов МСП могут быть три разные ситуации.

Ситуация 1. С начала года применяли один тариф взносов — 30%. Здесь все просто, в РСВ за 9 месяцев надо заполнить по одному подразделу 1.1 и 1.2 приложения 1 и одно приложение 2 с кодом тарифа плательщика «01» (строка 001 в приложениях 1 и 2).

В разделе 3 по всем работникам нужно отразить выплаты за июль, август, сентябрь только в одном подразделе 3.2.1 и указать соответствующий код застрахованного лица, например по россиянам «НР», ведь применяется только один тариф взносов на ОПС (22%).

Ситуация 2. С начала года применяли два тарифа взносов: в I квартале — 30%, во II и III кварталах — 15%. В этом случае в РСВ за 9 месяцев вам нужно включить два подраздела 1.1, два подраздела 1.2 приложения 1 и два приложения 2 (за исключением строк 070—090, они заполняются по работодателю в целом) с различными кодами тарифа плательщика взносов (строка 001 в приложениях 1 и 2):

с кодом «01» по общему тарифу. Сюда должны попасть выплаты физлицам за I квартал, а также за II и III кварталы, но только в суммах, не превышающих или равных МРОТ (12 130 руб. и менее) за каждый месяц;

с кодом «20» по тарифу 15%. Здесь надо отразить выплаты физлицам за II и III кварталы только в суммах, превышающих МРОТ (больше 12 130 руб.) за каждый месяц.

Ситуация 3. С начала года применяли три тарифа взносов: в I квартале — 30%, во II квартале — 0%, в III квартале — 15%. Тогда в РСВ за 9 месяцев нужно включить три подраздела 1.1, три подраздела 1.2 приложения 1 и три приложения 2 (за исключением строк 070—090) с различными кодами тарифа плательщика взносов (строка 001 в приложениях 1 и 2):

с кодом «01» по общему тарифу. В этих приложениях 1 и 2 должны быть количество физлиц и выплаты им за I квартал, а также выплаты за III квартал в суммах, не превышающих или равных МРОТ (12 130 руб. и менее) за каждый месяц, и соответствующее количество физлиц;

с кодом «21» по нулевому тарифу. В приложениях 1 и 2 повторяются те же самые данные (количество застрахованных лиц, выплаты физлицам, необлагаемые выплаты, база по взносам, сумма взносов), которые были во II квартале. При этом в графах «в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода» проставляете нули, поскольку по тарифу 0% в июле, августе и сентябре взносы не исчисляли. Таким же образом надо будет заполнить приложения 1 и 2 в РСВ за 2020 г.;

с кодом «20» по тарифу 15%. Это выплаты за III квартал, превышающие МРОТ (больше 12 130 руб. за каждый месяц) и соответствующее им количество физлиц.

А вот разделы 3 по физлицам за 9 месяцев в ситуациях 2 и 3 надо заполнить одинаково:

по работникам, у которых выплаты за июль, август, сентябрь не превышают МРОТ, — только один подраздел 3.2.1 с кодом застрахованного лица по работникам-россиянам «НР», поскольку применяли только один тариф взносов на ОПС 22%;

по работникам, у которых выплаты за июль, август, сентябрь превышают МРОТ, — два подраздела 3.2.1:

один — с кодом застрахованного лица «НР» (по работникам-россиянам) и выплатами в пределах 12 130 руб. в месяц;

другой — с кодом «МС» и выплатами сверх 12 130 руб. в месяц.

О том, как заполнить разные строки и графы подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1, приложения 2 и раздела 3 при применении тарифов 30% и 15%, 30% и 0%, мы рассказывали на примере заполнения РВС за полугодие. Подробнее об этом читайте в , 2020, № 14; 2020, № 15.

* * *

В заключение напомним, что, даже если выплаты работникам в III квартале вы не начисляли, РСВ все равно надо сдать. В нем следует отразить те же данные, которые были в расчете за полугодие, за исключением раздела 3. В нем в подразделах 3.2.1 и 3.2.2 в строках 120—210 надо поставить прочерки (п. 20.2 Порядка, утв. Приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@).

А вот вновь созданные в III квартале компании и ИП, которые наняли работников, но зарплату им не начисляли, обязаны сдать в ИФНС нулевой расчет по взносам в урезанном составе: титульный лист, раздел 1 (без приложений), в котором в строке 001 нужно указать код «2» (который и означает неначисление выплат физлицам), а также раздел 3 на каждого работника, числившегося в III квартале (в подразделах 3.2.1 и 3.2.2 проставьте прочерки) (Письма Минфина от 02.09.2020 № 03-15-06/76812; ФНС от 16.04.2020 № БС-3-11/3048@). За непредставление нулевого расчета грозит не только штраф 1000 руб., но и блокировка операций по банковским счетам (п. 3.2 ст. 76, п. 1 ст. 119 НК РФ; Письмо ФНС от 16.07.2018 № БС-4-11/13691@). ■

ОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="119"
Н.Н. Катаева,
ведущий эксперт
Все чаще организации и предприниматели отказываются от обмена бумажными документами и переходят на электронный документооборот (ЭДО). А бухгалтерии приходится осваивать новый порядок оформления документов и тонкости учета на основании электронной первички. Как подписать документ за отсутствующего работника? Как отразить в учете изготовление сертификата электронной подписи? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Как оформить и когда принять к учету электронные документы

Представление документов по контрагенту в ИФНС в электронном виде

В нашу организацию поступило требование из налоговой представить документы по сделке с контрагентом. С этим контрагентом мы ведем ЭДО. Можем ли мы представить документы по требованию в электронном виде? Как нужно это оформить? Или документы подаются только в бумажном виде?

Об организации электронного документооборота читайте:

2020, № 4

— Электронные документы (ЭД), которыми вы обмениваетесь со своим контрагентом, вы можете представить в ИФНС в электронном виде, только если они составлены по форматам, утвержденным ФНС. Отправить их нужно в виде XML-файлов по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ; формат, утв. Приказом ФНС от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@). Такие форматы утверждены, например, для ЭД, оформляемых при передаче товаров, работ, услуг (форматы, утв. Приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@, от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@).

Если же запрашиваемые документы были составлены не по утвержденному формату, то для представления в налоговую их надо распечатать, проставить отметку о подписании электронной подписью и заверить (Письмо ФНС от 06.12.2019 № ЕД-4-15/25049). Как на бумажном варианте документа должна выглядеть отметка о подписании его ЭП, мы писали в , 2020, № 18.

Как обеспечить своевременное получение первички бухгалтерией, мы писали:

2020, № 17

Имейте в виду, что если вы обменивались с контрагентом электронными документами, подписанными, например, простой или усиленной неквалифицированной ЭП, то вам, как поясняет ФНС, недостаточно будет такие документы просто распечатать и заверить их подписью руководителя или представителя по доверенности (например, главного бухгалтера) (п. 2 ст. 93 НК РФ). Потребуется еще приложить соглашение с контрагентом о применении этой электронной подписи. В соглашении должно быть указано, что документ, подписанный такой подписью, признается равнозначным бумажному с собственноручной подписью. Это подтвердит, что ЭП использовалась корректно (Письмо ФНС от 10.04.2020 № ЕА-4-15/6118@).

Отражение «прибыльных» расходов на основании скан-копии акта

Наш контрагент — исполнитель по договору об оказании услуг передал нам скан акта. На наш запрос о представлении оригинала он сослался на письмо Минфина с разрешением использовать сканы первичных документов для отражения хозопераций в учете. Действительно ли это так? Разве можем мы учесть в «прибыльных» расходах стоимость оказанных услуг на основании скан-копии акта?

В особых случаях подтвердить «прибыльные» расходы можно скан-копией акта. Например, если по-другому не получается из-за «коронавирусных» ограничений. Но, конечно, безопаснее иметь оригинал

В особых случаях подтвердить «прибыльные» расходы можно скан-копией акта. Например, если по-другому не получается из-за «коронавирусных» ограничений. Но, конечно, безопаснее иметь оригинал

— Действительно, Минфин выпустил ряд Писем, в которых разрешил в исключительных случаях отражать в бухучете хозоперации на основании скан-образов первичных учетных документов (Письма Минфина от 22.04.2020 № 03-01-10/32570, от 27.04.2020 № 03-03-06/3/34068). Но сделано это было в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда обмен бумажными документами был затруднен, а электронный документооборот с контрагентами не налажен. Такие допущения носили временный характер и не снимали с руководителя обязанность обеспечивать соблюдение установленных требований к первичным учетным документам, в частности (ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее — Закон о бухучете); п. 1 ст. 252 НК РФ; Письмо Минфина от 13.05.2020 № 03-03-07/38785):

наличие в них всех обязательных реквизитов;

формирование их в бумажном виде с собственноручной подписью или в электронном с электронной подписью.

При отражении в расходах по налогу на прибыль стоимости оказанных услуг на основании сканированной копии акта контрагента претензий со стороны проверяющих вам не избежать. Поэтому для устранения налоговых рисков стоит позаботиться о поступлении в бухгалтерию оригинала акта, ранее полученного в виде скан-копии.

Учет хозопераций на основании внутренних ЭД с простой ЭП

Внутренние хозяйственные операции в нашей компании оформляют электронными документами. Их подписывают простой ЭП сотрудники подразделений. Так оформляют, например, акты на списание МПЗ, на внутреннее перемещение ОС, на проведение монтажа оборудования и др. Можем ли мы отражать операции в учете на основании электронных документов, подписанных простой электронной подписью наших сотрудников?

— Хозяйственные операции можно отражать в учете на основании первичных учетных документов, составленных в электронном виде и подписанных электронной подписью (ч. 5 ст. 9 Закона о бухучете; п. 1 ст. 252 НК РФ). Внутренние первичные документы ваша организация вправе подписать любым из видов электронных подписей, предусмотренных в Законе об электронной подписи (ст. 5 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (далее — Закон № 63-ФЗ); Письмо Минфина от 13.05.2020 № 03-03-06/2/38724). В том числе и простой ЭП.

Справка

Простая электронная подпись — это электронная подпись, которая содержится в самом электронном документе. Она удостоверяет лицо, подписавшее документ, с помощью специальных кодов, логинов и паролей, учетных записей, электронных адресов или иных аналогичных средств (ч. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ).

А чтобы сложностей с удостоверением лица, подписавшего документ (в случае претензий со стороны проверяющих), не возникло, позаботьтесь об идентификации подписанта заранее (ч. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ). Например, вы можете:

предусмотреть в ЛНА порядок обмена внутренними ЭД;

указать электронные адреса, с которых можно ими обмениваться;

сформировать и выдать каждому подписанту пароль от электронной почты, который он не должен никому передавать;

ознакомить с порядком внутреннего ЭДО работников под собственноручную подпись.

Передача полномочий на право подписания ЭД в отсутствие директора

Наша компания применяет ЭДО. Электронные документы подписывает руководитель усиленной квалифицированной электронной подписью. Как правильно в период его отпуска оформить передачу полномочий на право подписания ЭД коммерческому директору? Обязательно ли оформлять на коммерческого директора ЭП? Как это сделать?

— Поскольку ЭП является аналогом собственноручной подписи, коммерческому директору для подписания документов в период отсутствия руководителя необходимо оформить отдельную ЭП в аккредитованном удостоверяющем центре. Порядок ее оформления будет зависеть от того, кто является владельцем электронной подписи — организация или руководитель (п. 2 ч. 2 ст. 14 Закона № 63-ФЗ).

Если владельцем электронной подписи является организация, то, чтобы получить сертификат ЭП с указанием данных коммерческого директора, потребуется предъявить в удостоверяющем центре оформленную на него от организации доверенность (ч. 3 ст. 14 Закона № 63-ФЗ). Ее надо составить по общим правилам (п. 1 ст. 182, ст. 185 ГК РФ). В доверенности укажите конкретные полномочия и перечислите документы, которые коммерческий директор вправе подписывать ЭП организации.

В тех случаях, когда владельцем электронной подписи является сам руководитель, предъявлять доверенность от организации для получения персональной ЭП коммерческому директору не требуется.

Право подписывать документы коммерческим директором в период отсутствия руководителя должно быть установлено в трудовом договоре (должностной инструкции) и в приказе о назначении временно исполняющего обязанности руководителя. Если этого нет, то заключите дополнительное соглашение к трудовому договору с коммерческим директором и издайте приказ (статьи 72, 74 ТК РФ). В приказе укажите, какие документы должен подписывать коммерческий директор вместо отсутствующего руководителя.

Внимание

Передача носителя электронной подписи другому лицу может повлечь нарушение конфиденциальности ключа ЭП (ч. 1 ст. 10 Закона № 63-ФЗ). В этом случае владелец обязан прекратить использование ключа электронной подписи и немедленно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат, для прекращения его действия (ч. 6 ст. 17 Закона № 63-ФЗ).

Бухучет расходов на приобретение усиленной квалифицированной ЭП

Наша организация оформила на директора усиленную квалифицированную электронную подпись. В полученном универсальном передаточном документе (УПД) указаны три позиции: лицензия КриптоПРО в составе сертификата ключа проверки ЭП сроком действия 1 год — 1000 руб. без НДС, создание и выдача сертификата — 3600 руб., в том числе НДС 600 руб., рутокен (электронный идентификатор) — 1080 руб., в том числе НДС 180 руб. На каких счетах бухучета нужно их отразить?

— Лицензия КриптоПРО в составе сертификата ключа проверки ЭП сроком действия 1 год — это неисключительное право на использование программного продукта. Поскольку вы заплатили за него единовременно за год, то отразите его стоимость на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списывайте в течение года на расходы равномерно частями начиная с даты действия сертификата (п. 39 ПБУ 14/2007). Также право на использование ПО требуется отразить на забалансовом счете. Это может быть, например, счет 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование».

О том, как законно упростить бухучет канцелярских принадлежностей, полезно почитать:

2020, № 19

Стоимость создания и выдачи сертификата ЭП включите в текущие расходы и отразите на счете 26 «Общехозяйственные расходы» или на счете 44 «Коммерческие расходы» в зависимости от предполагаемого использования (пп. 5, 16 ПБУ 10/99). Входной НДС — на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» (при применении ОСН).

Стоимость токена (ключевого носителя) также учтите в составе текущих расходов, а НДС — на счете 19. Отражать стоимость токена на счете 10 «Материалы» необязательно. Ведь он сразу передается владельцу ключа, без предварительного оприходования (п. 16 ПБУ 10/99).

Подтверждение даты выставления акта и счета-фактуры покупателю

Мы выставили нашему заказчику закрывающие документы (акт и счет-фактуру) через ЭДО еще 30.06.2020. Заказчик их своевременно не получил и просит направить их ему, датировав сегодняшним числом (14.09.2020). Должны мы теперь перевыставить эти документы текущей датой? Или можем отправить повторно документы, датированные 30.06.2020?

— Если операция была произведена в июне, то выставлять акт и счет-фактуру текущей датой вы не должны.

Хозяйственная операция оформляется актом при совершении или сразу же после окончания (ст. 9 Закона о бухучете). На дату составления акта операция отражается в учете (п. 16 ПБУ 10/99; Письмо Минфина от 07.08.2020 № 03-03-06/1/69363). Независимо от того, в бумажном или в электронном виде она была задокументирована. Какой датой акт, составленный в электронном виде, считается выставленным заказчику, законодательно не определено. Этот момент должен быть предусмотрен в соглашении об использовании ЭДО с заказчиком.

Электронный счет-фактуру необходимо выставить в те же сроки, что и бумажный, — не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 3 ст. 168 НК РФ). Он считается выставленным, если от вашего оператора ЭДО поступило подтверждение о получении им счета-фактуры (п. 1.10 Порядка, утв. Приказом Минфина от 10.11.2015 № 174н (далее — Порядок)).

Если покупатель сообщил вам о том, что он по какой-то причине не получил направленные ему ранее документы, направьте их ему повторно (п. 2.21 Порядка).

При невозможности это сделать в электронной форме через оператора ЭДО, например из-за технических сложностей, выставите документы в бумажном виде (п. 2.20 Порядка).

Справка

Отсутствие первичных учетных документов и счетов-фактур считается грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.

За такое нарушение налогоплательщику грозит штраф (ст. 120 НК РФ):

если налоговая база не была занижена — в размере 10 000 руб. (или 30 000 руб., если нарушение было допущено более чем в одном налоговом периоде);

при занижении налоговой базы — в размере 20% от суммы неуплаченного налога (но не менее 40 000 руб.).

А должностному лицу за отсутствие первички грозит штраф от 5000 до 10 000 руб. (а при повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 руб.) (ст. 15.11 КоАП РФ).

Требование контрагента зарегистрироваться для ЭДО у конкретного оператора

При обмене документами с контрагентами наша организация использует программное обеспечение конкретного оператора ЭДО. Наш новый заказчик, с которым мы собираемся заключить договор, настаивает на применении ПО оператора, у которого он зарегистрирован. Правомерно ли его требование? Не можем же мы поменять ПО и оператора из-за одного заказчика.

— Заказчик вправе предложить свои условия применения ЭДО. Вы можете согласиться или предложить партнеру рассмотреть ваши условия. Порядок обмена ЭД через каналы ЭДО определяется соглашением с контрагентом (ст. 3 Закона № 63-ФЗ).

Применяете ли вы ЭДО

Если вы с заказчиком используете различные системы и работаете с разными операторами, уточните у своего оператора возможность обмена ЭД с таким контрагентом. Многие операторы электронного документооборота поддерживают функцию роуминга. Она позволяет обмениваться документами между контрагентами, которые зарегистрированы у разных операторов ЭДО, использующих различное ПО.

А чтобы сложностей с обменом ЭД не возникло, в соглашении с заказчиком подробно пропишите порядок ЭДО с использованием функции роуминга через разных операторов. Например, определите, какая дата будет считаться датой составления документа, его отправки и получения.

Подписание электронного УПД главным бухгалтером

Нашего покупателя не устраивает, что УПД, составленный в электронном виде и подписанный ЭП руководителя, не подписан главным бухгалтером. Но электронной подписи у главного бухгалтера нет. Как обосновать, что в электронном УПД подпись главного бухгалтера не требуется?

— Электронный УПД со статусом «1» выставляется в том же порядке, что и электронный счет-фактура. Подписать его должен руководитель вашей организации (лицо, уполномоченное на подписание счетов-фактур) усиленной квалифицированной электронной подписью. Подпись главного бухгалтера при составлении УПД в электронном виде не требуется (п. 8 Правил заполнения счетов-фактур, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Подписание справки о доходах работника электронной подписью

Сотрудница нашей организации, работающая удаленно, для представления по месту требования запросила справку о доходах в произвольной форме. Можно ли ее составить в электронном виде и подписать ЭП?

Что такое удаленный формат работы, как такую работу организовать, какие расходы компенсировать, мы писали:

2020, № 18

— Если в ЛНА вашей организации предусмотрено применение электронного документооборота с «удаленными» работниками и работница запросила справку в электронном виде, то вы должны не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления направить ей эту справку (статьи 62, 312.1 ТК РФ).

Но даже если внутренними документами организации предусмотрена возможность выдачи справок в электронном виде, но работница запросила справку на бумаге, то нужно будет выдать именно бумажный документ. Например, направить справку по почте заказным письмом с уведомлением. Ведь возможно, что электронные документы по месту требования не принимаются.

Отражение в «упрощенных» расходах стоимости изготовления сертификата ЭП

Наша компания на УСН с объектом «доходы минус расходы» оплатила изготовление сертификата электронной подписи для директора. Можно ли учесть такие затраты в «упрощенных» расходах?

— Перечень расходов, которые учитываются при применении УСН, ограничен (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Расходы на изготовление сертификата электронной подписи в нем не указаны.

Но их можно учесть как расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) (подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Поскольку фактически — это затраты на получение права использования ПО.

Оформление операции одновременно бумажным и электронным документами

Мы уже год как используем ЭДО при взаимодействии с нашими контрагентами. Недавно один из заказчиков дополнительно к выставленному ему в электронном виде акту попросил подписать его еще и в бумажном виде. Можем ли мы без последствий это сделать? И какой документ (бумажный или электронный) в таком случае будет считаться первичным, а какой его копией? Ведь они оба будут подписаны, а не заверены.

— Вы можете составить акт и в электронном, и в бумажном виде. Запрета на это законодательно не установлено (ст. 5 Закона № 63-ФЗ). Но чтобы не возникло споров с проверяющими по поводу количества операций, подтверждаемых двумя документами, и не пришлось одну и ту же операцию отражать дважды на основании бумажного и электронного документов, укажите на бумажном документе, что он является дубликатом.

Отличие дубликата от копии в том, что дубликат — это повторный экземпляр документа, обладающий той же юридической силой и имеющий те же реквизиты, что и оригинал. В то время как копия — это документ, воспроизводящий информацию оригинала (пп. 21, 22, 23 разд. 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013). Чтобы копия документа имела юридическую силу, ее необходимо соответствующим образом заверить.

Исправление ошибки в электронном УПД

При выставлении контрагенту электронного УПД со статусом «1» мы допустили ошибку. Как теперь ее исправить?

— Порядок исправления содержащих ошибки электронных документов законодательно не определен.

Поскольку ошибки в электронных документах из-за технических особенностей их формирования исправить нельзя, то для их устранения потребуется составить новый исправленный электронный документ.

Порядок формирования исправленного документа вы можете определить соглашением с контрагентом. А также договориться с ним, что ошибочно выставленные документы последствий не влекут (Письмо ФНС от 11.10.2019 № ЕД-4-15/20928@). ■

ОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН

Перевозочные документы переводят в цифру

С 1 октября стартует эксперимент по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа (Информация Минтранса).

Тестировать систему электронного оформления грузоперевозок будут в шести регионах РФ: в г. Москве, Республике Татарстан, Московской, Калужской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Участие в эксперименте примут крупнейшие российские грузоперевозчики и операторы электронного документооборота.

Подразумевается, что обмен первичными перевозочными документами между участниками транспортно-логистической цепочки и госорганами, выполняющими контрольно-надзорные, разрешительные и фискальные функции, будет происходить в режиме 24/7/365. И поскольку это пока лишь тестирование новой системы, документы участники эксперимента будут оформлять как в электронном, так и в бумажном виде. ■

АКТУАЛЬНООСН | УСН
art_aut_id="71"
А.Ю. Никитин,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
К концу года перед некоторыми упрощенцами начинают вырисовываться перспективы «слета» с УСН. Что делать тем компаниям и предпринимателям, которые уже знают, что в ноябре — декабре они утратят право на применение упрощенки и должны будут пересчитать налоги по ОСН с 1 октября? Когда начинать выставлять счета-фактуры с НДС и что делать с объектами ОС, стоимость которых не успели списать на УСН? На эти вопросы мы ответим в статье.

Ожидаемый «слет» с УСН: к чему быть готовым

Почему можно утратить право на применение УСН

Самые распространенные причины «слета» с УСН — это превышение предельных значений по доходам и средней численности работников. Реже — превышение лимита остаточной стоимости ОС.

Не забывайте: новые лимиты для упрощенцев, незначительно превысивших базовые ограничения (130 человек по средней численности и 200 млн руб. по доходам), с уплатой в переходном периоде налога при УСН по повышенным ставкам будут действовать только со следующего года (подп. «б» п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ). В этом году лимиты по численности работников и доходам для упрощенцев прежние — 100 человек и 150 млн руб. соответственно (пп. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

Напомним, что «бухгалтерская» остаточная стоимость ОС у упрощенца не должна превышать 150 млн руб. И хотя у предпринимателей объекты ОС такой стоимости скорее исключение, чем правило, их это требование касается тоже (Письма Минфина от 30.01.2019 № 03-11-11/5277; ФНС от 19.10.2018 № СД-3-3/7457@; п. 6 Обзора, утв. Президиумом ВС 04.07.2018). Причем для целей соблюдения ограничения ИП, как и организации, должны определять остаточную стоимость ОС по правилам бухучета (Письма Минфина от 30.01.2019 № 03-11-11/5277, от 21.10.2010 № 03-11-11/279). Проверяйте выполнение этого ограничения каждый квартал и перед сделками по приобретению дорогостоящих ОС.

Внимание

Утратив право на применение УСН в IV квартале, не забудьте сообщить об этом не позднее 15.01.2020: направьте в ИФНС сообщение по форме 26.2-2 (п. 5 ст. 346.13 НК РФ). Если нарушите срок подачи или вовсе не представите сообщение, вас могут оштрафовать на 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ; Письмо Минфина от 06.12.2017 № 03-11-11/81211) Директору компании грозит еще и административный штраф на сумму от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ)

Когда начинать выставлять счета-фактуры с НДС

При несоблюдении ограничений упрощенец утрачивает право на применение спецрежима с начала того квартала, в котором допущено нарушение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Если, скажем, в ноябре доходы компании превысили 150 млн руб., то с 01.10.2020 она становится плательщиком НДС. Налог нужно начислить, если начиная с этой даты (п. 1 ст. 167 НК РФ; Письмо Минфина от 24.05.2018 № 03-07-11/35126):

был получен аванс в счет предстоящей поставки. НДС с аванса можно будет принять к вычету при отгрузке товаров (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ);

были отгружены товары (выполнены работы, оказаны услуги). Налог необходимо начислить, даже если аванс по этой поставке получен до 01.10.2020.

По оплате за товары (работы, услуги), которые были отгружены в сентябре и ранее, начислять НДС не нужно. Не нужно включать в базу по НДС и авансы, полученные ранее 01.10.2020 (Письма Минфина от 22.01.2016 № 03-03-06/1/2265 (п. 3), от 02.04.2015 № 03-07-11/18572, от 02.03.2015 № 03-07-11/10711).

Вроде бы неоспоримый факт — чем выше уровень доходов, тем лучше. Но есть и «темная» сторона: неизбежное следствие сверхдоходов — утрата права на УСН

Вроде бы неоспоримый факт — чем выше уровень доходов, тем лучше. Но есть и «темная» сторона: неизбежное следствие сверхдоходов — утрата права на УСН

До момента, пока компания не нарушила условия применения УСН, она не является плательщиком НДС. Значит, у нее нет оснований для составления счета-фактуры и предъявления налога покупателю (п. 3 ст. 169, п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Став плательщиком НДС, организация должна выставлять счет-фактуру не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки товаров (работ, услуг) (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Но если вы точно знаете, что в конце года потеряете право на упрощенку, тогда можете выставлять счета-фактуры с НДС уже с 1 октября. Ведь запрета для упрощенцев на выставление счетов-фактур с НДС в НК нет. В таком случае цену договоров, которые будут исполняться в IV квартале, нужно определять с учетом НДС.

После перехода на общий режим НДС по товарам, приобретенным на упрощенке, но не использованным в период применения УСН, вы сможете принять к вычету. Но только в том случае, если применялась УСН с объектом «доходы минус расходы» (Письма Минфина от 07.04.2020 № 03-07-11/27295; ФНС от 17.07.2015 № СА-4-7/12690@).

Кстати, покупатель сможет принять НДС к вычету на основании выставленных вами счетов-фактур с выделенной суммой налога, даже если что-то пойдет не так и вы в итоге останетесь на упрощенке. Во всяком случае, Минфин, учитывая позицию КС, допускает возможность предъявления к вычету НДС по счетам-фактурам, выставленным упрощенцами (Письмо Минфина от 23.01.2020 № 24-01-08/3874).

А как быть, если после отгрузки товаров или подписания акта выполненных работ прошло больше 5 календарных дней, а до дня «слета» с УСН счета-фактуры все-таки не выставлялись? Можно ли выставить счет-фактуру позже этого срока? Да, можно. Это нарушение, но за него вас никак не накажут. И у покупателя также не будет никаких проблем с принятием к вычету НДС по такому счету-фактуре (Письмо Минфина от 14.03.2019 № 03-07-11/16556).

О том, какие еще вопросы возникают при «слете» с УСН, мы писали:

2019, № 20

Если в договоре цена товаров прописана без НДС, постарайтесь согласовать с покупателем увеличение цены на сумму налога. Если же сделать это невозможно (покупатель не согласился на увеличение цены или сделка уже закрыта), не надо начислять НДС по ставке 20% или 10% сверх цены договора. Ведь это будет означать, что налог вы заплатите из собственных денег, в то время как по общему правилу НДС за счет продавца уплачиваться не должен.

Посчитайте НДС так, как если бы налог изначально предъявлялся к уплате контрагентам в рамках цены, установленной договором. Просто выделите налог из цены договора по расчетной ставке 20/120 или 10/110. Правомерность этого подхода не так давно в очередной раз подтвердили судьи ВС (п. 7 Обзора правовых позиций КС и ВС, направленного Письмом ФНС от 27.01.2020 № СА-4-7/1129@; Определения ВС от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085, от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744).

Обратите внимание: в недавних разъяснениях Минфин неожиданно сказал, что все случаи применения расчетной ставки прописаны в НК. И при реализации товаров (работ, услуг) расчетная ставка не применяется. Значит, при «слете» с упрощенки НДС по сделкам, состоявшимся с начала квартала «слета», надо начислить в общем порядке. То есть, если не удалось договориться с покупателем об увеличении цены договора на сумму налога, все равно нужно начислить налог сверх цены и уплатить его из собственных денег (Письмо Минфина от 03.03.2020 № 03-07-11/15710). Трудно сказать, что подвигло Минфин озвучить позицию, которая противоречит и экономической сущности НДС (взимание налога по общему правилу с покупателя, а не с продавца), и сложившемуся на уровне высшей судебной инстанции подходу.

Что делать с недоучтенными ОС

Если плательщик приобрел ОС еще на общем режиме, потом перешел на упрощенку, а потом снова вернулся на ОСН, при этом остаточная стоимость такого объекта ОС не была учтена полностью в «упрощенных» расходах, то остаток можно без проблем «досписать» на ОСН. Это прямо предусмотрено НК (п. 3 ст. 346.25 НК РФ).

Если упрощенец точно просчитал, что он скоро слетит с УСН, он может начать выставлять счета-фактуры заранее. Никто не запрещает плательщикам налога при УСН добровольно оформлять НДС-документы

Если упрощенец точно просчитал, что он скоро слетит с УСН, он может начать выставлять счета-фактуры заранее. Никто не запрещает плательщикам налога при УСН добровольно оформлять НДС-документы

В таком случае остаточная стоимость ОС на дату перехода на ОСН определяется как его остаточная стоимость (по данным налогового учета) на дату перехода на УСН, уменьшенная на сумму расходов, которую плательщик учел во время работы на упрощенке. Упрощенцы с объектом «доходы» определяют остаточную стоимость таких ОС в том же порядке. То есть на дату возвращения к общему режиму рассчитывают остаточную стоимость недоучтенного объекта ОС так, как если бы уменьшали ее во время работы на УСН (п. 3 ст. 346.25 НК РФ).

А как быть, если ОС приобретено во время работы на упрощенке? У плательщика с объектом «доходы минус расходы», который переходит с УСН на ОСН добровольно с начала календарного года, такой вопрос не возникает, поскольку стоимость ОС он полностью учтет в расходах по УСН в течение года приобретения ОС. То есть несписанного остатка на 31 декабря года, предшествующего году перехода на общий режим, у него быть не должно, остаточная стоимость ОС на 1 января будет равна нулю (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ; Письмо ФНС от 09.01.2018 № СД-4-3/6 (п. 1.1)).

Если же компания слетела с упрощенки в течение календарного года, то в «упрощенные» расходы получится включить только часть стоимости ОС, приобретенного в том же году. К примеру, если компания утратила право на применение УСН с 01.10.2020, то 1/4 первоначальной стоимости ОС, приобретенного в начале 2020 г., останется неучтенной (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Эту часть можно списать на ОСН через амортизацию исходя из оставшегося срока полезного использования (Письмо Минфина от 15.03.2011 № 03-11-06/2/34).

О том, можно ли на ОСН амортизировать стоимость ОС, приобретенных на УСН, мы также писали:

2018, № 23

Такой порядок определения остаточной стоимости ОС, приобретенного на УСН, на дату вынужденного перехода на общий режим могут применять и упрощенцы с объектом «доходы». Хотя долгое время и Минфин, и налоговики отказывали им в этом праве и суды нередко с ними соглашались. Логика стандартная: при смене объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы» затраты, относящиеся к периодам, когда применялся объект «доходы», не учитываются (п. 4 ст. 346.17 НК РФ). Значит, и на дату перехода «доходного» упрощенца на ОСН никакая остаточная стоимость ОС не определяется (Письмо Минфина от 11.03.2016 № 03-03-06/1/14180; Постановления АС ЗСО от 20.06.2018 № Ф04-1759/2018; АС ПО от 17.10.2017 № Ф06-25330/2017; АС СЗО от 09.03.2017 № Ф07-965/2017).

Но, к счастью, после того как ВС высказался в пользу упрощенцев, переходящих на ОСН с «доходной» УСН, изменилась и позиция Минфина (Письмо Минфина от 14.06.2019 № 03-04-05/43643; п. 15 Обзора, утв. Президиумом ВC 04.07.2018 (направлен Письмом ФНС от 30.07.2018 № КЧ-4-7/14643)).

* * *

Если после перехода на ОСН компания вернула покупателю аванс, полученный еще во время работы на упрощенке, то, по мнению Минфина, включить эту сумму в «прибыльные» расходы нельзя. И оснований для корректировки налоговой базы по УСН также нет (Письма Минфина от 22.01.2016 № 03-03-06/1/2265 (п. 2), от 12.03.2010 № 03-11-06/2/33). Поэтому во избежание спора с налоговой лучше постараться вернуть неотработанный аванс до перехода на ОСН. Но если компания ушла с УСН вынужденно, можно и не успеть это сделать. Тогда стоит попытаться отстоять право на учет возвращенного аванса в расходах по налогу на прибыль. Шансы на положительный вердикт суда есть (Постановление АС ВСО от 15.05.2018 № Ф02-1883/2018). ■

ОСН
art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
Перевозчик потерял вверенный ему груз. Значит, он должен возместить его стоимость. И тут возникают вопросы. Надо ли пострадавшей стороне при расчете этой стоимости включать в нее НДС? Облагается ли этим налогом возмещение стоимости груза, получаемое покупателем или продавцом товара? Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете потерю груза перевозчиком и получение от него возмещения?

Получаем с перевозчика возмещение за потерянный груз: что с налогами

Перевозчик в ответе за перевозимый груз

Рассмотрим такую ситуацию. Грузоотправитель (продавец или покупатель товара) заключил договор перевозки с транспортной компанией. Если право собственности на груз переходит с момента отгрузки продавцом товара транспортной компании, то договор перевозки обычно заключает покупатель. Если же право собственности на груз переходит к покупателю только после получения груза от транспортной компании (то есть при непосредственной доставке товара до покупателя или до указанного им пункта разгрузки), то договор перевозки обычно заключает продавец.

Чтобы не возмещать заказчику убытки, связанные с утерей груза, перевозчику придется доказать, что для сохранности груза он сделал все возможное, но злой рок оказался сильнее него

Чтобы не возмещать заказчику убытки, связанные с утерей груза, перевозчику придется доказать, что для сохранности груза он сделал все возможное, но злой рок оказался сильнее него

Соответственно, если при перевозке груз утерян, то перевозчик будет возмещать его стоимость и иные убытки либо продавцу, либо покупателю. В состав убытков входят реальный ущерб (понесенные для восстановления нарушенного права расходы, утрата или повреждение имущества) и упущенная выгода (неполученные доходы) (статьи 15, 393 ГК РФ; п. 5 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).

Перевозчик несет ответственность за утрату груза, которая произошла после принятия к перевозке и до выдачи грузополучателю (п. 1 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции, утв. Президиумом ВС от 20.12.2017). Но есть и исключение: ответственность снимается с перевозчика в случае, если он докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело (п. 1 ст. 796 ГК РФ).

Сколько же перевозчик, по чьей вине был утрачен товар, должен возместить? Если утрачен товар, сданный к перевозке с объявлением его ценности, то ущерб определяется в размере объявленной стоимости такого товара (пп. 1, 2 ст. 796 ГК РФ).

На перевозчика дополнительно возложена обязанность вернуть грузовладельцу плату за перевозку в части, приходящейся на перевозку утраченного товара (груза), если она не входит в стоимость такого товара (п. 3 ст. 796 ГК РФ).

Справка

В некоторых случаях материальная ответственность перевозчика за потерянный груз ограничена на законодательном уровне. Так, к примеру, при воздушных перевозках пределы ответственности за утрату груза без объявленной ценности — 600 руб. за килограмм (ст. 119 Воздушного кодекса РФ). Есть ограничение ответственности перевозчика и при перевозках морским транспортом (ст. 170 Кодекса торгового мореплавания РФ).

Но часто объявленной ценности нет: многие игнорируют заполнение строки 5 транспортной накладной (в которой предусмотрено ее отражение). Поэтому стоимость утраченного товара определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или в договоре купли-продажи. Далее мы будем рассматривать именно такой случай.

Договорная цена, как правило, известна. Однако какую цену брать: с учетом НДС или без него?

Как НДС влияет на расчет суммы ущерба

Важно помнить, что нельзя включить в состав убытков расходы потерпевшего, если они компенсируются ему за счет иных источников. Иначе бы он мог извлечь имущественную выгоду. А такого при возмещении вреда быть не должно (Определение ВС от 13.12.2018 № 305-ЭС18-10125). Это положение надо учитывать при решении вопроса о включении НДС в рыночную стоимость товаров, утраченных по вине перевозчика. Потерпевший должен доказать, что такой НДС ему не компенсируется из бюджета (Постановление Президиума ВАС от 23.07.2013 № 2852/13).

Ситуация 1. Ущерб возмещается покупателю.

Покупатель уплатил продавцу цену с учетом НДС. Если товар утерян при перевозке, то условия для вычета НДС не соблюдаются. Ведь такой товар не принят к учету. Напомним, что для целей НДС моментом принятия на учет считается дата оприходования товаров, поступивших в организацию (на склад), на основании первичных документов. НДС, который предъявлен при приобретении ценностей, не поступивших в организацию и не оприходованных ею, к вычету не принимается (ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ; Письмо Минфина от 26.09.2008 № 03-07-11/318).

Внимание

Высшие суды солидарны: потерпевшему могут быть возмещены убытки в размере понесенных расходов, включающих НДС, если он докажет, что этот НДС не был и не может быть принят к вычету (Постановление Президиума ВАС от 23.07.2013 № 2852/13; Определение ВС от 13.12.2018 № 305-ЭС18-10125).

Следовательно, суммы НДС, относящиеся к утерянному товару, представляют собой некомпенсируемые потери. Возместить их должен перевозчик. То есть для целей определения общей суммы возмещения, положенной к выплате перевозчиком покупателю, стоимость товара надо брать с учетом НДС. Такой подход подтвержден судебной практикой (Постановления АС МО от 16.08.2018 № А40-200849/2017; АС СКО от 30.10.2017 № А32-40192/2015, от 11.04.2018 № А53-19332/2017).

Ситуация 2. Ущерб возмещается продавцу.

Продавец не должен восстанавливать входной НДС по товарам, принятым ранее к учету, которые перевозчик потерял. Ведь Налоговый кодекс не содержит требования о восстановлении вычетов в подобных случаях: они не поименованы в п. 3 ст. 170 НК РФ (Решение ВАС от 19.05.2011 № 3943/11).

Кроме того, продавцу не придется платить НДС со стоимости утерянного товара, поскольку реализация не состоялась. Соответственно, продавец не может требовать от перевозчика возместить ему стоимость товара с учетом НДС (Определение ВС от 13.12.2018 № 305-ЭС18-10125; п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Кстати, даже если продавец сам произвел товары, которые впоследствии были утрачены перевозчиком, он не может требовать возмещения стоимости таких товаров с учетом НДС. Ведь не требуется корректировать НДС-вычеты по сырью, комплектующим и другим затратам, которые возникли в процессе производства (Определение ВС от 13.12.2018 № 305-ЭС18-10125; Постановление АС ЗСО от 18.06.2019 № Ф04-6057/2018).

Итак, убытки продавца складываются из следующих сумм:

стоимость приобретения/производства товаров без НДС (реальный ущерб);

торговая наценка/надбавка, определяемая как разница между продажной ценой товара без НДС и стоимостью приобретения этого товара. Такая сумма — это упущенная выгода продавца.

Влияние возмещения стоимости товара на базу по НДС

А будет ли полученное покупателем или продавцом возмещение облагаться НДС? Нет, не будет. Объясним почему.

Объект обложения НДС — операции по реализации товаров (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Также налоговая база увеличивается на суммы, тем или иным образом связанные с оплатой товаров (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ).

Однако перевозчик не покупает товар у его собственника. К нему не переходит право собственности на товар, будь то на возмездной или на безвозмездной основе. Так что реализации товара не происходит (п. 1 ст. 39 НК РФ). Следовательно, получаемое от перевозчика возмещение никак не связано с оплатой реализованных товаров и не включается в НДС-базу у его получателя (ст. 146 НК РФ; Письмо Минфина от 28.07.2010 № 03-07-11/315; абз. 1 п. 10 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

* * *

Далее мы на примерах рассмотрим:

как отразить в учете покупателя возмещение, полученное от перевозчика за груз;

как отразить такое возмещение в учете продавца. ■

ОСН
art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
В предыдущей статье мы рассмотрели особенности определения суммы возмещения, которую должен выплатить перевозчик организатору перевозки при утере товара. Посмотрим, как покупатель, чей товар утерян, отразит эти операции в бухгалтерском и налоговом учете.

Отражение в учете покупателя возмещения, полученного от перевозчика за груз

Для целей налога на прибыль при методе начисления сумма ущерба, подлежащая возмещению перевозчиком, на дату признания им претензии включается в состав внереализационных доходов покупателя (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

На эту же дату покупатель может учесть во внереализационных расходах стоимость утраченного товара исходя из его договорной цены с НДС (подп. 20 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272 НК РФ; Письма Минфина от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033, от 19.06.2018 № 03-03-07/41741, от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717). Ведь этот налог не может быть принят к вычету (это мы разобрали здесь).

Бухгалтерский учет у покупателя, чьи товары потерял перевозчик, разберем на примере.

Пример. Получение покупателем возмещения стоимости утраченного перевозчиком товара

Условие. Покупатель ООО «Бета» приобрел у поставщика ООО «Альфа» партию швейных машин в количестве 200 штук. Стоимость единицы — 12 000 руб. (10 000 руб. без НДС, сумма НДС 2000 руб.).

Покупатель ООО «Бета» заключил с ООО «Перевозчик» договор на доставку швейных машин со склада ООО «Альфа» до своего склада. Стоимость перевозки — 24 000 руб. (с учетом НДС 4000 руб.), она оплачена авансом.

Право собственности на товар перешло к покупателю с момента отгрузки товара поставщиком ООО «Альфа» перевозчику.

При приемке товара от перевозчика представитель покупателя ООО «Бета» обнаружил недостачу 50 швейных машин. Недостача задокументирована — составлен акт.

Покупатель ООО «Бета» выставил претензию перевозчику. Тот признал свою вину и согласился возместить убытки. Транспортно-заготовительные расходы учитываются в стоимости товаров. Учет товара покупатель ООО «Бета» ведет по фактическим ценам.

Решение. Покупатель может принять к вычету входной НДС только по приобретенным швейным машинам, принятым к учету. При этом перевозчик должен:

возместить стоимость недостающих 50 швейных машин с учетом НДС — 600 000 руб. (12 000 руб. х 50 шт.);

вернуть часть платы за перевозку. В нашем случае — 6000 руб. (с учетом НДС 1000 руб.). В связи с таким возвратом покупатель должен восстановить часть принятого ранее к вычету авансового НДС.

Бухгалтерские проводки по возврату части платы за перевозку, учет платы за перевозку в расходах и восстановление авансового НДС не будем показывать — они стандартные.

Уделим внимание проводкам, связанным с приобретением товара и получением от перевозчика возмещения его стоимости.

Поскольку товар, отгруженный поставщиком перевозчику, еще не поступил на склад покупателя ООО «Бета», нет оснований учитывать его на счете 41 «Товары». Поэтому лучше использовать счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». По дебету этого счета отражается стоимость МПЗ, по которым получены расчетные документы поставщиков, а также прочие расходы, связанные с их приобретением. К примеру, транспортные. А после получения товара от перевозчика швейные машины можно будет учесть на счете 41.

Справка

В нашем примере для отражения недостачи товара, выявленного при приемке, будем использовать счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Однако при отражении в учете сумм возмещаемого ущерба от порчи или утраты МПЗ можно применить и иной подход. Сумму потерь можно признать прочим расходом на дату списания со счета 15 недостающего товара (пп. 2, 11, 16, 18 ПБУ 10/99). Тогда сумму ущерба, подлежащую возмещению, надо признать прочим доходом на дату признания претензии перевозчиком (пп. 7, 10.2, 16 ПБУ 9/99).

Правда, даже это не позволит полностью синхронизировать бухгалтерский учет с налоговым. В «прибыльном» учете для списания стоимости товара на расходы надо будет дождаться признания перевозчиком претензии, которую предъявил ему покупатель.

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб.
На дату отгрузки партии товара со склада продавца перевозчику
Получено право собственности на товары, принятые перевозчиком от поставщика
(10 000 руб. х 200 шт.)
15 60 2 000 000
Отражен НДС по товарам
(2 000 000 руб. х 20%)
19 60 400 000
На дату получения товара от перевозчика
Зафиксирована недостача товара при приемке
(10 000 руб. х 50 шт.)
94 15 500 000
Отражена сумма НДС, относящаяся к стоимости недостающего товара
(500 000 руб. х 20%)
94 19 100 000
Стоимость недостающего товара с учетом НДС отнесена на расчеты по претензиям
(500 000 руб. + 100 000 руб.)
76
субсчет «Расчеты по претензиям»
94 600 000
Отражена стоимость товаров, поступивших на склад, с учетом их доставки
(10 000 руб. х 150 шт. + 15 000 руб.)
41 15 1 515 000
Принят к вычету НДС по полученному товару
(1 500 000 руб. х 20%)
68
субсчет «Расчеты по НДС»
19 300 000
На дату получения суммы возмещения от перевозчика
Получено возмещение стоимости недостающего товара 51 76
субсчет «Расчеты по претензиям»
600 000

* * *

Если продавец отгрузил перевозчику товара больше, чем реально доехало до покупателя, главное — зафиксировать при приемке товара фактически полученное количество. Не расписывайтесь в отгрузочных документах не глядя.

Составляйте акты о выявлении недостачи при приемке либо иные аналогичные первичные документы, принятые в вашей организации либо предусмотренные договоренностями с продавцом товаров/перевозчиком. ■

ОСН
art_aut_id="6"
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
Продолжим учетную тему, посвященную отражению операций по возмещению перевозчиком стоимости утерянного им товара, начатую нами здесь. Теперь пришла очередь разобрать учет у продавца, если он получает возмещение за отгруженные, но еще не проданные товары.

Отражение в учете продавца возмещения, полученного им от перевозчика

Начнем с НДС. По общему правилу на дату отгрузки товара перевозчику продавец должен определить базу по НДС исходя из договорных цен, то есть с полной стоимости всех отгруженных товаров. И это несмотря на то, что они еще не считаются реализованными (право собственности на такие товары сохраняется у продавца) (Письма Минфина от 03.07.2018 № 03-07-11/45885, от 16.03.2020 № 03-07-08/19635).

В дальнейшем, когда при приемке товара от перевозчика покупатель выявит недостачу, продавец должен будет составить корректировочный счет-фактуру из-за уменьшения количества поставленного товара.

На его основании, а также при наличии документа, подтверждающего недостачу при приемке товара покупателем от перевозчика, продавец сможет заявить к вычету НДС со стоимости товара, не полученного покупателем (п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ). На такой вычет Налоговый кодекс отводит 1 год.

Таким образом, продавец должен будет в итоге заплатить в бюджет только НДС с реально проданных покупателю товаров.

«Прибыльный» учет у продавца, применяющего метод начисления, такой. Сумма возмещения включается во внереализационные доходы на дату признания претензии перевозчиком (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Если добровольно перевозчик не согласится возмещать убытки, то внереализационный доход надо будет отразить на дату вступления в силу решения суда (если, конечно, суд поддержит продавца).

На дату признания дохода продавец учитывает во внереализационных расходах стоимость утраченного товара, сформированную в налоговом учете (подп. 20 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272 НК РФ; Письма Минфина от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033, от 19.06.2018 № 03-03-07/41741, от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717). Как правило, она меньше нынешней продажной цены, ведь продают обычно с наценкой. Получается, что с разницы между суммой возмещения и налоговой стоимостью товара надо будет заплатить налог на прибыль.

«Прибыльный» и бухгалтерский учет у продавца будут отличаться — как минимум в части определения даты списания стоимости утраченных товаров. В «прибыльном» учете это произойдет позже, чем в бухгалтерском. Один из возможных вариантов бухучета наших операций посмотрим на примере.

Пример. Получение продавцом возмещения стоимости товара, утраченного перевозчиком

Условие. ООО «Альфа» отгрузило покупателю ООО «Бета» партию швейных машин в количестве 200 штук. Стоимость единицы — 12 000 руб. (10 000 руб. без НДС, сумма НДС — 2000 руб.). Для доставки товара покупателю поставщик ООО «Альфа» заключил договор с ООО «Перевозчик». Стоимость перевозки — 24 000 руб. (с учетом НДС — 4000 руб.), она оплачена авансом.

Право собственности на товар переходит к покупателю с момента его принятия от перевозчика. В бухучете продавец отражает товар по фактическим ценам. Фактическая себестоимость приобретения одной швейной машины составляет 6000 руб. без учета НДС. Входной НДС, предъявленный производителем швейных машин, принят ООО «Альфа» к вычету.

При приемке товара от перевозчика представитель покупателя ООО «Бета» обнаружил недостачу 50 швейных машин. То есть было получено только 150 швейных машин. Это зафиксировано документально — составлен акт о выявленной недостаче при приемке.

Решение. Продавец реализовал покупателю лишь 150 швейных машин. Перевозчик должен:

возместить продавцу стоимость недостающих 50 швейных машин без учета НДС — 500 000 руб. (10 000 руб. х 50 шт.);

вернуть часть платы за перевозку, пропорциональную стоимости недостающего товара, — 6000 руб. (5000 руб. — стоимость без НДС, НДС — 1000 руб.). В связи с этим продавец должен восстановить часть авансового НДС по плате за перевозку.

Бухгалтерские проводки по учету платы за перевозку, возврату части платы и восстановлению авансового НДС рассматривать не будем.

Справка

При отражении в бухучете сумм возмещаемого ущерба от порчи или утраты МПЗ допустимы разные подходы. Так, сумму потерь можно признать прочим расходом на дату списания со счета 45 недостающего товара (пп. 2, 16, 18 ПБУ 10/99). Тогда сумму ущерба, подлежащую возмещению, надо признать прочим доходом на дату признания претензии перевозчиком (пп. 7, 10.2, 16 ПБУ 9/99). При такой схеме проводок счет 94 вообще не надо будет задействовать. В примере мы покажем другой подход — более классический.

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб.
На дату отгрузки партии товара со склада продавца перевозчику
Отражена отгрузка перевозчику товара для доставки к покупателю по учетным ценам
(6000 руб. х 200 шт.)
45 41 1 200 000
Исчислен НДС со стоимости отгруженного товара
(10 000 руб. х 200 шт. х 20%)
90-3 68
субсчет «Расчеты по НДС»
400 000
На дату получения покупателем товара от перевозчика
Зафиксирована недостача товара при его приемке покупателем
(6000 руб. х 50 шт.)
94 45 300 000
Стоимость недостающего товара без учета НДС, по учетной цене, отнесена на расчеты по претензиям 76
субсчет «Расчеты по претензиям»
94 300 000
Отражена реализация товара покупателю с учетом НДС
(12 000 руб. х 150 шт.)
62 90-1 1 800 000
Списана стоимость товара, реализованного покупателю
(6000 руб. х 150 шт.)
90-2 45 900 000
На дату выставления КСФ покупателю
Принят к вычету НДС по части утерянных перевозчиком товаров на основании корректировочного счета-фактуры
(10 000 руб. х 50 шт. х 20%)
68
субсчет «Расчеты по НДС»
90-3 100 000
На дату признания претензии перевозчиком
Разница между договорной стоимостью утерянных перевозчиком товаров и их учетной стоимостью отражена в доходах
((10 000 руб. – 6000 руб.) х 50 шт.)
76
субсчет «Расчеты по претензиям»
91-1 200 000
На дату получения суммы возмещения от перевозчика
Получено возмещение стоимости недостающего товара 51 76
субсчет «Расчеты по претензиям»
500 000

* * *

Методы бухучета, применяемые при отражении операций, связанных с утерей перевозчиком товара, могут быть закреплены в учетной политике. А вот для целей налогообложения свободы выбора нет. Появление внереализационных доходов и расходов привязано к дате признания претензии перевозчиком. ■

РУКОВОДИТЕЛЮОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="39"
М.А. Кокурина,
старший юрист
Некоторые работодатели стремятся вывести «засидевшихся» на удаленке работников в офисы. Но пандемия нарастает, из-за чего, в частности, столичные власти обязали работодателей перевести не менее трети сотрудников на дистанционку, да еще и отчитываться о таком переводе. Не исключено, что подобные меры настигнут работодателей и в других регионах. Поэтому разбираем вопросы по диаметрально противоположным ситуациям.

«Ковидный» отчет и другие сюрпризы удаленки второго пришествия

Работа в офисе зависит не только от желания работодателя

Руководитель сказал, что хочет вывести всех сотрудников с удаленки в офис, потому что резко снизилась производительность труда. Но отдельные сотрудники боятся заражения в транспорте или в офисе и не хотели бы ездить на работу. Имеет ли руководитель право требовать выхода в офис, а сотрудники — отказаться выходить?

— Сначала нужно точно узнать, какие меры «повышенной готовности» сохранены или введены недавно в вашем регионе. Например, в Республике Адыгее вплоть до 1 ноября 2020 г. действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет (п. 7 Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27). То есть работающих пенсионеров вывести с дистанционки точно нельзя. В Башкирии работодателей просят перевести на удаленку максимально возможное количество сотрудников (п. 10 Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111). На территории Свердловской области вплоть до 26 октября работодатели обязаны сохранять дистанционный режим для работающих пенсионеров. Остальных работников пока лишь рекомендуется в количестве не менее 30% отправить трудиться удаленно (пп. 10, 12 Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ). А вот в Москве такое требование стало обязательным с 5 октября: работающая в столице компания может вывести с удаленки только 30% работников от общей численности ее сотрудников (п. 11.1 Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ (далее — Указ № 68-УМ)). Если региональных ограничений для вашей компании нет, то события могут развиваться в зависимости от ситуации.

Ситуация 1. С работниками оформлены соглашения о переводе на удаленную работу с указанием даты, до которой рабочее место располагается, например, по месту проживания сотрудника. До этой даты работник вправе продолжать работать дистанционно и не появляться в офисе.

Если эта дата уже наступила, то работник обязан трудиться в офисе, даже если не издан приказ о выходе с удаленки. Конечно, при условии что не было иных письменных договоренностей с руководителем. Отсутствие сотрудника в офисе без уважительной причины можно фиксировать как прогул.

Ситуация 2. С работниками оформлялись соглашения о переводе на удаленную работу без указания даты выхода в офис. Тогда нужно оформить дополнительные соглашения, предусматривающие такую дату, то есть согласовать ее с работниками. Заставить сотрудников выйти в конкретную дату в одностороннем порядке работодатель не вправе. При наступлении согласованной сторонами даты работники обязаны будут начать работать в офисе. Кстати, возможно, что по соглашению с руководством у сотрудников будут разные сроки возвращения в офис.

Напомним, что за прогул, при соблюдении процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, работника можно уволить (статьи 192, 193, подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Еще такой момент. Если с работниками не оформлялись соглашения о переводе на удаленную работу, то есть изначально сотрудники ушли на удаленку по приказу руководителя, безопаснее хотя бы сейчас оформить такие соглашения, договорившись в них о датах выхода в офис.

«Удаленщик» не обязан тестироваться на COVID-19

У нас уволились несколько человек, работавших в офисе, и директор решил допустимую часть сотрудников вывести с дистанционки. Они работали на удаленке несколько месяцев. Можно ли попросить их пройти тест на COVID-19 или принести справку о том, что они его сделали недавно и он отрицательный?

Возвращая работников с удаленки обратно в офис, требовать у них в качестве «входного билета» справку об отсутствии коронавируса незаконно

Возвращая работников с удаленки обратно в офис, требовать у них в качестве «входного билета» справку об отсутствии коронавируса незаконно

— Такую обязанность возложить на работников, выходящих с удаленки, вы не можете (Письмо Минтруда от 01.10.2020 № 14-2/10/ФС-1503). Даже если обязанность обеспечить какой-то процент тестирования своих работников возложена на вас региональным законодательством.

Ведь по общему правилу работодатель вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника только в целях определения его пригодности к выполнению поручаемой работы и предупреждения профзаболеваний при занятости (ст. 88 ТК РФ):

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

на работах, связанных с движением транспорта;

в организациях пищевой промышленности, общепита и торговли, в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

Перевод на удаленку ≠ перевод на другую работу

Мы оформили с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам о переходе на удаленный режим работы с 19 октября. Когда нужно будет отправлять СЗВ-ТД?

— При переводе сотрудника на удаленную работу сдавать СЗВ-ТД не нужно, поскольку такой перевод — это изменение условий трудового договора о смене расположения рабочего места и режиме работы. Если при этом не изменяется трудовая функция (должность) сотрудника или структурное подразделение, то нет и перевода на другую работу. Поэтому и нет события, в связи с которым нужно подавать СЗВ-ТД или вносить запись в трудовую книжку. Причем даже в случае, когда для работника удаленка становится постоянной (ст. 72.1 ТК РФ; п. 2.4 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Для «ковидного» отчета место регистрации работодателя не важно

Наша головная организация находится в Санкт-Петербурге. В Москве большой филиал (не относимся к организациям-исключениям, на которые требование об «удаленщиках» не распространяется). Нужно ли нам отправлять московских сотрудников на удаленку и отчитываться по ним?

— Нужно. Цель московских Указов — снизить количество передвижений по городу и встреч людей из его разных районов в замкнутом пространстве офиса. Поэтому не важно, где ваша головная компания. Раз у нее есть деятельность и работники на территории столицы, то необходимо перевести в Москве на удаленку минимум 30% от всех работников и исполнителей по ГПД, включая всех сотрудников 65 лет и старше и работников с хроническими заболеваниями (п. 11.1 Указа № 68-УМ).

Факт перевода сотрудников на удаленный режим работы сам по себе не требует сдачи СЗВ-ТД. Ведь смена расположения рабочего места — это не перевод на другую работу

Факт перевода сотрудников на удаленный режим работы сам по себе не требует сдачи СЗВ-ТД. Ведь смена расположения рабочего места — это не перевод на другую работу

Используйте при подсчете сотрудников не среднесписочную численность, а фактическое количество работников, включая совместителей. Допустим, у вас на территории Москвы 60 работников и 6 исполнителей, выполняющих задание по ГПД на территории офиса. Из 60 работников 7 человек — из категории 65+ и имеющие хронические заболевания. Тогда на удаленку нужно отправить 20 человек ((60 работников + 6 исполнителей) х 30%) как минимум. Из них «удаленщиками» точно должны стать 7 человек из рисковых категорий. Еще 13 человек можете выбрать из числа работников и исполнителей на свое усмотрение в целях обеспечения непрерывного рабочего процесса. Каждый понедельник с 12.10.2020 нужно отчитываться через личный кабинет на Официальном сайте Мэра Москвы об этих 20 «удаленщиках» (п. 11.3 Указа № 68-УМ). Если у работодателя не было изменений в сведениях, которые уже поданы в понедельник предыдущей недели, представлять повторно сведения за текущую неделю не нужно. Если сведения о работниках изменились в течение недели, представьте отчет в день изменений (п. 1.2 Указа Мэра Москвы от 15.10.2020 № 101-УМ; п. 11.3 Указа № 68-УМ).

«Удаленщики» могут чередоваться

Мой руководитель хочет, чтобы в одну неделю одна треть сотрудников работала на удаленке, в следующую неделю — вторая треть и так далее по очереди. То есть чтобы каждый работник и дома поработал, и в офисе. Как это правильно оформить и как отчитываться о «дистанционщиках» в Москве?

— При составлении приказа о переводе на удаленную работу распишите, какая группа работников в какой период у вас уходит работать удаленно. Главное — чтобы в офисе не находилось одновременно более 70% работников (п. 11.3 Указа № 68-УМ).

Если мы правильно поняли, у вас все работники будут «удаленщиками» в разное время. То есть собирать сведения для отчета вам придется со всех сотрудников. Чтобы еженедельно включать в отчет разные группы сотрудников.

Обращаем внимание, что часть из таких сведений (номера мобильного телефона, транспортного средства и социальной карты) является персональными данными сотрудников. У вас их может и не быть, если они не требовались ранее в трудовой деятельности (допустим, если вы арендовали авто у вашего работника, он обязан был сообщить его регистрационный номер). Но теперь обязанность собрать дополнительные сведения у работников возложена на вас региональным подзаконным нормативным актом, так же как и измерение температуры на рабочих местах, их дезинфекция или сбор сведений о хронических заболеваниях сотрудников.

Поэтому вы вправе письменно запросить у каждого сотрудника номера их мобильного телефона, принадлежащего на праве собственности автомобиля, социальной карты и транспортных карт (в частности, «Тройка», «Стрелка»). Для подстраховки попросите их подписать согласие на передачу и обработку их персональных данных (п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 9 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Если человек не хочет предоставить сведения, возьмите у него письменный отказ. Этот документ станет подтверждением, что вы пытались получить сведения от сотрудника, но не смогли, поэтому не отчитались по нему.

Внимание

За отказ перевести работников на удаленку или непредставление отчета о таком переводе может быть наказание в виде предупреждения или штрафа для ИП в размере 30 000—50 000 руб., для организации — 100 000—300 000 руб., а для ее руководителя 10 000—50 000 руб. (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ; п. 11.4 Указа № 68-УМ)

Кстати, в графе отчета «Номер мобильного телефона» не рекомендуем писать «Не располагаем данными», проставлять нули или оставлять эту графу пустой, так как отчет может не пройти. То есть он будет считаться не поданным. А это уже чревато штрафами за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Номера авто, социальной карты и транспортных карт нужно указывать в отчете при наличии у работника таких карт и автомобиля в собственности. Если работник просто не указал номеров авто и карт или написал, что у него нет авто/карт, проверять такую информацию вы не обязаны. Тогда графы с этими сведениями в отчете оставьте пустыми. Прочерки там не ставьте, с ними отчет может не пройти.

«Одинокий» ИП или директор «ковидный» отчет не сдают

Я ИП без работников и директор ООО — единственный сотрудник. Работаю в Москве. Нужно ли мне с 12 октября подавать по Указу мэра таблицу с нулевыми показателями переведенных на удаленную работу?

— Не нужно. Требование, о котором вы говорите, распространяется только на работодателей. А ИП без работников им не является. Так же как и работником у самого себя или подрядчиком по ГПД.

Если в организации один директор и больше нет сотрудников, перевод одного человека на дистанционный режим работы не требуется. Представлять отчет по установленной Указом мэра Москвы форме в этом случае тоже не нужно (Официальный сайт Мэра Москвы).

Исполнители по ГПД в «ковидном» отчете могут пройти как «удаленщики»

У меня маленькое кафе в Москве: повар, официант, кассир, уборщик. Бухгалтерия и кадры ведутся по ГПД. Как же я переведу на удаленку треть сотрудников, без которых работа заведения остановится?

— Перечисленных вами сотрудников не переводите на удаленку. Издайте приказ, в котором укажите, что:

повар, официант, кассир и уборщик участвуют в обеспечении непрерывных технологических процессов, необходимых для функционирования организации, поэтому они не могут трудиться на удаленке (п. 11.2 Указа № 68-УМ). Кстати, сделайте для подстраховки таким сотрудникам справки или письма с подобной формулировкой;

удаленно работают исполнители по ГПД, которые ведут у вас бухгалтерию и кадровый учет. По ним и сдавайте сведения в отчете как об «удаленщиках».

«Допандемийные» дистанционные работники тоже попадают в отчет

Мы вчетвером в своем ООО в Москве изначально работаем на удаленке, по возрасту у нас нет людей 65 лет и старше. Нужно ли мне отчитываться с 12 октября?

— Нужно. Потому что ваша компания — работодатель, «осуществляющий деятельность на территории Москвы» (п. 11 Указа № 68-УМ). Подавайте отчет с перечислением 100% работников в графе 8.2 «Суммарная численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы». Это же количество работников укажите в графе 8 «Общая численность работников...». А вот графу 8.1 «Суммарная численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы» оставьте пустой или поставьте в ней прочерк. «0» ставить нельзя — отчет может не пройти.

«Допандемийных» дистанционных работников можно учесть при переводе 30% сотрудников на удаленку

У нас списочная численность — 20 человек. Из них 5 человек до пандемии и сейчас работают на удаленке. Категорий сотрудников с повышенным риском заболеваемости нет. Нужно ли еще 30% из наших людей переводить на удаленную работу?

— Не нужно. Вам достаточно сделать дистанционным работником еще хотя бы 1 человека, чтобы у вас стало 6 «удаленщиков», то есть не менее 30% от всех ваших сотрудников (20 чел. х 30% = 6 чел.). По этим 6 работникам вы и отчитаетесь о переводе их на удаленку.

Отпускники учитываются в 30% «удаленщиков»

По штату у нас 14 человек, из которых 4 человека в отпуске, 2 женщины в отпуске по уходу за ребенком и 3 командированных в другие регионы. Можно ли их всех учесть в норме тех 30% работников, которых надо перевести на дистанционку?

— Из Указа четко не следует, 30% от какого количества работников должны начать трудиться удаленно:

или от количества реально работающих в этот период в Москве, то есть без учета командированных, ухаживающих за детьми, отпускников или находящихся на больничном;

или от количества сотрудников по штатному расписанию.

На Официальном сайте Мэра Москвы сказано, что работники, находящиеся в командировке или отпуске, могут быть включены в 30% сотрудников, переведенных на дистанционку, сведения о которых нужно подавать (Официальный сайт Мэра Москвы).

Можно согласиться с такой позицией в целом, но с оговоркой, что это длительные командировки и отпуска, заканчивающиеся не в ближайшие недели. Потому что в вашей ситуации, если, допустим, люди скоро выйдут из отпуска (4 человека) и вернутся из командировки (3 человека), получится, что до 30% «удаленщиков» вы не доберете. Ведь у вас останется только 2 «удаленщика», а вам нужно минимум 5 (14 чел. х 30%). Тогда нужно будет в общем порядке издавать приказ о переводе на удаленную работу нужного количества сотрудников и подавать отчет по обновленному списку «удаленщиков». ■

ОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН

Новые противовирусные рекомендации для работодателей

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике распространения коронавируса среди работников (Информация Роспотребнадзора).

Так, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией работодателям рекомендуется:

размещать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, а также постараться организовать работу в несколько смен;

на входе в офис следует, во-первых, измерять сотрудникам температуру, а во-вторых, обеспечить пришедшим возможность сразу обработать руки антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

организовать уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Проводить такую уборку нужно каждые 2 часа.

По возможности надо регулярно обеззараживать воздух в рабочих помещениях бактерицидными лампами и/или рециркуляторами воздуха.

Если в организации есть столовая, то в ней лучше использовать одноразовую посуду. А если столовой нет — рекомендуется запретить обедать на рабочих местах. В таком случае для приема пищи нужно выделить специальное помещение с раковиной для мытья рук. Это помещение необходимо ежедневно дезинфицировать.

Проведение корпоративов и других массовых мероприятий рекомендовано ограничить. ■

НЕ ПРОПУСТИТЕОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="11"
Е.О. Калинченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Период перехода на использование карт только национальной платежной системы «Мир» для получения детских пособий затянулся и оброс заблуждениями. Отчасти они вызваны тем, что процесс перехода на карты «Мир» в ряде регионов совпал с переходом на прямые выплаты. Появлению мифов способствовала и связанная с пандемией лояльность ЦБ в случае перечисления пособий на другие карты.

Пять «Мирных» заблуждений, или Как платить пособие, чтобы работник его получил

Заблуждение 1. Карты «Мир» только для прямых выплат

Обязанность использовать карты «Мир» при получении детских пособий никак не зависит от того, кто их перечисляет: работодатель или ФСС. Ведь определяющим фактором для перевода этих выплат на карты именно национальной платежной системы выступает то, что детские пособия финансируются из бюджетных средств. И этот источник финансирования не зависит от механизма перечисления денег работнику (п. 2 ч. 5, ч. 5.6 ст. 30.5 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (далее — Закон № 161-ФЗ); ст. 4 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ; п. 4 Перечня, утв. Постановлением Правительства от 01.12.2018 № 1466 (далее — Перечень № 1466)).

Однако если в регионах, которые перешли на прямые выплаты, ФСС следит за тем, на какую карту перечисляется пособие (ведь факт использования карты «Мир» работодатель должен отразить в реестре сведений), то в субъектах, где еще действует зачетная система, все иначе.

Ведь не секрет, что многие работодатели из «зачетных» регионов игнорируют требование об использовании карт «Мир». А банки, в свою очередь, не всегда тормозят зачисление детских пособий на счета международных карт. Во-первых, организации зачастую просто не ставят код 1 в поле 110 платежного поручения. А именно этот код указывает на то, что на выплаты распространяется требование об использовании карт системы «Мир» (приложение 13 к Положению ЦБ от 19.06.2012 № 383-П). Во-вторых, в связи с пандемией Центробанк пока не наказывает банки за несоблюдение требования о зачислении денег на счета карт именно национальной платежной системы (Информационное письмо ЦБ от 30.09.2020 № ИН-04-45/139 (далее — Информационное письмо № ИН-04-45/139)).

Вот и складывается ошибочное впечатление, что требование о применении карт «Мир» действует в отношении детских пособий только при прямых выплатах.

Заблуждение 2. На карты только системы «Мир» нужно перечислять все детские пособия

Перечень социальных пособий, которые банки должны зачислять на карты «Мир», установлен Правительством РФ (п. 2 ч. 5, ч. 5.6 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ). Сейчас это требование действует в отношении следующих актуальных для работодателей детских пособий (п. 4 Перечня № 1466; ст. 3 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ):

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Но и тут есть исключения. Дело в том, что положения об обязательном зачислении денег на счета карт «Мир» не распространяются на случаи получения (ч. 5.4 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ):

единовременных выплат;

выплат, перечисляемых с периодичностью реже одного раза в год.

Справка

Для получения работником пособия из ФСС на карту системы «Мир» в заявлении и реестре сведений достаточно указать только ее номер. Для перечисления пособия на другие карты, когда это допустимо, необходимо указать реквизиты банковского счета, а номер привязанной к нему карты не нужен (примечания 1, 2 к приложению 1 к Приказу ФСС от 24.11.2017 № 578; п. 3.25 приложения 2, п. 3.9 приложения 4, п. 3.17 приложения 6 к Приказу ФСС от 24.11.2017 № 579).

То есть единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и единовременное пособие при рождении ребенка могут быть зачислены и на карты международных платежных систем. Как и декретные, в том случае, если у работницы это первый ребенок или же предыдущую выплату она получила более года назад (Информация ФСС «Пособия продолжают зачислять на любую банковскую карту до 31.12.2020»).

Следовательно, при перечислении таких единовременных или редких пособий организации на законных основаниях могут:

в «зачетных» регионах — не проставлять код 1 в поле 110 платежного поручения;

в регионах с прямыми выплатами — подавать в ФСС заявления работников на выплату этих пособий и реестры сведений с указанием реквизитов счетов, в том числе и международных пластиковых карт.

Заблуждение 3. Все больничные нужно перечислять на карты только системы «Мир»

Требование о зачислении на карты «Мир» касается пособия по временной нетрудоспособности только гражданам, подвергшимся воздействию радиации. То есть пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» либо ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (п. 2 ч. 5, ч. 5.6 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ; п. 3 Перечня № 1466; Информация ФСС от 07.05.2019).

Больничные всем остальным работникам могут быть зачислены на любые карты абсолютно беспрепятственно! И со следующего года никаких изменений на этот счет в законодательстве не ожидается. Причем это касается как пособия за первые 3 дня, которое платит работодатель, так и пособия за остальные дни, выплачиваемого за счет средств ФСС, которое со следующего года во всех регионах ФСС будет перечислять напрямую.

Кстати, и пострадавшие от радиации, в случае если они болеют раз в 2 года или реже, также смогут получить пособие на карту не только системы «Мир» (ч. 5.4 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ).

Заблуждение 4. Детские пособия от ФСС не получить без карты «Мир»

Многие работодатели из регионов с прямыми выплатами говорят своим работникам, что они смогут получить детское пособие из ФСС только на карту системы «Мир». Подобные разъяснения можно услышать и от специалистов ФСС. Однако это не совсем так.

Разовое пособие будущей матери, вставшей на учет в ранние сроки беременности, можно перечислить на карту любой платежной системы. «Мирное» требование на единовременные выплаты не распространяется

Разовое пособие будущей матери, вставшей на учет в ранние сроки беременности, можно перечислить на карту любой платежной системы. «Мирное» требование на единовременные выплаты не распространяется

Как мы уже сказали выше, карты других платежных систем, например Visa и MasterCard, можно использовать для получения детских пособий только в качестве исключения. И если, скажем, единовременное пособие за раннюю постановку на учет, а зачастую и декретные, работница еще может получить на международную карту, то для ежемесячного пособия по уходу понадобится уже карта национальной платежной системы. Вот и получается, что тем, кто хочет получать детские пособия именно на карточный счет, лучше сразу озаботиться открытием карты «Мир».

К тому же до конца 2020 г. порядок проверки привязанных к счету карт банки могут не применять и Центробанк не будет наказывать банки в случае зачисления детских пособий на международные карты (Информационное письмо № ИН-04-45/139). То есть пока есть возможность продолжить получать пособие по уходу за ребенком на любые карты. Но не исключено, что банки все же будут зачислять на невыясненные платежи пособия с кодом 1, если они будут приходить на международные карты.

Но в любом случае для получения вновь назначаемых пособий, если работник, конечно, хочет, чтобы деньги приходили на карточный счет, нужно уже открыть карту «Мир». Ведь установленную в Постановлении Правительства РФ дату окончания переходного периода с 01.10.2020 на начало 2021 г. никто не переносил (п. 2 Постановления Правительства от 01.12.2018 № 1466).

Однако кому-то ведь получение пособия именно на карту может быть и не принципиально. И такие граждане вполне могут обойтись без открытия карты «Мир». Получать все детские пособия из ФСС они смогут:

или на банковский счет, операции по которому ведутся без использования карт;

или почтовым переводом.

Справка

Компенсационную выплату по уходу за ребенком до 3 лет можно по-прежнему перечислять на любую карту. Ведь эта выплата не указана в перечне тех, которые могут быть зачислены на карты только системы «Мир» (Указ Президента от 25.11.2019 № 570; Перечень № 1466).

В заявлении работника или в реестре сведений, подаваемых в ФСС для выплаты пособия, указывают выбранный работником способ получения пособия. В случае если сотрудник хочет использовать некарточный счет, необходимо указать его номер и заполнить реквизиты банка. Номер же карты указывают, только если это карта «Мир». Кстати, у таких карт номер начинается с цифры 2, так что если работник укажет в заявлении номер иной карты (а вы перенесете его в реестр), то ФСС это поймет. А вот определить по номеру счета, какая карта к нему привязана, невозможно. Однако при отражении в реестре сведений данных о способе получения пособия от работодателя требуется указать, будет ли использована карта «Мир» (Спецификация на обмен данными в электронном виде, утв. ФСС 16.11.2018; п. 4 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, утв. Постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294; Приказ ФСС от 24.11.2017 № 579).

ФСС переведет детское пособие, даже если работник укажет реквизиты счета международной карты, а не карты «Мир» (Информация ФСС «Пособия продолжают зачислять на любую банковскую карту до 31.12.2020»). Но сможет ли человек его беспрепятственно получить, будет зависеть уже от действий банка.

Заблуждение 5. Работодателя накажут за перечисление детского пособия не на карту «Мир»

Среди работодателей в регионах с зачетной системой распространены опасения, что ФСС не примет к зачету пособие, полученное с использованием международных карт. Обоснованны ли такие опасения? Судите сами.

Закон о страховании на случай ВНиМ предусматривает, что ФСС не принимает к зачету расходы на выплату страхового обеспечения, если они (п. 4 ч. 1 ст. 4.2, ч. 4 ст. 4.7 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

или произведены с нарушением законодательства о страховании на случай ВНиМ;

или не подтверждены документами;

или произведены на основании документов, которые неправильно оформлены или выданы с нарушением установленного порядка.

Законом о национальной платежной системе установлена обязанность банков зачислять детские пособия на карты системы «Мир» (п. 2 ч. 5, ч. 5.6 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ). Именно банки следят за соблюдением этого требования. А вот для работодателей обязанность перечислять детские пособия именно на карты «Мир» не установлена. И отказывать работнику в перечислении пособия на том основании, что он просит перевести деньги на международную карту, работодатель тоже не может. Выходит, выплату пособия на карту международной платежной системы нельзя считать произведенной с нарушением законодательства о страховании на случай ВНиМ.

Как мы уже упомянули, следить за зачислением пособий на карты именно системы «Мир» должны банки. Если деньги приходят на счет международной карты, банк должен предложить работнику в срок не позднее 10 рабочих дней получить их наличными либо перевести на счет карты «Мир» или некарточный счет. Если этого не сделать, деньги вернутся обратно (приложение 13 к Положению ЦБ от 19.06.2012 № 383-П). С этим связано еще одно опасение — получить штраф по КоАП за несвоевременную выплату пособия, если банк вернет деньги. Однако от работодателя требуется вовремя перечислить пособие по реквизитам, указанным работником. А уж за то, получит работник деньги или нет, работодатель ответственности не несет.

* * *

Банк России не только позволил банкам зачислять детские пособия на любые карты до конца 2020 г., но еще и рекомендовал способствовать гражданам в получении карт «Мир». Также ЦБ рекомендовал банкам дистанционно выпускать карты «Мир» и даже по возможности организовывать их доставку (Информационное письмо № ИН-04-45/139). Некоторые банки, например, предлагают открытие виртуальных карт «Мир». ■

ДОКУМЕНТООБОРОТОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="115"
И.В. Кравченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Иметь отдельные папочки на каждого сотрудника (так называемые личные дела) весьма удобно: документы лежат в одном месте, легко ищутся и шансы, что какой-либо сотрудник случайно увидит личные данные своих коллег, сведены к минимуму. Поэтому многие коммерческие компании формируют эти папки, даже несмотря на отсутствие у них такой обязанности. О том, как рационально организовать работу с личными документами работников, читайте в нашей статье.

Как вести личные дела работников, не нарушив Закон о персональных данных

Немного о правилах оформления личных дел

Если коротко, то для коммерческих компаний никаких правил на законодательном уровне не установлено, ведь, как уже отмечалось, вести личные дела работников они не обязаны. Обязанность по их составлению есть только в отношении гражданских служащих (Закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ). Поэтому работодатель самостоятельно с соблюдением требований Трудового кодекса и иных федеральных законов определяет то, как он будет работать с данными своих сотрудников, и издает соответствующий локальный нормативный акт об этом (ст. 87 ТК РФ). В нем рекомендуем прописывать, в частности, следующую информацию:

правила и требования к оформлению и содержанию личных дел, а также перечень лиц, на которых такие дела заводятся;

порядок их ведения и хранения, в том числе после увольнения сотрудников;

должности лиц, ответственных за это.

При создании этого документа можно руководствоваться п. 3.6 Основных правил работы архивов организаций, одобренных Решением Коллегии Росархива от 06.02.2002, п. 4.19 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов, утв. Приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526, а также п. 1.2 Методических рекомендаций по применению указанных Правил.

В целом алгоритм ведения личного дела простой: как только приняли сотрудника на работу, заведите на него отдельную папку и пополняйте ее на протяжении всей его трудовой деятельности в компании. Расскажем, как эта папка может выглядеть и каким может быть ее наполнение.

Какой может быть обложка

Можно использовать утвержденную форму (приложение 11 к Основным правилам работы архивов организаций, одобренным Решением Коллегии Росархива от 06.02.2002; приложение № 28 к Правилам организации хранения, утв. Приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526 (далее — Правила Минкультуры)) или же разработать свою собственную. В таком случае распечатайте форму и вложите ее первым документом в папку или приклейте на обложку. Можно поступить проще и приобрести готовые картонные папки-скоросшиватели «Дело».

На обложке следует отражать сведения, которые помогут быстро найти и идентифицировать того или иного работника (п. 4.25 Правил Минкультуры). Вот примерный образец.

Общество с ограниченной ответственностью «Мозаика» (ООО «Мозаика»)
(наименование организации)Наименование организации указывайте полностью, в именительном падеже. Если есть сокращенное наименование, то его пропишите в скобках
Бухгалтерия
(наименование структурного подразделения)Отразите наименование структурного подразделения, в котором будет трудиться новичок, при этом лучше оставить пару строк для информации о новом отделе в случае перевода работника на новое место

ДЕЛО № 03-25Номер дела присвойте сами в соответствии с номенклатурой, принятой в организации ТОМ №  Номер тома указывается при наличии. Новый том рекомендуется заводить, как только количество листов в папке превысит значение 250 или как только его толщина в корешке станет больше 4 см (п. 4.20 Правил Минкультуры)

Сторожев Владислав Юрьевич
(заголовок дела)
Дата начала:

01 апреля 2013 г.

(крайние даты)Крайние даты дела — это день приема на работу сотрудника и день его увольнения (п. 4.28 Правил Минкультуры)
Дата окончания:

20 июля 2020 г.

(крайние даты)Крайние даты дела — это день приема на работу сотрудника и день его увольнения (п. 4.28 Правил Минкультуры)

На 65 листах
Хранить 50 лет

Заполняйте эти строки после увольнения сотрудника перед сдачей дела в архив
Ф. №
Оп. №
Д. №

2 л/с
03-25 Это архивный шифр дела. В нем указываются номер фонда, номер описи и номер дела. Заполняются эти данные сотрудником, передающим документы в архив (п. 3.4 Правил Минкультуры)

Какие документы складывать в папочку

Как уже отмечалось, конкретного списка документов, которые должны содержаться в личном деле работника, нет. Его устанавливает работодатель самостоятельно в локальном акте. Очевидно одно: в папке «Дело» должны быть документы, которые так или иначе относятся к трудовой деятельности работника или которые необходимы для подтверждения различных сведений о работнике. Поэтому, как правило, в личное дело включают:

копии документов, которые при заключении трудового договора предъявил работник. Приведем наиболее распространенные документы (ст. 65 ТК РФ):

паспорт;

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности;

карточка СНИЛС;

документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации.

Коммерческие организации вовсе не обязаны вести личные дела работников, но большинство делает это. Ведь гораздо удобнее, когда все по полочкам

Коммерческие организации вовсе не обязаны вести личные дела работников, но большинство делает это. Ведь гораздо удобнее, когда все по полочкам

В отдельных случаях с учетом специфики работы будущий сотрудник компании при трудоустройстве должен предъявлять работодателю дополнительные документы (ч. 3, 4 ст. 63, статьи 213, 283, 324, 327.3 ТК РФ).

К примеру, при приеме на работу, при выполнении которой проводятся обязательные медицинские осмотры работников, необходимо прикладывать к общему пакету документов еще и медзаключение, подтверждающее пригодность к работе (п. 12 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н).

Представлять свидетельство о присвоении ИНН, свидетельства о рождении детей, справку по форме № 182н, справку 2-НДФЛ от предыдущего работодателя работник не обязан. Но эти документы нужны для расчета налогов и пособий, поэтому можно попросить у работника эти документы;

документы, сопровождающие процесс приема на работу и подтверждающие факт трудоустройства. К таким документам, к примеру, относятся:

заявление о приеме на работу;

трудовой договор;

должностная инструкция;

копия приказа о приеме на работу;

личная карточка;

анкета (личный листок по учету кадров);

договор о материальной ответственности (для материально ответственных лиц);

документы, возникающие в процессе трудовой деятельности в компании. К примеру, в личное дело можно подшивать:

дополнительные соглашения к трудовому договору;

приказы (или их копии) по сотруднику, например о его повышении, переводе, применении дисциплинарных взысканий;

различного рода заявления;

копии документов, необходимых для предоставления работнику вычетов и льгот;

копии документов о повышении квалификации;

документы, оформляемые при увольнении. Это заявление и копия приказа об увольнении.

Листы сложенных в папку документов нумеруйте арабскими цифрами. По стандарту делопроизводства это делается в верхнем правом углу карандашом или нумератором.

Нужна ли внутренняя опись документов

В целях систематизации хранения и учета документации, подшиваемой в личное дело работника, имеет смысл оформлять его внутреннюю опись (п. 4.30 Правил Минкультуры). В ней рекомендуется прописывать информацию о реквизитах документов и о номерах листов, на которых расположен каждый документ. Это делает их поиск оперативным.

Документы во внутренней описи указывайте в хронологическом порядке: сначала те, которые были получены при приеме на работу, а после — по мере их поступления в кадровую службу (бухгалтерию) (п. 4.20 Правил Минкультуры). То есть постепенно опись будет дополняться.

Если из дела изымается какой-либо документ, укажите информацию об этом, например, в графе «Примечание» с пометкой о том, кто изъял и по какой причине.

В конце документа должна стоять итоговая запись о количестве документов в деле и о количестве листов, которые занимает сама опись. Она проставляется в день, когда дело подлежит закрытию, то есть в день увольнения сотрудника. В этот же день лицо, ответственное за ведение дела, должно завизировать опись. Вот так может выглядеть этот документ (приложение № 27 к Правилам Минкультуры).

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
документов дела 03-25

п/п Регистрационный индекс документаИными словами, номер документа Дата документа Заголовок документа Номера листов дела Примечание
1 2 3 4 5 6
1 5 01.04.2013 Трудовой договор 1-7 Оригинал
2 5-п 01.04.2013 Приказ о приеме на работу 8 Копия
3 б/н 01.04.2013 Анкета 9-10 Оригинал
...
30 21-п 20.07.2020 Приказ об увольнении 63 Копия
Итого 30 (тридцать) документов
(цифрами и прописью)
Количество листов внутренней описи

1 (один)

(цифрами и прописью)
Начальник отдела кадров О.И. Филиппова
(наименование должности лица, составившего внутреннюю опись документов дела) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата 20.07.2020

Размещают внутреннюю опись, как правило, либо на обороте титульного листа личного дела, либо в конце списка собранных документов.

А как же Закон о персональных данных?

Дополнительно  о том,  как организовать  работу  с персональными  данными  сотрудников,  читайте:

2018, № 23

Да, копии паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельств о рождении детей, о браке, документов об образовании, военного билета сотрудников и других документов содержат в себе их персональные данные, а значит, хранение таких документов подпадает под обработку персональных данных (п. 3 ст. 3 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — Закон № 152-ФЗ)). Поэтому, если решите хранить их в личном деле работника, получите на это его согласие (Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 2 квартал 2017 г., утв. Рострудом). Оно должно быть оформлено в бумажном или электронном виде и заверено соответственно собственноручной или электронной подписью.

Вот образец согласия на обработку персональных данных с отметками о том, какую информацию должен содержать в себе этот документ (ч. 4 ст. 9 Закона № 152-ФЗ).

Генеральному директору
ООО «Мозаика»
Вороновскому А.П.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, Сторожев Владислав Юрьевич, паспорт: серия 40 95, номер 123456, выдан 11.11.95 ОВД Одинцовского района г. Москвы, код подразделения 459-653, адрес регистрации по месту проживания: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 20, к. 1, кв. 253,

Ф. и. о. лица, дающего согласие, его адрес, а также сведения об основном документе, удостоверяющем личность

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, предусмотренных ст. 86 Трудового кодекса РФ,Цель обработки персональных данных. При хранении личных данных работников должны преследоваться конкретные, заранее определенные законные цели — это обязательное условие даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Мозаика» (ООО «Мозаика»), расположенному по адресу: 119034, г. Москва, пер. Языковский, д. 5, корп. 6,Наименование и адрес работодателя, который получает согласие на обработку данных на обработку (с использованием и без использования средств автоматизации) моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.Перечень действий с персональными данными и общее описание способов их обработки

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
— паспортные данные;
— СНИЛС;
— ИНН;
— сведения о семейном положении и составе семьи, необходимые для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;

...

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.Срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва

01 апреля 2013 г.
(дата)
(подпись)
Подпись лица, дающего согласие

В.Ю. Сторожев
(расшифровка подписи)
Подпись лица, дающего согласие

Согласие на обработку персональных данных также может храниться в личном деле работника.

Куда это все потом девать

Пока сотрудник трудится в компании, хранить его личное дело следует в бухгалтерии или в кадровой службе в сейфах или закрывающихся металлических шкафах. А после его увольнения дело надо передать в архив организации. Делается это не ранее чем через 1 год и не позднее чем через 3 года после завершения дел в делопроизводстве (п. 4.1 Правил Минкультуры). До момента передачи в архив документы по личному составу могут ждать своего часа, к примеру, в папке «Личные дела уволенных работников».

Обращаем ваше внимание, что если через какое-то время уволенный сотруник решит вернуться к вам на работу, то на него надо будет завести новое личное дело. Прежняя папочка на него так и продолжит храниться в архиве.

Перед передачей дела в архив проведите проверку его оформления. Сверьте, совпадает ли информация во внутренней описи с фактическим содержанием дела и соответствуют ли номера листов дела в ней действительности. Если нет, внесите корректировку.

Далее оформите лист-заверитель дела (приложение № 8 к Правилам Минкультуры). В нем отметьте количество листов в деле, а также опишите особенности физического состояния и формирования дела. К примеру, если какой-то из документов истрепался или часть его текста неразборчива, напишите об этом.

Таким образом, в начале личного дела у вас должна быть расположена внутренняя опись, а в конце — лист-заверитель дела.

Далее подшейте личное дело или переплетите. Важно сделать это так, чтобы можно было свободно прочитать текст и реквизиты документов. На обложке проставьте дату окончания дела, общее количество листов в нем (не забыв приплюсовать к общей сумме количество листов описи и листов-заверителей), а также срок его хранения. Вот, собственно, и все, дело готово к передаче в архив.

Приведем образец заполнения листа-заверителя дела.

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 03-25

В деле подшито и пронумеровано 63 (шестьдесят три) (цифрами и прописью) листов

с № 1 по № 63, в том числе:

литерные номера листовЛитерные номера проставляют, как правило, при наличии ошибок в нумерации листов. Допустим, какой-то лист был не учтен, а между тем он должен находиться, к примеру, между листами 55 и 56, тогда ему можно присвоить номер 55а
 
нет
 
;
 
пропущенные номера листов
 
нет
 
;
 
+ листов внутренней описи
 
1 (один)
 
;
 
Особенности физического состояния и формирования дела Номера листов
1 2
Надорваны и склеены листы 20—22
Загрязнения в виде пятен желтого цвета 43
Начальник отдела кадров О.И. Филиппова
(наименование должности работника) подпись (расшифровка подписи)

Дата 20.07.2020

* * *

Срок хранения личных дел руководителей и работников организации составляет 50/75 лет. Это означает, что хранить дела, законченные делопроизводством после 1 января 2003 г., надо 50 лет, а дела, законченные делопроизводством до указанной даты, — 75 лет (ст. 445 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236). Срок этот исчисляется с 1 января года, следующего за годом, в котором они были закончены делопроизводством.

И поскольку срок весьма велик, есть вероятность, что фирма ликвидируется раньше, чем он истечет. В таком случае сдайте личные дела работников в государственный или муниципальный архив (п. 10 ст. 23 Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ). Так в случае необходимости ваши сотрудники смогут подтвердить факт работы в вашей организации. ■

ОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН | ПСН
art_aut_id="28"
Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт
Порой в нормативных документах написано одно, а на практике выходит по-другому. Не стала исключением и ситуация с выдачей и списанием льготных кредитов под 2% малому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии. Одно из условий полного или частичного списания кредита — сохранение численности. А вот документ, по данным которого будут считать количество работников, вызывает недоумение.

Как будут считать численность для списания льготного кредита под 2%

Что сказано в Правилах предоставления субсидий

Одно из условий списания банком всей суммы выданного кредита и процентов по нему — сохранение численности работников по состоянию на 01.03.2021 на уровне не менее 90% от численности работников по состоянию на 01.06.2020 (п. 28 Правил, утв. Постановлением Правительства от 16.05.2020 № 696 (далее — Правила № 696)).

Под этим условием подразумевается сохранение именно числа работников. Например, если на 01.06.2020 в организации было 20 работников, то на 01.03.2021 их должно быть как минимум 18 человек (20 чел. х 90%). Если в течение какого-то месяца с момента получения кредита и до 1 марта 2021 г., например, три сотрудника уволились, а на их места в этом же месяце приняты новые работники, то условие о численности будет соблюдаться. Также оно будет выполнено при увольнении трех работников и принятии одного работника. Если же работников по состоянию на 01.06.2020 было 10 и менее, то нельзя уволить больше одного человека.

Однако контролировать численность нужно в течение всего периода кредитования — и в базовый период (с момента выдачи кредита и до 01.12.2020), и в период наблюдения (с 01.12.2020 до 01.04.2021). Причем в базовом периоде численность работников на конец каждого месяца должна составлять не менее 80% от численности по состоянию на 01.06.2020. Иначе кредит придется возвращать, еще и проценты будут нельготные (пп. 11, 12, 28 Правил № 696). Этот показатель имеет значение и для списания половины суммы кредита и процентов по этой части. Для этого нужно сохранить численность работников на 01.03.2021 на уровне 80% от численности на 01.06.2020 (п. 28 Правил № 696).

Поскольку речь идет о сохранении численности, то структура организации в течение указанного периода может меняться, то есть могут упраздняться какие-то должности, вводиться новые.

Что разъясняют контролирующие органы

Казалось бы, из формулировки «сохранение численности работников» следует, что речь идет о тех, кто состоит в штате организации, то есть о тех, с кем заключены трудовые договоры. Ведь люди, с которыми заключены ГПД, работниками не являются.

Недавно появились Письма ФНС, в которых она разъяснила, что численность работников банки определяют на основании сведений, размещенных в информационном сервисе ФНС. К нему имеют доступ все банки, выдающие льготные кредиты. И еще указала, что применяемая в этом сервисе методология определяется Минэкономразвития. И первоисточником информации о численности сотрудников является форма СЗВ-М, которую компании и ИП сдают в ПФР. А Фонд, в свою очередь, уже передает эти формы в ФНС (Письма ФНС от 20.08.2020 № ВД-2-19/1542@, от 14.08.2020 № ВД-4-19/13129@, от 23.07.2020 № АБ-2-19/1386). А в этой форме, как известно, указываются не только физлица, работающие по трудовому договору, но и те, с кем заключены ГПД.

Однако определить по форме СЗВ-М численность именно на 1 июня нельзя. Ведь в СЗВ-М за май будет указан работник, который был уволен в мае (пусть даже и 1 мая), а вот по состоянию на 1 июня его уже в организации не будет. Но видно это будет только из формы СЗВ-М за июнь, которая сдается в ПФР не позднее 15 июля.

Кроме того, выявился такой интересный момент. Оказывается, что по состоянию на 1 июня 2020 г. в информационном ресурсе ФНС были сведения о численности из СЗВ-М по итогам апреля 2020 г. Ведь срок подачи СЗВ-М за май (не позднее 15 июня) еще не наступил.

И если заемщик обратился за льготным кредитом до 15 июня, то ему максимальную сумму кредита рассчитывали по численности, указанной в СЗВ-М за апрель. Причем после представления СЗВ-М за май и загрузки ее в базу ФНС пересчитывать максимальную сумму кредита исходя из майской численности не стали. Как объяснила ФНС, такова позиция Минэкономразвития. И она заключается в том, что для целей определения максимального размера кредита, а также для оценки соблюдения заемщиком требований по сохранению занятости при списании кредита используются данные, размещенные в сервисе ФНС по состоянию на дату обращения заемщика в банк. А датой обращения заемщика является дата внесения банком заявки заемщика в информационный сервис ФНС (Письма ФНС от 20.08.2020 № ВД-2-19/1542@, от 14.08.2020 № ВД-4-19/13129@, от 23.07.2020 № АБ-2-19/1386).

Справка

При расчете максимальной суммы кредитного договора базовый период определяется так (Письма ФНС от 20.08.2020 № ВД-2-19/1542@, от 14.08.2020 № ВД-4-19/13129@, от 23.07.2020 № АБ-2-19/1386):

если заемщик обратился в банк за кредитом до 15-го числа месяца включительно, то базовый период начинается с 1-го числа этого месяца;

если заемщик (организация или ИП) обратился в банк за льготным кредитом после 15-го числа месяца, то этот месяц не учитывается. Базовый период начинается уже с 1-го числа следующего месяца.

Но если следовать этой логике, тогда и на 01.03.2021 в базе ФНС будут данные о численности работников из СЗВ-М за январь, крайний срок представления которой 15 февраля. И получается, что для списания кредита будут сравнивать численность физлиц, указанных в СЗВ-М за январь 2021 г., с численностью физлиц, указанных в СЗВ-М за апрель 2020 г. Но очевидно же, что это прямо противоречит Правилам предоставления субсидий, согласно которым надо сравнивать численность на 1 марта 2021 г. с численностью на 1 июня 2020 г.

Похоже, тем, кто обратился за кредитом после 15 июня, повезло больше, у них будут использоваться данные о численности из СЗВ-М за май. Но и у них с этими данными будут сравнивать численность из СЗВ-М за январь 2021 г. Что тоже неправильно.

А в самой неприятной ситуации окажутся те компании, у которых было много физлиц, выполняющих работы по ГПД в апреле или мае, а в последующих месяцах их уже нет, поскольку работы по ГПД выполнены и договор закрыт. В этом случае даже при сохранении штата с работниками по трудовым договорам не удастся выполнить условие по сохранению численности и кредит им не спишут. Что, в общем-то, тоже не совсем соответствует тому, что написано в Правилах предоставления субсидий.

* * *

Всем заемщикам можно посоветовать только одно: пишите от своего имени запросы в Минэкономразвития и просите разъяснить, численность за какие месяцы должен будет сравнивать банк в вашей ситуации для списания льготного кредита. Чем больше будет таких обращений, тем лучше. Тогда будет понятно, что проблема есть и ее надо решать. ■

СПОРЫ С ИФНСОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН
art_aut_id="115"
И.В. Кравченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Ситуация стара, как мир: компания выдала работникам под отчет деньги, которые впоследствии не были возвращены и с которых НДФЛ в бюджет не исчислялся и не удерживался. Налоговики, считая, что расходование денег в интересах работодателя не подтверждено, доначислили НДФЛ. Возник конфликт интересов, который стороны пошли решать в суд. На чью сторону вставали судьи в этих спорах, вы узнаете из нашей подборки свежих судебных решений.

Истории о спорных подотчетных: на чьей стороне суд

Упомянутые в статье судебные решения можно найти:

раздел «Судебная практика» системы КонсультантПлюс

Как расходование денег первичкой не подтверждалось

История о главном споре этого года из-за подотчетных сумм, дошедшем до ВС. Руководитель компании в течение 3 лет брал деньги под отчет (ни много ни мало — более 26 млн руб. в совокупности). Однако отчитался перед фирмой не по всей сумме, а лишь по части. Большая часть миллионов, по всей видимости, ушла ему в карман, ведь документов, подтверждающих их целевое использование, не было. Собственно, как и доказательств оприходования товарно-материальных ценностей, приобретенных на эти деньги.

В ходе налоговой проверки все это вскрылось, и, как результат, был доначислен НДФЛ, начислены пени и наложен штраф. Причем компании было предложено удержать налог с незакрытых подотчетных сумм и перечислить его в бюджет или же письменно сообщить ИФНС о невозможности сделать это. Но она от этих вариантов отказалась и попыталась обжаловать решение в судебном порядке. Дело дошло до Верховного суда (Определение ВС от 03.02.2020 № 310-ЭС19-28047).

Там компания пыталась доказать, что спорные суммы являются подотчетными, поэтому она сделала правильно, что не удержала налог. Однако у судей (причем всех трех инстанций) на этот счет было иное мнение.

Лицо, получившее деньги под отчет, обязано предъявить отчет о потраченных суммах и приложить к нему документы, подтверждающие их целевое расходование. Если этого не происходит и выданные деньги обратно в кассу не возвращаются, то они становятся облагаемым НДФЛ доходом подотчетника. Соответственно, организация как налоговый агент обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с этих сумм.

К слову, эта позиция подтверждается и более ранними Постановлениями Президиума ВАС (Постановления Президиума ВАС от 05.03.2013 № 14376/12, от 05.03.2013 № 13510/12).

Объем операций по корпоративным картам

История о зарплатных тратах, которые вроде как бы были и которых как бы нет. Компания выдала директору и еще одному работнику под отчет свыше 34 млн руб., которые частично были потрачены на нужды компании (в мизерном количестве), а частично «ушли непонятно куда». Хотя, по словам компании, выданные под отчет денежные средства, в частности, были израсходованы на выплату зарплаты ее работникам. В чем она пыталась убедить сначала инспекторов, а потом и суд (Постановление АС ВСО от 25.12.2019 № А78-16153/2018). Ведь первые в правдоподобность этой истории не поверили и доначислили НДФЛ, а также начислили пени и штраф.

Как выяснилось, авансовые отчеты на спорные суммы подотчетниками не составлялись, равно как и не представлялись надлежащим образом оформленные первичные документы, подтверждающие расходование денег на нужды фирмы, в том числе на выплату зарплаты работникам.

К слову о зарплате. В отношении нее было установлено, что она действительно, согласно платежным ведомостям, выплачивалась из кассы компании, но:

размер денег, снятых со счета, не соответствовал размеру зарплаты, подлежащей выплате;

даты снятия наличных не соотносились с датами выплаты зарплаты.

Вывод напрашивался лишь один: утверждение представителей фирмы о том, что выплату директор производил наличными деньгами, взятыми под отчет, было ложью.

Помимо этого, бухгалтерские проводки, на которые ссылалась организация, были внесены в учетные регистры формально. Данное обстоятельство подтверждалось наличием существенных противоречий между документами. В общем, судьи признали правомерным включение спорных сумм в доходы подотчетников, с которых компания должна была исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, но не сделала это.

История о подотчете, который включили в доход работника до истечения срока давности. Директор получил деньги под отчет (больше 12 млн), однако на конец того же года за их расходование не отчитался. Спустя 3 года, когда нагрянули налоговики с проверкой, компания представила им авансовые отчеты, квитанции к приходно-кассовым ордерам, расписки о получении денег взаимозависимыми лицами в качестве займов, сами договоры займа. Оказалось, что руководитель не приобретал для компании товарно-материальные ценности, а от имени фирмы из полученных подотчетных сумм выдал себе и своей жене как индивидуальным предпринимателям займы, тем самым посчитав, что отчитался за подотчет.

Налоговики, в свою очередь, указали, что так как фирма не представила доказательств, подтверждающих целевое расходование денег и оприходование приобретенных работником товарно-материальных ценностей, то НДФЛ с подотчетных сумм должен был быть удержан.

Дополнительно о налоговых последствиях длительного подотчета, а также о налоговых проблемах при недостоверной первичке читайте:

2018, № 9

Компания, не согласившись с этим, обратилась в суд, в котором пыталась доказать, что выданные под отчет денежные средства не облагаются НДФЛ у работника до истечения срока исковой давности истребования указанной суммы (Постановление АС УО от 09.08.2018 № Ф09-4512/18). Но суд этот довод воспринял критически, так как с момента выдачи денег под отчет до момента проведения выездной проверки фирма не принимала никаких мер по взысканию задолженности.

Учитывая указанные обстоятельства, а также позицию ВАС (Постановление Президиума ВАС от 03.02.2009 № 11714/08), судьи пришли к выводу, что спорные денежные средства, оставшись в распоряжении директора, являются его доходом в целях исчисления НДФЛ.

Как подотчет фальшивками пытались прикрыть

История о так и не купленных стройматериалах — 1. Компания выдала работникам аванс (около 80 млн руб.) на покупку стройматериалов. Они за эти деньги отчитались: принесли авансовые отчеты и приложили к ним подтверждающие документы. В квитанциях поставщика к приходным кассовым ордерам в качестве основания внесения денежных средств было указано: «выручка» и «оплата за материалы». Но налоговики усомнились в подлинности документов. Посчитав их фальшивыми, доначислили НДФЛ. Спор разрешался в суде (Постановление АС ВВО от 23.01.2018 № А82-10407/2015).

В ходе разбирательств выяснилось, что продавец стройматериалов был подконтролен проверяемой организации. По факту плата за материал на расчетный счет продавца не вносилась. Доказательств того, что денежные средства были учтены в качестве полученных, тоже не было.

В итоге судьи согласились с выводом налоговиков о том, что с подотчетных сумм организация должна была исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ ввиду отсутствия доказательств расходования средств на нужды работодателя.

История о так и не купленных стройматериалах — 2. В этой истории камнем преткновения тоже стала покупка стройматериалов, на которую компания выделила работнику денежные средства, о расходовании которых по большей части он отчитался. Однако и в этом случае проверяющих документы не устроили. Реальность сделок была поставлена под сомнение, а потому спорные суммы были включены ИФНС в облагаемый доход подотчетного лица.

Дело дошло до суда, в котором было установлено, что (Постановление АС СКО от 23.11.2019 № Ф08-9605/2019):

копии авансовых отчетов, представленные компанией, содержали недостоверные сведения;

подлинных экземпляров авансовых отчетов в периоде проведения выездной налоговой проверки и произведенной выемки не было;

товарные чеки, приложенные к авансовым отчетам, составлены с нарушением законодательства о бухучете и содержат противоречивые сведения. Более того, индивидуальные предприниматели, от лица которых представлены указанные чеки, отрицают факт их выдачи проверяемой фирме и реализацию ей товара как таковую;

объемы приобретенных по авансовым отчетам материалов в строительных работах не использованы и в остатках общества (по бухучету) отсутствовали;

приобретение, оплата и принятие к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей не подтверждены надлежащими документами.

История о документах, которые подписывал мистический директор контрагента. Налоговики включили подотчетные суммы, выданные директору (около 22,5 млн руб.), в его доход. Компания, ссылаясь на неистечение срока исковой давности взыскания указанной суммы, а также на наличие подтверждающих документов (имелись расходно-кассовые ордера, в которых была отметка о том, что деньги в счет оплаты получены контрагентом), пыталась это оспорить в суде (Постановление АС ЗСО от 17.04.2019 № Ф04-692/2019).

Однако и в этой истории судьи не поддержали налогоплательщика. И вот почему:

руководитель организации-продавца, которому, по словам представителей проверяемой компании, были переданы деньги в счет оплаты товаров, работ, услуг, получить их просто не мог. Так как часть спорного периода он не располагал соответствующими полномочиями (был досрочно освобожден от должности руководителя), а часть — не мог просто физически этого сделать, поскольку умер;

все документы, подписанные от имени контрагента, оказались поддельными, в том числе и расходно-кассовые ордера, на которые ссылалась компания. Они были подписаны неустановленными лицами с подражанием подписи первого лица контрагента (умершего руководителя), что подтвердила почерковедческая экспертиза;

доказательств того, что директор действительно использовал подотчетные средства на нужды организации или что он вернул их обратно в кассу компании, тоже не было;

никаких действий, чтобы взыскать долг с директора, компания не предпринимала.

История о сделках с однодневкой. Директор компании А выданные под отчет денежные средства (почти 420 млн руб.) потратил на приобретение товаров и работ у некой компании В. В обоснование этого фирма А представила авансовые отчеты с приложением квитанций к приходным кассовым ордерам от фирмы В. Однако доказательств реальности отраженного в представленных документах расходования подотчетных средств и оприходования товаров и работ, полученных от компании В, не было.

Также в ходе разбирательств выяснилось, что компания В, по сути, была однодневкой. Фактически деятельность она не вела ввиду отсутствия на то необходимых ресурсов, да и сделок с ней на самом деле не было. Это ставило под сомнение факт получения ею денег от директора проверяемой фирмы. На ее расчетный счет плата не зачислялась.

Кроме того, компания не требовала с директора невозвращенный подотчет, а просто закрывала глаза на «висящие» суммы. В общем, как вы уже догадались, и в этой истории суд на сторону компании не встал (Постановление АС ВСО от 12.11.2019 № Ф02-4556/2019).

К слову, истории с участием «номинальных структур» не редкость. Известна ситуация, когда компания также не смогла убедить суд в неправомерности доначисления НДФЛ на якобы подтвержденное расходование подотчетных средств (учредителем на сумму более 9 млн руб., руководителем — свыше 17 млн руб.). Ведь, как выяснилось в ходе разбирательств, она представила в качестве доказательств, подтверждающих подотчетные траты, документы, оформленные от лица организаций, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ и обладающих признаками однодневок (Постановление АС УО от 03.04.2019 № Ф09-799/19). В общем, это были фальшивки. На основании этого судьи вынесли вердикт: раз операции были нереальными, значит, доначисления являются законными и обоснованными.

Таким образом, как видим, практика разрешения споров, связанных с вопросом обложения НДФЛ подотчетных средств, если сотрудник по ним не отчитался (несвоевременно отчитался) и не вернул их, в последнее время складывается не в пользу работодателей. Хотя еще 4 года назад можно было встретить решения, в которых судьи такой подотчет доходом работника не признавали, правда, при условии что работодатель активно пытался взыскать с работника денежные средства.

К примеру, был случай, когда налоговики выданные под отчет деньги (не израсходованные, по их мнению, в соответствии с авансовыми отчетами и не возвращенные фирме) включили в доход работника, но судьи сочли эти действия неправомерными, так как (Постановления АС ЦО от 19.07.2016 № Ф10-2385/2016; 19 ААС от 05.04.2016 № 19АП-6638/2015):

подотчетная сумма в собственность работника не переходит;

бесспорных доказательств того, что денежные средства работник получил безвозмездно, не было.

Кроме того, и организация, и подотчетник предпринимали действия по возврату задолженности. Так, часть денег была удержана из зарплаты должника, другая часть чуть позднее, уже после налоговой проверки, была взыскана через суд, плюс подотчетник погашал долг в добровольном порядке. Таким образом, полученные под отчет средства — не экономическая выгода человека, а следовательно, они не являются его доходом.

Как понять, когда с невозвращенного подотчета удерживать НДФЛ

Как видим, исходя из рассмотренных судебных решений, налоговики в ходе проверки доначисляли НДФЛ с не возвращенного в срок подотчета, причем порой даже без оглядки на неистечение срока исковой давности в случаях, если:

или работник не представил авансовый отчет и никаких мер по взысканию с него невозвращенных подотчетных средств не предпринималось;

или документы, подтверждающие расход выданных под отчет сумм в интересах работодателя (чеки или квитанции, акты, кассовые ордера, накладные, договоры и т. п.), отсутствовали или являлись фальшивыми;

или приобретенные работником товарно-материальные ценности не были оприходованы, хозяйственные операции не были отражены в учете.

В случае когда работник и не отчитался о выданных ему под отчет деньгах, и не вернул их в кассу, подотчетные суммы как по мановению волшебной палочки превращаются в облагаемый НДФЛ доход

В случае когда работник и не отчитался о выданных ему под отчет деньгах, и не вернул их в кассу, подотчетные суммы как по мановению волшебной палочки превращаются в облагаемый НДФЛ доход

Кроме того, в большинстве своем под отчет выдавались достаточно крупные суммы денег и в основном руководящему составу организации, что определенно служило дополнительным сигналом для пристального внимания инспекторов.

В общем, наличие хотя бы одного из этих критериев уже таит в себе потенциальную опасность попасть на доначисления. Чтобы этого не произошло, решайте вопрос с невозвращенным подотчетом своевременно. Просите работника вернуть деньги добровольно, предлагайте удерживать долг по частям из зарплаты, в конце концов, обращайтесь в суд. Видя, что хоть какие-то действия по возврату долга компанией предпринимались, налоговики с большой долей вероятности будут снисходительны.

Как только станет понятно, что сумма подотчета у работника не будет ни удержана из зарплаты, ни взыскана в судебном порядке, следует исчислить и удержать НДФЛ. Возникает резонный вопрос: на какую же дату это делать?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, а все потому, что в Налоговом кодексе дата фактического получения дохода в целях обложения НДФЛ при невозвращении подотчетных сумм в установленный срок не определена. Единой точки зрения в правоприменительной практике по этому вопросу тоже нет. Есть рекомендации специалистов финансового и налогового ведомств, но и их применение не исключает возможных споров с инспекторами на местах. Но, как говорится, это лучше, чем ничего.

Так, исчислять и удерживать налог в случаях, когда подотчетник за выданную ему сумму денег не отчитался, необходимо на дату, когда обязательство работника по возврату подотчета прекращено. Это может быть (подп. 5 п. 1 ст. 223, п. 62.1 ст. 217 НК РФ; Письма Минфина от 30.04.2020 № 03-04-06/35441, от 16.12.2019 № 03-04-06/98341, от 24.09.2009 № 03-03-06/1/610):

или дата принятия решения об отказе от взыскания невозвращенных сумм. Например, компания может добровольно отказаться от удержания (взыскания) подотчетных сумм, приняв решение о прощении долга работнику. Обычно такое решение оформляется соответствующим соглашением, на дату подписания которого и следует исчислить НДФЛ. Но помните: простить долг можно, только если это не нарушит прав других лиц в отношении имущества компании;

или дата, с которой взыскание долга стало невозможным, например дата истечения 3-лет­него срока исковой давности со дня, когда работник должен был отчитаться, но не сделал этого.

Дополнительно об этом читайте в , 2020, № 7.

«Ложка меда в бочке дегтя»

Да, рассмотренные до этого истории особого оптимизма совершенно не внушают. Но не стоит думать, что все споры о подотчетных средствах заведомо обречены на провал. Не так давно произошла интереснейшая ситуация, в которой компании таки удалось победить налоговиков и которая подчеркнула важность должного документального оформления, ведь с ним, как оказалось, можно «творить чудеса».

История о том, как фирма директора «с ног до головы» одевала. Директор на подотчетные средства в течение 3 лет приобретал для себя деловую одежду (брюки, сорочки, пальто, пиджак, куртку) и обувь. Но, в отличие от всех предыдущих историй, отчитывался о своих тратах как полагается: представлял авансовые отчеты и достоверную первичку к ним прилагал. На их основании бухгалтер компенсировал траты и НДФЛ не удерживал.

Если директор покупает деловые костюмы на подотчетные деньги, главное — не чтобы костюмчик сидел, а чтобы в трудовом договоре было прописано, что фирма обязуется одевать своего руководителя

Если директор покупает деловые костюмы на подотчетные деньги, главное — не чтобы костюмчик сидел, а чтобы в трудовом договоре было прописано, что фирма обязуется одевать своего руководителя

Налоговики, обнаружив это, доначислили налог, а также привлекли работодателя к ответственности как налогового агента. Мол, такие траты — доход руководителя в натуральной форме, приобреталось же это все лично для него. Компания обратилась в суд, и тот ее поддержал (Постановление АС УО от 27.02.2020 № Ф09-393/20).

Дело в том, что Трудовой кодекс не запрещает работодателям обеспечивать своих руководителей одеждой для проведения деловых встреч. Главное — закрепить такую обязанность в трудовом договоре с работником, а также в локальных нормативных актах, что компания и сделала.

В трудовом договоре с генеральным директором было прописано, что работодатель обязуется возмещать расходы, которые руководитель несет в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, в частности расходы, связанные с поддержанием его делового стиля и имиджа предприятия.

Помимо этого, был издан приказ, в котором эта обязанность дублировалась, а также уточнялось, что приобретаемой фирменной одеждой руководитель только пользуется, а по факту она является собственностью организации и в собственность директора не передается. А раз это не личное имущество директора, то и НДФЛ быть не может.

Налоговики, в свою очередь, пытались доказать, что не вся одежда, приобретенная директором, была делового стиля, но и этого сделать не удалось. Перечень имущества, стоимость которого была включена инспекцией в налогооблагаемую базу, сошлась с перечнем вещей, которые директору было дозволено покупать самому себе по приказу компании.

* * *

Обычно крупные суммы под отчет выдают руководителю организации. Поэтому почаще ему напоминайте, что деньги компании ≠ деньги ее директора-участника. Объясните руководителю, что как только деньги попадают ему в руки, он становится таким же подотчетником, как и любой другой сотрудник, и обязан о них отчитываться в разумный срок. В противном случае возможны:

доначисления по налогам и страховым взносам, начисление пеней и штрафов;

блокировка расходных операций по расчетному счету из-за подозрительного снятия наличных (частое снятие налички — одна из тех сомнительных операций, за которыми банки тщательно следят);

внесение организации в черный список банков, что чревато отказом в банковском обслуживании в других банках. ■

ОСН | УСН | ЕНВД | ЕСХН
art_aut_id="36"
М.Г. Мошкович,
старший юрист
Сегодня мало у кого на даче нет своей воды в виде скважины или колодца. В крупных товариществах дачные участки обеспечиваются водой централизованно из общей скважины на территории товариществ. Поскольку подземные воды — это недра, то в некоторых случаях бурение и использование скважины возможно только на основании лицензии. С 2020 г. пользователи лицензируемых скважин должны платить водный налог.

Дачная вода: когда нужна лицензия и кто платит водный налог

Форму декларации по водному налогу в электронном виде и Порядок ее заполнения можно найти:

раздел «Законодательство» системы КонсультантПлюс

Правила для СНТ

С 1 января 2020 г. водозаборные скважины, расположенные на общей территории садоводческих некоммерческих товариществ или огороднических некоммерческих товариществ (далее — СНТ), могут использоваться только на основании лицензии (ст. 11 Закона от 21.02.92 № 2395-1 (далее — Закон о недрах); п. 3 ст. 5 Закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ; Письмо Минприроды от 25.04.2018 № 11-50/03368-ОГ; Информация Федеральной кадастровой палаты от 21.08.2020 (далее — Информация ФКП от 21.08.2020)). И неважно:

какова их глубина;

сделан ли в товариществе местный водопровод с подачей воды на каждый участок или дачники набирают воду из скважины;

была ли скважина пробурена до 2020 г. или после.

Использование скважины без лицензии влечет штраф (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ; п. 2 Постановления Пленума ВАС от 17.02.2011 № 11):

для товарищества — от 800 000 до 1 000 000 руб.;

для председателя СНТ — от 30 000 до 50 000 руб.

Как видим, санкции предусмотрены огромные даже по меркам коммерческих компаний, что уж говорить о СНТ. Кроме того, уплата штрафа не избавит СНТ от оформления лицензии.

Справка

Лицензию на скважину выдают органы власти субъекта (например, Минэкологии в Московской области) сроком на 25 лет, пошлина составляет 7500 руб. (п. 6 ст. 10.1 Закона о недрах; п. 7.1 Положения, утв. Постановлением ВС от 15.07.92 № 3314-1; подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ; Информация ФКП от 21.08.2020) Для СНТ действует упрощенный порядок. В частности, не нужно разрабатывать проект водозабора и составлять отчет по оценке подземных вод (ст. 19.2 Закона о недрах).

Отметим, что лицензию надо получать и в том случае, когда скважина находится на территории частника, но снабжает водой несколько участков. Вот наглядный пример из судебной практики. Учредитель и директор управляющей компании коттеджного поселка (далее — ООО) пробурил на своем участке артезианскую скважину, установил водонапорную башню и провел водопроводные сети к другим домам поселка. Все это принадлежало лично ему как физлицу, договоров аренды или купли-продажи скважины и оборудования с ООО не заключалось. Сети обслуживало ООО, оно же собирало деньги с жителей поселка за водоснабжение. В такой ситуации суд признал законным штраф в размере 800 000 руб., наложенный на компанию за отсутствие лицензии на водопользование (Постановление АС ПО от 19.11.2019 № Ф06-53094/2019).

Что касается водного налога, то здесь ситуация следующая.

По общему правилу его платят за пользование водными объектами, подлежащими лицензированию (п. 1 ст. 333.8 НК РФ). Однако если пользователь в нарушение закона не оформил лицензию, то в глазах налоговиков он все равно будет считаться налогоплательщиком (Письмо Минфина от 16.03.2015 № 03-06-05-02/13793). Таким образом, отсутствие лицензии не спасет СНТ от претензий инспекции. Это нам подтвердил и специалист Минфина.

Отсутствие у СНТ лицензии на скважину не освобождает его от уплаты водного налога

ЗОЛОТАРЕВА Ирина Константиновна
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

— Если СНТ осуществляет пользование водными объектами, подлежащее лицензированию в соответствии с законодательством РФ, то фактическое отсутствие соответствующей лицензии не может служить основанием для освобождения его от уплаты водного налога.

В таких случаях водопользователь признается плательщиком водного налога и должен уплачивать его по ставкам, установленным ст. 333.12 НК РФ для соответствующего вида водопользования.

При этом использование воды для полива на дачных участках в СНТ не признается объектом обложения водным налогом (подп. 13 п. 2 ст. 333.9 НК РФ). Однако поскольку цели использования воды указываются в лицензии, то без нее воспользоваться этим освобождением СНТ не сможет (п. 8.1 Положения, утв. Постановлением ВС от 15.07.92 № 3314-1; приложение № 4 к Административному регламенту, утв. Приказом Минприроды от 29.09.2009 № 315).

Ведь подавать декларацию по водному налогу пользователи скважин должны всегда (Письма Минфина от 11.11.2019 № 03-06-07-02/86648; ФНС от 04.04.2018 № СД-3-3/2089@). И отражать в ней, в частности (пп. 5.1.4—5.1.8 Порядка, утв. Приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@):

номер лицензии;

код цели забора воды и код водопользования;

лимит водопользования в соответствии с лицензией;

общий забранный объем воды и объем воды, забранный в льготируемых целях.

В связи с изложенным возникает еще один интересный вопрос. СНТ вправе добывать подземные воды как для технического водоснабжения (в том числе полива), так и для питьевого (ст. 19.2 Закона о недрах). А льготируется только полив. Нужно ли исчислять водный налог в отношении объема воды, использованного для питья? Представляется, что все зависит от того, что будет написано в конкретной лицензии и как СНТ заполнит декларацию. Аналогичное мнение высказал специалист Минфина.

Налоговые обязательства СНТ зависят от сведений, указанных в декларации

ЗОЛОТАРЕВА Ирина Константиновна
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

— Если СНТ является плательщиком водного налога, то оно в любом случае должно подавать декларации по этому налогу не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом), в налоговый орган по месту нахождения водного объекта (п. 1 ст. 333.15, п. 2 ст. 333.14 НК РФ). При этом забор воды из водных объектов для полива садовых, огородных земельных участков и земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства не является объектом обложения водным налогом (подп. 13 п. 2 ст. 333.9 НК РФ). Если СНТ осуществляет также иной вид водопользования, относящийся к объекту обложения водным налогом, то соответствующие объемы воды (в пределах установленного лимита и сверх установленного лимита) необходимо отразить в декларации по водному налогу и исчислить налог по соответствующей ставке. Таким образом, если водопользование осуществляется исключительно в льготируемых целях и в декларации не показаны иные виды водопользования, то обязательства по водному налогу будут нулевыми.

Правила для граждан

Вариант 1. Скважина находится на личной земле.

В этом случае лицензия не оформляется, но владелец (арендатор) участка обязан (подп. 1 п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 41 ЗК РФ; ст. 19 Закона о недрах):

использовать воду только для личных, бытовых и иных непредпринимательских нужд и не передавать ее другим лицам;

не превышать при пользовании предел в 100 куб. м воды в сутки;

не бурить ниже водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения. Отметим, что закон вообще-то запрещает делать колодцы (скважины) глубиной ниже 5 м. Но в Кадастровой палате считают, что этим требованием можно пренебречь (то есть бурить и глубже), если глубина не достигает вышеназванного водоносного горизонта (Информация ФКП от 21.08.2020).

Нарушение этих требований не влечет обязанность гражданина получать лицензию. Ему ее попросту не дадут — пользователями недр могут быть только компании и ИП (статьи 9, 11 Закона о недрах). Однако от дачника, скорее всего, потребуют устранить нарушение (ст. 49 Закона о недрах). К примеру, Кадастровая палата прямо подчеркивает, что делать на своем участке артезианскую скважину обычные граждане не имеют права (Информация ФКП от 21.08.2020). Хотя бурильщики активно рекламируют такую услугу, в том числе и для частных лиц. Таким образом, если контролирующие органы придут проверять дачника и установят, что скважина пробурена на неразрешенную глубину, то он обязан будет ее ликвидировать.

Что касается штрафа, то он хоть и предусмотрен в отношении граждан (в размере 3000—5000 руб. (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ)), но его взыскание представляется довольно спорным. Штрафовать за пользование недрами без лицензии в условиях, когда ее выдача гражданам не разрешена законом, как-то нелогично.

Аналогичная история с водным налогом. Из числа его плательщиков граждане не исключены (п. 1 ст. 333.8 НК РФ). Однако платится он за пользование водным объектом, подлежащим лицензированию. Специалист Минфина также считает, что к обычным гражданам налоговых претензий по водному налогу быть не должно.

Дачники не должны платить водный налог

ЗОЛОТАРЕВА Ирина Константиновна
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

— Законодательство разрешает землевладельцам и арендаторам земли пользоваться водными объектами на своих дачных участках без лицензии на определенных условиях. В частности, вода должна быть использована только для личных, бытовых и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, объем используемой воды не должен превышать 100 куб. м в сутки и т. д. (ст. 19 Закона о недрах) Поэтому плательщиками водного налога дачники в таких случаях не являются. При этом если граждане-водопользователи будут осуществлять иные виды водопользования, требующие лицензирования, то они могут быть привлечены к административной ответственности (статьи 7.3, 7.6 КоАП РФ).

Вариант 2. В СНТ организовано централизованное водоснабжение дачных участков из общей скважины.

Вся ответственность за возможные нарушения лежит на СНТ, а у самого дачника нет никаких забот, кроме финансовых. Ведь, будучи членом товарищества, он должен участвовать в расходах СНТ, в том числе на получение лицензии на скважину, на установку водосчетчиков или на уплату административных штрафов.

* * *

Обязанности по получению лицензии на водозаборную скважину общего пользования и уплате водного налога существовали и раньше. Однако правила были несколько иными. В 2014 г. поправками в Налоговый кодекс было определено, что водный налог платится именно в отношении лицензируемых скважин. Одновременно были внесены изменения в Закон о недрах, разрешающие СНТ пользоваться скважинами без лицензии до начала 2020 г.

Поскольку так называемая водная амнистия в этом году закончилась, стоит ждать усиления внимания проверяющих к исполнению СНТ новых обязанностей. И риск получить штраф повышается. ■

Беседовала М.Г. Суховская,
старший юрист
В настоящее время спецрежим «налог на профессиональный доход» (НПД) — его еще называют «налог для самозанятых» — можно применять на всей территории России. Количество людей, которые становятся плательщиками этого налога, растет. И как следствие, возникают все новые и новые вопросы. На некоторые из них нельзя с ходу найти ответ в законе, поэтому мы адресовали их специалисту ФНС России Ильчук Евгении Вячеславовне.

Ответы для самозанятых «из первых уст»

ИЛЬЧУК Евгения Вячеславовна

ИЛЬЧУК Евгения Вячеславовна

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

— Есть два ООО, в обоих гендиректор и учредитель — один и тот же человек. У организаций все разное: виды деятельности, местонахождение, сотрудники, только руководство общее. В одном ООО я штатный бухгалтер. Директор предлагает мне удаленно вести бухучет и во второй фирме, но на условиях самозанятости. При этом я продолжу работать в первой фирме.
Верно ли, что я могу оказывать услуги второму ООО как самозанятая, поскольку оно никогда не было для меня работодателем? И не имеет значения, что у двух фирм один и тот же учредитель и директор?

— В описанной ситуации у меня больше всего сомнений вызывает регулярный характер работы бухгалтера на вторую фирму. Бухгалтер может быть самозанятым, закон этого не запрещает. Однако работать в таком статусе он может, только если не состоит в трудовых отношениях с лицом, которому оказывает услуги. Причем это должны быть какие-то разовые услуги.

Здесь же речь идет о некой постоянной подработке на вторую фирму без конкретного конечного результата такой работы, а это очень похоже на трудовые отношения. Поэтому логичнее было бы оформиться туда как совместитель, нежели быть самозанятым. Ведь фактически вторая организация нанимает бухгалтера на постоянную работу. Полагаю, что конкретно эта ситуация может заинтересовать как налоговые органы, так и трудовую инспекцию.

— Зарабатываю на жизнь тем, что на собственной «Газели» перевожу небольшие грузы для разных компаний. Недавно стал самозанятым ИП. Должен ли у меня быть путевой лист? И если да, то кто его должен выписывать — фирмы мне или я сам себе?

— Проверка путевых листов у самозанятого водителя не входит в компетенцию налоговых органов.

Однако хочу заметить, что Устав автомобильного транспорта запрещает перевозить грузы на машинах (как легковых, так и грузовых) без оформления путевого листа на соответствующее авто (ч. 2 ст. 6 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ). И за отсутствие путевого листа инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя на 500 руб. (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ) Поэтому я бы все же рекомендовала вам выписывать себе путевые листы в соответствии с Порядком их заполнения (п. 9 Порядка, утв. Приказом Минтранса от 18.09.2008 № 152).

— Я программист, недавно зарегистрировался как плательщик НПД. По договору с заказчиком полная стоимость моих услуг составляет, допустим, 100 000 руб. Но деньги поступают траншами — сегодня 20 000 руб., через неделю — 30 000 руб. и т. д.
Мне надо выставлять чек на каждый платеж или можно потом выставить сразу на все 100 000 руб.?

— Самозанятый должен отразить поступивший доход и сформировать чек на дату получения денежных средств, и неважно, аванс это или полный расчет (ч. 1 ст. 7 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее — Закон № 422-ФЗ)). Таким образом, вам нужно выставлять чек заказчику на каждый полученный от него транш. При этом сумма транша будет включаться в налоговую базу в том месяце, когда этот платеж к вам поступил.

— Я ухаживаю за одной пожилой женщиной старше 80 лет, за что получаю в год 1,8 пенсионных балла. К тому же этот уход засчитывается мне в трудовой стаж (п. 6 ч. 1 ст. 12, ч. 12 ст. 15 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; абз. 7 подп. «в» п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства от 02.10.2014 № 1015). Если я продолжу эту деятельность, но еще и зарегистрируюсь как самозанятая (хочу иногда подрабатывать корректором), я утрачу право на эти льготы?

— Нет, не утратите. Поскольку самозанятые не платят пенсионные взносы, они не считаются трудоустроенными (ч. 1, 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). И период работы в качестве самозанятого не засчитывается в их страховой стаж, необходимый для пенсии выше социальной.

Таким образом, регистрация в качестве плательщика НПД никоим образом не повлияет на получение вами льгот, предусмотренных для тех, кто ухаживает за лицами, достигшими возраста 80 лет.


Если самозанятый постоянно работает только на одного заказчика, то, полагаю, это может быть расценено налоговыми органами как скрытые трудовые отношения.


— Мне предлагает сотрудничество бюро переводов на основе фриланса. Объем заказов у них большой, так что мне нет нужды искать других заказчиков.
Планирую оформить самозанятость, но прежде хочу узнать — вправе ли самозанятый сотрудничать на постоянной основе только с одним заказчиком? Или налоговая может расценить это как завуалированную трудовую деятельность и пересчитать налоги и мне, и заказчику?

— Да, полагаю, что работа на одного заказчика может быть расценена налоговыми органами как трудовая деятельность. Соглашаясь на такое предложение, нужно быть готовым к тому, что придется доказывать нетрудовой характер отношений с заказчиком, что в современных реалиях сделать довольно сложно. Привлечение самозанятых граждан должно иметь веское экономическое обоснование и деловую цель такого сотрудничества, но налоговая экономия к ней не относится.

В конце прошлого года налоговая служба и Роструд договорились о совместных проверках компаний, которые фактически нанимают самозанятых в качестве работников, оформляя их по ГПД. Если выявятся признаки трудовых отношений, то такие компании будут привлекаться к ответственности за нарушение как налогового, так и трудового законодательства (сайт ФНС).

На данный момент ФНС в основном проводит проверки на предмет привлечения самозанятых из числа бывших работников организаций-заказчиков, а также организаций-партнеров либо аффилированных лиц. Как правило, ответственность в таких случаях возлагается не на самих самозанятых, а на организации, которые их привлекают. С даты заключения ГПД им доначисляют недоимку по НДФЛ и страховым взносам, а также пени и штрафы за их неуплату и за несдачу соответствующей отчетности.

— Я уже зарегистрирован как самозанятый. Чтобы получить льготную арендную ставку, вынужден теперь становиться ИП. Вопрос такой: после получения «предпринимательского» статуса я автоматом буду ИП на НПД или по умолчанию будет ИП на общем режиме?

— Как правило, если вновь регистрируемый ИП до этого не отказался от статуса «самозанятый», то при регистрации система идентифицирует его как ИП на НПД. Однако потом я бы посоветовала на всякий случай проверить применяемую систему налогообложения в личном кабинете налогоплательщика.

Да, и хочу вам сказать, что с 6 октября самозанятые физлица имеют право на такие же меры поддержки от государства, как остальной малый и средний бизнес (Постановление Правительства от 29.09.2020 № 1563). В частности, самозанятые теперь могут:

брать займы (до 1 млн руб.) у государственных МФО;

получать гарантии от фондов содействия кредитованию;

рассчитывать на льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов;

бесплатно консультироваться по поводу кредитов, налогов, бухучета, пройти курсы в центрах «Мой бизнес». Это аналоги центров «Мои документы», но только для бизнеса. Через них предоставляется информационная и финансовая помощь предпринимателям.

— Если я стану самозанятым в октябре, то каков максимально возможный доход за оставшиеся 3 месяца 2020 г. — 2,4 млн руб. или 600 тыс. руб. (по 200 тыс. руб. в месяц)?

— По закону применять «самозанятый» режим можно лишь до тех пор, пока доходы, учитываемые при расчете налога нарастающим итогом, не превысят 2,4 млн руб. в год (п. 8 ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ). При этом неважно, сколько месяцев в году самозанятый фактически работал. Он может из 12 месяцев работать только 2 месяца, получить 1,4 млн руб., например, в феврале и 1 млн руб. — в декабре, но при этом он все равно остается на спецрежиме. То есть месяц постановки на учет в качестве самозанятого не будет пропорционально уменьшать годовой лимит допустимого дохода.

Часто задаваемый ранее вопрос, может ли житель того или иного региона быть плательщиком НПД, больше неактуален. Теперь спецрежим для самозанятых введен на всей территории РФ

Часто задаваемый ранее вопрос, может ли житель того или иного региона быть плательщиком НПД, больше неактуален. Теперь спецрежим для самозанятых введен на всей территории РФ

Как и многие самозанятые, я нахожу себе заказы через биржи. Эти биржи устроены так, что исполнитель зачастую не знает, кто его заказчик — физлицо или организация. Кого в этом случае надо указывать в чеке в качестве источника дохода? Ведь сама биржа фрилансеру не заказчик...

— Самозанятому фрилансеру нужно внимательно изучить правила работы на конкретной бирже. Если биржа является покупателем услуг, тогда в чеке надо указывать юридическое лицо, а также ИНН биржи. Но это самый простой вариант.

Если самозанятый работает на определенного клиента, а биржа выступает только посредником и обеспечивает безопасность платежа, не выступая при этом заказчиком услуги, то чек оформляется на такого клиента. Если неизвестно, кто он, но оплату за заказ перечисляет сама биржа, то я бы советовала указывать в таком чеке биржу в качестве источника дохода.

Сейчас большинство подобных бирж уже наработали опыт взаимодействия с самозанятыми. Так что с вопросами по особенностям работы можно обращаться напрямую к бирже. В идеале она должна предоставлять исполнителю информацию о заказчике.

— На сайте ФНС для самозанятых сказано, что плательщики НПД могут продавать товары собственного производства. И там на фотопримере изображены кондитерские изделия. Я пеку торты на заказ, оформилась как самозанятое лицо. Но разве для продуктов питания не нужны какие-то декларации или сертификаты соответствия?

— На данный момент тут определяющую роль, на мой взгляд, играют масштабы такого пищевого производства. Если самозанятый кондитер имеет нерегулярные, разовые заказы, то, скорее всего, это не будет считаться промышленным производством, которое нужно подтверждать декларацией соответствия. И к такому самозанятому не возникнет вопросов со стороны контролирующих органов.

О более строгом критерии сказать пока сложно, поскольку нет никаких разъяснительных писем на этот счет. Думаю, что самозанятому кондитеру стоит оформить медкнижку, поскольку она обязательна при работе с продуктами питания. ■

art_aut_id="23"
М.Г. Суховская,
старший юрист
Как вы знаете, стандартный лимит страхового возмещения по вкладам и счетам граждан составляет 1,4 млн руб. То есть в случае отзыва у банка лицензии владелец счета не получит больше этой суммы, независимо от того, сколько денег лежало у него на вкладе. Однако с 1 октября 2020 г. по отдельным вкладам верхний порог страховки повышен до 10 млн руб.

Какие банковские вклады физлиц теперь застрахованы на 10 млн руб.

Повышенная страховка: для каких зачислений и в течение какого времени действует

У вкладчика-физлица возникает право получить свой вклад в полном объеме (но не более 10 млн руб.), если деньги к нему на счет поступили при следующих обстоятельствах (ч. 1, 3 ст. 13.3, ч. 2 ст. 13.7 Закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ (далее — Закон № 177-ФЗ); ч. 1 ст. 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

вкладчик получил оплату по договору продажи жилья и/или земельного участка с домом (жилым, садовым) либо с каким-то другим строением;

вкладчик или его наследник получил наследство;

по договору обязательного личного или имущественного страхования вкладчику выплатили возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу;

вкладчику заплатили какие-либо компенсации или пособия — из бюджета или от работодателя. Например, материальную помощь в связи со стихийным бедствием или выходное пособие при увольнении;

вкладчик получил деньги по судебному решению;

вкладчику был перечислен грант в виде субсидии.

Внимание

В повышенный страховой лимит (10 млн руб.) входят все средства на счетах физлица, включая и те, по которым действует возмещение в размере 1,4 млн руб. То есть эти 10 млн руб. не увеличивают, а включают в себя обычную сумму страхования вкладов (ч. 3 ст. 13.3 Закона № 177-ФЗ).

А вот счета эскроу — для сделок с недвижимостью и для расчетов в рамках договоров долевого участия в строительстве — застрахованы отдельно. Страховой лимит — не более 10 млн руб. по счету каждого вида (п. 6 ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 13.1, ч. 3 ст. 13.2 Закона № 177-ФЗ).

Но есть важное условие. По общему правилу страхование в повышенном размере распространяется на вышеперечисленные зачисления, только если они поступили на счет вкладчика в течение 3 месяцев до дня наступления страхового случая. Напомним: таковым является отзыв у банка лицензии либо введение моратория на удовлетворение требований кредиторов (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 13.3 Закона № 177-ФЗ). Только при получении наследства трехмесячный срок считается с даты получения наследником свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 13.5 Закона № 177-ФЗ).

Если же у банка отозвали лицензию после того, как истекли названные 3 месяца, на эти средства будет распространяться стандартный лимит страхового возмещения — 1,4 млн руб.

Как получить повышенное страховое возмещение

Вкладчик должен лично подать в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявление по утвержденной форме (приложение 19 к Порядку выплаты возмещения по вкладам, утв. Решением Правления ГК АСВ от 03.08.2006, протокол № 46). При себе нужно иметь паспорт. Если в АСВ обратится наследник вкладчика, то ему также надо иметь документы о праве на наследство, а если правопреемник — то документы, подтверждающие переход к нему права требования по вкладу (ч. 4 ст. 10 Закона № 177-ФЗ).

Текст комментируемых поправок в Закон о страховании вкладов можно найти:

раздел «Законодательство» системы КонсультантПлюс

АСВ само проверит, действительно ли у вкладчика имеются основания для повышенной страховки. У Агентства есть полномочия направлять запросы в соответствующие органы, например в Росреестр или в службу судебных приставов.

Если все в порядке, то в течение 1 месяца со дня подачи вкладчиком заявления АСВ выплатит страховое возмещение. Если Агентству понадобится дополнительная проверка документов, тогда срок выплаты может быть увеличен до 2 месяцев (ч. 5, 6 ст. 13.3 Закона № 177-ФЗ).

* * *

Также с 1 октября 2020 г. введена повышенная страховка с лимитом возмещения до 10 млн руб. для каждого специального «капремонтного» счета (а равно специального депозита), открытого многоквартирному дому на имя, к примеру, его управляющей компании или ТСЖ (ч. 1 ст. 13.10 Закона № 177-ФЗ; п. 2 ст. 4 Закона от 25.05.2020 № 163-ФЗ). ■

Стартовал второй тур акции «туристический кешбэк»

Чтобы получить назад часть денег, потраченных на отдых в РФ, путевку нужно забронировать и оплатить в период с 00 часов 01 минуты четверга 15 октября по 23 часа 59 минут 5 декабря (время московское) (Приказ Ростуризма от 05.10.2020 № 342-Пр-20).

Условия «второй серии» программы туристического кешбэка отличаются от первоначальных:

отменено ограничение по минимальной стоимости поездки;

минимальный период проживания сокращен с 4 до 2 ночей;

сумма кешбэка для участников программы составит 20% стоимости туристской услуги, но не более 20 000 руб. за одну операцию по карте «Мир».

Ростуризм уже утвердил перечень регионов, при оплате отдыха в которых туристу будет возвращена часть потраченных денег. Как и прежде, для каждого региона установлены ограничения по времени поездки. Например, если вы хотите поехать отдохнуть в Краснодарский край и получить при этом туристический бонус, поездку нужно планировать на период с 15 октября по 10 января. ■

Проекты

Принимаются

Полные тексты комментируемых принятых законопроектов можно найти:

раздел «Законопроекты» системы КонсультантПлюс

Сохранение НДС-ставки 0% в отношении ввоза племенных животных

Проект Закона № 1038289-7

Принят Госдумой в I чтении 22.10.2020

Предлагается продлить срок действия нулевой ставки НДС в отношении операций по ввозу и реализации на территории РФ племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов до 31.12.2025.

Расчет фиксированного размера взносов на ОПС

Проект Закона № 1040740-7

Внесен в Госдуму 20.10.2020 Ярославской областной думой

Для ИП и других лиц, которые платят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, размер взноса зависит от того, превышает ли их доход за расчетный период 300 000 руб. в год или нет. Предлагается увеличивать эту сумму пропорционально увеличению размера страховых взносов на ОПС.

Изменение порядка распределения налога на прибыль

Проект Закона № 1037665-7

Внесен в Госдуму 16.10.2020 Верховным советом Республики Хакасия

В отношении периода 2017—2024 гг. НК предусматривает следующее распределение сумм налога на прибыль: 3% — в федеральный бюджет, 17% — в региональные бюджеты. Авторы законопроекта предлагают изменить это соотношение и уже с 2021 г. зачислять 2% в федеральный бюджет и 18% — в региональные.

Эта поправка мотивируется нехваткой средств в субъектах РФ в связи с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Защита интересов дольщиков

Проект Закона № 1035095-7

Внесен в Госдуму 13.10.2020 депутатом В.Ф. Рашкиным

Необходимость уплаты НДФЛ при продаже недвижимости зависит от срока нахождения ее в собственности человека. В случае продажи объекта долевого строительства предлагается отсчитывать такой срок не с момента фактической передачи объекта в собственность, а с момента, когда он должен был быть передан гражданину в соответствии с договором долевого строительства.

Действие результатов спецоценки

Проект Закона № 1034649-7

Внесен в Госдуму 13.10.2020 Правительством

Предлагается сделать действие декларации соответствия условий труда бессрочным в случаях, когда условия труда на соответствующем рабочем месте не изменились. Действие декларации в любом случае прекратится, если:

работник получит производственную травму или профзаболевание;

в отношении работника в ходе проверки контролирующего органа будет выявлено нарушение требований по охране труда.

Обсуждаются

Поправки в ПБУ

Проект приказа разрабатывается Минфином

Предложены поправки в ПБУ «Доходы организации», «Информация о связанных сторонах», «Доходы по сегментам». Организациям разрешается раскрывать информацию в ограниченном объеме в тех случаях, когда полное соблюдение требований ПБУ в этой части может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации компании и (или) ее контрагентов.

Поправки в ГПК, АПК и КАС

Проект Закона разрабатывается Минюстом

Предлагается использовать возможности веб-конференции для дистанционного участия в судебных заседаниях. Стороны процесса смогут применять для этого различные средства (телефоны, планшеты и т. д.). Также предусматривается возможность подачи документов в суд в электронном виде через портал госуслуг, определяются требования к порядку подписания таких документов.

Коэффициенты-дефляторы на 2021 г.

Проект приказа разрабатывается Минэкономразвития

В 2021 г. предлагается использовать следующие размеры коэффициентов-дефляторов: 1,864 — для НДФЛ, 1,032 — для УСН, 2,065 — для ЕНВД, 1,637 — для ПСН, 1,420 — для торгового сбора.

Предельные значения базы по взносам

Проект постановления разрабатывается Минфином

Проект предлагает установить предельную базу по страховым взносам с 2021 г. в следующих размерах: на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 966 000 руб., на пенсионное страхование — 1 465 000 руб. ■

Анонс журнала «Главная книга» № 22, 2020 г.

Штатное расписание: 28 вопросов

Штатное расписание не столь важная вещь, как декларации по налогам, но порядок должен быть во всех документах компании . Насколько работодатель свободен при оформлении штатного расписания? Какие формулировки можно использовать, а какие — нельзя? В следующем номере нашего журнала ответим на эти вопросы, а также приведем образец заполнения «штатки».

НДС у упрощенцев: что важно знать

Возможность не платить НДС — одна из фишек упрощенной системы налогообложения. Но если вы решили стать упрощенцем, то полезно узнать о случаях, когда и на УСН вы станете плательщиком этого налога. Кроме того, при переходе на упрощенку не забудьте восстановить НДС по товарам, работам, услугам, которые вы продолжаете использовать на спецрежиме.

Споры про ККТ: обзор судебной практики

В рейтинге ККТ-нарушений уверенно лидирует неприменение кассового аппарата. Но и при использовании ККТ возможны проступки, влекущие административный штраф. Причем наказать могут одновременно и руководителя компании, и юридическое лицо .

Смена региона на УСН: обмана не надо

В субъектах РФ действуют разные ставки по УСН-налогу, и бизнес иногда пытается оптимизировать свои налоговые обязательства с помощью смены региона. Но будьте осторожны: если переезд ИП или компании окажется фейковым, вам грозят доначисления .

НДС 10% или 20%: как определиться

Произвольно выбрать ставку НДС (10% или 20%) налогоплательщик не вправе. Однако разобраться в нормативных требованиях — задачка не из легких . Ведь сначала нужно определить код продукции, а потом понять, подпадает ли он под один из перечней товаров, облагаемых по ставке 10%. Причем при ввозе товаров надо ориентироваться на одни перечни, а при их продаже внутри страны — на другие. ■

Что нужно сделать

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Работник на удаленке за границей: что с НДФЛ и взносами

РСВ за 9 месяцев: как заполнить при применении трех тарифов

Как оформить и когда принять к учету электронные документы

Перевозочные документы переводят в цифру

Ожидаемый «слет» с УСН: к чему быть готовым

Получаем с перевозчика возмещение за потерянный груз: что с налогами

Отражение в учете покупателя возмещения, полученного от перевозчика за груз

Отражение в учете продавца возмещения, полученного им от перевозчика

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

«Ковидный» отчет и другие сюрпризы удаленки второго пришествия

Новые противовирусные рекомендации для работодателей

Пять «Мирных» заблуждений, или Как платить пособие, чтобы работник его получил

Как вести личные дела работников, не нарушив Закон о персональных данных

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ

Как будут считать численность для списания льготного кредита под 2%

Истории о спорных подотчетных: на чьей стороне суд

Дачная вода: когда нужна лицензия и кто платит водный налог

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Ответы для самозанятых «из первых уст»

Какие банковские вклады физлиц теперь застрахованы на 10 млн руб.

Стартовал второй тур акции «туристический кешбэк»

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Проекты

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Анонс журнала «Главная книга» № 22, 2020 г.